Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 400221.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
4.96 Mб
Скачать

1) Произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность охраняется законом.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают:

- исключительное право, являющееся имущественным правом,

- личные неимущественные права и иные права.

В табл. 3.1 представлены определенные виды охранных документов и сроки действия прав на отдельные ОИС.

Таблица 3.1

Виды охранных документов и сроки действия прав

на результаты интеллектуальной деятельности

Объект

Наличие охранного документа

Вид охранного документа

Основной срок действия

права, лет

Дополнительный

срок после

продления

Изобретение

обязательно

патент

20

не предусмотрен

Полезная модель

обязательно

свидетельство

10

не более 3

Промышленный образец

обязательно

патент

15

не более 10

Товарный знак

(знак

обслуживания)

обязательно

свидетельство

10

каждый раз по10 (без ограничения наибольшего

срока)

Фирменное

наименование

нет

нет

бессрочно (пока существует предприятие)

Ноу-хау

нет

нет

бессрочно (пока сохраняется в тайне)

Изобретение. Данный вид собственности, как правило, охраняется патентами на изобретение (документами, выдаваемыми уполномоченным правительственным учреждением, в которых должно быть изложено, что представляет собой изобретение, и указано, что данное лицо является владельцем патента).

Не все изобретения патентоспособные. Как правило, по закону, для того чтобы изобретение было патентоспособным, оно должно быть новым, содержать определенный уровень изобретательского творчества (иными словами, оно должно быть очевидным) и быть применимым в производстве. Патентовладелец защищен от использования изобретения без его разрешения. Такая защита ограничена во времени, в большинстве стран срок ее составляет около 20 лет.

Права на защиту собственности и соответствующий механизм ее зашиты не оговариваются в патенте. Эти права и механизм защиты отражены в патентном праве страны, выдавшей патент на изобретение.

Права, обычно называемые исключительными правами на использование, как правило, включают:

а) право на изготовление, использование, продажу и импорт продукта, в котором реализовано изобретение (в случае патента на изобретение ‑ продукта);

б) право на использование способа, который основан на изобретении, а также право на изготовление, использование, продажу и импорт продуктов, изготовленных данным способом (в случае патента на изобретение ‑ способа).

Патентное законодательство предусматривает случаи, когда запатентованное изобретение может использоваться без разрешения патентовладельца, например правительством или от имени правительства в интересах общества либо на основе принудительной лицензии. Принудительная лицензия - это разрешение использовать изобретение, даваемое правительством, обычно только в особых случаях, определенных законом, и только когда лицо, желающее использовать запатентованное изобретение, не имеет возможности получить разрешение от владельца патента. Условия выдачи принудительных лицензий также детально регулируются законодательством. В частности, решение о выдаче принудительной лицензии обычно должно предусматривать вознаграждение патентовладельцу и, кроме того, данное решение может быть обжаловано.

Второе из упомянутых средств охраны изобретений, существующих помимо патентов на изобретения, называется авторским свидетельством. Выдача авторских свидетельств предусмотрена законодательством Болгарии, Кубы, КНДР, Монголии, Вьетнама. Требования, которым должно удовлетворять изобретение, чтобы на него можно было получить авторское свидетельство, в основном те же, что к изобретению, на которое выдается патент. Разница заключается лишь в том, что изобретение, защищенное патентом, может использоваться только патентовладельцем, в случае же защиты изобретения авторским свидетельством государство обладает исключительным правом на его использование, а изобретатель имеет право на определенное вознаграждение.

Когда действует система авторских свидетельств, организация, работник которой сделал изобретение, обычно не может извлечь из этого существенной выгоды, в частности, она не может требовать компенсации от другой организации, использующей данное изобретение. С другой стороны, если патент на изобретение выдается какой-либо организации, то это побуждает ее делать капиталовложения, необходимые для поощрения изобретательской деятельности.

В то же время организация, использующая изобретение, должна будет выплатить определенную сумму организации - держателю патента. Если в стране, где находится организация, экономика полностью контролируется правительством, то последнее будет следить за тем, чтобы ни одна организация, в которой создано изобретение и получено авторское свидетельство, не отказывала другой организации этой страны в разрешении на использование запатентованного изобретения.

Полезные модели. В сущности, это просто название, применяемое к некоторым изобретениям, а именно (согласно законодательствам большинства стран, которые содержат положения о полезных моделях) к изобретениям в области механики. Поэтому объекты полезных моделей и описываются как устройства.

Полезные модели отличаются от изобретений, на которые можно получить патент, главным образом двумя аспектами:

  1. в случае изобретения, называемого полезной моделью, требуемый уровень технологического прогресса («уровень изобретения») ниже, чем соответствующий уровень в случае изобретения, на которое можно получить патент;

  2. максимальный срок охраны, предусмотренный по закону о полезных моделях, гораздо короче, чем максимальный срок охраны, предусмотренный по закону об изобретениях, на которые можно получить патент [10].

Максимальный срок охраны полезной модели составляет десять лет с правом продления еще на три года.

Документ, выдаваемый изобретателю в случае полезной модели, тоже может быть назван (а в некоторых странах и называется) патентом. Но тогда, чтобы отличать его от патента на изобретение, всегда нужно указывать, что это патент на полезную модель.

Промышленные образцы (напомним, речь идет о формулировке, приведенной в Парижской конвенции) относятся к сфере дизайна, но в то же время служат в качестве моделей в промышленном или кустарном производстве.

Промышленный образец представляет собой решение эстетической или декоративной стороны полезного изделия. Декоративная сторона может быть выражена в форме, структуре, цвете изделия, и она должна воздействовать на зрительное восприятие. Изделие должно быть воспроизводимо промышленными средствами ‑ вот почему образец называется промышленным.

Для того чтобы получить охрану, промышленный образец должен быть, согласно некоторым законодательствам, новым, а согласно другим ‑ оригинальным. Промышленные образцы обычно защищены против неправомочного копирования или имитации. Как правило, срок такой защиты определен в пять, десять или пятнадцать лет (в Российской Федерации). Максимальный срок продления десять лет.

Документ, удостоверяющий защиту промышленного образца, называют свидетельством о регистрации или патентом. Если он называется патентом, то чтобы отличить его от патента на изобретение, указывается, что это патент на промышленный образец.

Фирменные наименования обычно служат для распознавания предприятий и выделения их среди других. Если товарный знак позволяет отличать товары или услуги предприятия, то фирменное наименование указывает на предприятие без какой-либо ссылки на поставляемые им на рынок товары или услуги и характеризует репутацию и положение предприятия в целом. Следовательно, фирменное наименование является ценным достоянием того предприятия, которому оно принадлежит.

Ha территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Согласно четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации, главе 76 «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», § 1, который называется «Право на фирменное наименование», юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и наименование юридического лица.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Товарные знаки и знаки обслуживания ‑ это символы, указывающие, кто несет ответственность за предлагаемые населению товары или услуги. Одинаковые товары могут изготавливаться разными производителями и распространяться разными продавцами, и все они могут использовать свои товарные знаки.

Товарный знак и знак обслуживания это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.

Товарный знакэто обозначение (символ), предназначенное для того, чтобы отличить соответствующие товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Поэтому необходимым условием его охраны является новизна. Товарный знак в виде слова, рисунка проставляется на изделии.

Знак обслуживания ‑ аналогичное товарному знаку обозначение (символ), предназначенное для того, чтобы отличить услуги одного юридического или физического лица от однородных услуг других юридических и физических лиц. Поэтому необходимым условием его охраны также является новизна. Так как знак обслуживания – это товарный знак, связанный с представлением услуг, то он используется отелями, ресторанами, туристическими бюро, магазинами, химчистками, авиакомпаниями и др.

Бренд – заявленный и широко и неоднократно разрекламированный на рынке товарный знак (знак обслуживания), известный потребителю и конкурентам, знак, вызывающий определённые устойчивые ассоциации у значительной части потребителей (клиентов), конкурентов, партнёров по бизнесу [20].

Указания на источник и наименования места происхождения представляют собой какое-либо наименование, выражение или знак, показывающие, что продукт или услуга произведены в той или иной стране, регионе или конкретном месте (например, «Сделано в ...»). Общее правило состоит в том, что использование ложных или вводящих в заблуждение указаний на источник происхождения является незаконным.

Наименование места происхождения товара (НМПТ) уникальный объект интеллектуальной собственности, позволяющий в установленном законом порядке закрепить за производителями региона (обеспечивающими определенные качества продукции благодаря природным и/или людским ресурсам) права на данное наименование.

По наименованию места нахождения товара можно судить о специфических свойствах и качестве товара, которые определяются географическими условиями района, где этот продукт произвели. Использовать место происхождения правомочны только предприятия, расположенные в данной географической зоне, и только применительно к конкретным продуктам, произведённым в этих зонах, например названия минеральной воды («Боржоми», «Ессентуки», «Нарзан»), вин («Вина Фанагории», «Мадера»), продуктов питания (икра «Камчатская», пряники «Тульские», сыр «Калачеевский», масло «Вологодское») и др.

Основным отличием от товарного знака является именно связь качества товара с регионом, где выпускается товар. Кроме того, в отличие от товарных знаков правом на одно и то же НМПТ могут обладать несколько предприятий данного географического региона, выпускающих одну и ту же продукцию, а не строго одно предприятие как в случае с товарными знаками.

Наиболее известными в мире НМПТ являются Шампанское и Бургундское вина, коньяк, Пармская ветчина, пармезан и др.

На основании решения экспертизы после подачи заявки Патентное ведомство производит регистрацию наименования места происхождения товара в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее ‑ Реестр). В Реестр вносятся наименование места происхождения товара, сведения об обладателе свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (далее ‑ свидетельство), вид и описание особых свойств товара, для которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, другие сведения, относящиеся к регистрации и предоставлению права пользования наименованием места происхождения товара, продлению срока действия свидетельства, а также последующие изменения этих сведений.

Свидетельство действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства и при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в данном географическом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойствами. Заявление подается в течение последнего года действия свидетельства. Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на десять лет.

Пресечение недобросовестной конкуренции, т.е. таких актов конкуренции, которые противоречат честной промышленной или торговой практике. Как недобросовестная конкуренция в Комментарии к Типовому закону по товарным знакам, фирменным наименованиям и актам недобросовестной конкуренции для развивающихся стран определяются целый ряд видов деятельности.

Существующие виды недобросовестной конкуренции:

  1. Бойкотирование торговли другой фирмы;

  2. Все действия, ведущие к тому, что потребитель может принять предприятие, товары, промышленную и коммерческую деятельность одного производства за аналогичную деятельность, товары и услуги конкурента;

  3. Выпуск рекламы, в которой приводится сравнение с товарами или услугами конкурентов;

  4. Выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента в результате шпионажа или подкупа его служащих;

  5. Демпинг с целью противодействия конкурентам;

  6. Злоумышленные нарушения контрактов, заключенных с конкурентами;

  7. Использование указаний или обозначений, которые вводят потребителя в заблуждение относительно природы и способа изготовления, характеристик, пригодности для определения целей или количества товаров;

  8. Ложные заявления в ходе коммерческой деятельности, дискредитирующие предприятие, фирму, товары, промышленную и коммерческую деятельность конкурента;

  9. Намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов коммерческой деятельности конкурента;

  10. Нарушение правовых положений, не имеющих прямого отношения к конкуренции, когда такое нарушение дает неоправданные преимущества перед конкурентом;

  11. Неправомочное использование или раскрытие ноу-хау конкурента;

  12. Обещания потребителю выгодных условий при реализации, когда этого нет;

  13. Подкуп покупателей конкурентов с целью привлечь их на свою сторону;

  14. Угрозы конкуренту иском о нарушении патентов и товарных знаков, если это делается с целью противодействия.

Защита прав и законных интересов авторов, обладателей патентов и других владельцев объектов интеллектуальной собственности осуществляется в судебном и административном порядке. Общим является судебный порядок, так как защита прав в административном порядке производится лишь в случаях, прямо указанных в законе.

Административный порядок используется, например, при подаче возражений на экспертное заключение в апелляционную палату патентного ведомства, подаче заявления в федеральный антимонопольный орган (его территориальное представительство) о нарушении правил добросовестной конкуренции организацией, использующей запатентованное изобретение или зарегистрированный товарный знак без разрешения правообладателя. Палата вправе вынести обязательное для исполнителя решение по вопросам экспертизы, а антимонопольный орган – предписание об устранении нарушения и применить к нарушителю установленные законом санкции.

Судебные санкции против нарушителей прав на объекты интеллектуальной собственности могут быть гражданско-правовыми (возмещение причиненных убытков, возврат незаконно полученной технической документации, запрещение нарушителю ее использовать и т. д.) и уголовно-правовыми (штрафы, лишение свободы).

Однако двумя составляющими - «авторское право» и «промышленная собственность» - содержание понятия «интеллектуальная собственность» нельзя ограничивать.

Существует немало результатов интеллектуального труда, которые также охраняются гражданским законодательством. Это так называемые нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности ‑ топологии интегральных микросхем и селекционные достижения.

Что касается научных открытий, существуют мнения, что они вообще не должны быть упомянуты среди различных форм интеллектуальной собственности, так как ни один национальный закон или международный договор не предоставляет прав собственности на научные открытия.

При этом необходимо заметить, что научные открытия ‑ это не то же самое, что изобретения, поскольку, согласно Женевскому договору по международной регистрации научных открытий 1978 г., научным открытием является «признание явлений, свойств или законов материальной вселенной, не признанных ранее и поддающихся проверке», в то время как изобретениями являются новые решения конкретных технических проблем.

Топология интегральной микросхемы – зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Селекционные достижения – решение конкретной практической задачи по выведению нового сорта растения или породы животного с необходимыми для человека качествами.

Коммерческая тайна (ноу-хау). Согласно п.1 ст. 139 ч. 1 Гражданского кодекса, коммерческая тайна (ноу-хау) – это информация технического, организационного, служебного или коммерческого характера, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Можно с уверенностью сказать, что в России существует особая подотрасль гражданского права ‑ право интеллектуальной собственности. Главным законом этой подотрасли является Гражданский кодекс Российской Федерации. Защита прав на интеллектуальную собственность гарантируется Конституцией РФ, в статье 44 которой подчеркивается, что «интеллектуальная собственность охраняется законом».

К объектам интеллектуальной собственности, охраняемым авторским правом (копирайтом), относятся:

  • произведения литературы и искусства (стихи, проза);

  • музыкальные произведения;

  • произведения живописи;

  • произведения кинематографии;

  • программы для ЭВМ;

  • базы данных;

  • научные труды;

  • научные открытия и т.д.

Термин «копирайт» обозначает действие, которое может производиться только автором того или иного произведения искусства либо с разрешения автора. Это действие состоит в изготовлении копии произведения.

Для создателя продукта умственной деятельности копирайт ‑ это в основном право на признание автора произведения и право извлекать из него прибыль путем получения в течение определенного периода доходов, которые приносит это произведение.

Защита копирайта предполагает, что использование кем-либо произведений или некоторые связанные с этим действия незаконны, за исключением тех случаев, когда имеется разрешение автора или владельца копирайта. Речь идет, в частности, о копировании или воспроизведении любым способом и в любой форме любого вида произведения, о публичном представлении некоторых произведений (таких, как музыкальные, драматические, кинематографические), о широковещательной трансляции всех видов произведений по радио, телевидению или с помощью других средств, а также об адаптации произведения для другого средства массовой коммуникации.

На такого рода использование необходимо получить предварительное разрешение, но иногда принадлежащее автору или владельцу копирайта исключительное право на разрешение использовать или публиковать произведение заменяется простым правом на вознаграждение при использовании или публикации произведения, а в некоторых случаях по закону возможно его использование даже без выплаты вознаграждения.

Программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных относятся также к объектам авторского права, программы для ЭВМ охраняются как произведения литературы, базы данных – как произведения науки.

Программа для ЭВМ – объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата.

База данныхобъективная форма представления и организации совокупности данных (например: статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

По действующему законодательству возникновение авторских и смежных прав происходит в связи с их созданием (независимо от момента его опубликования). Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

При этом авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способов его выражения.

Необходимо отметить, что в отношении произведений науки, литературы и искусства действует только авторское право, а объектами смежных прав являются фонограммы, исполнения, постановки, передачи кабельного и эфирного вещания.

Для признания произведения объектом авторского права закон не требует завершенности работы. Это могут быть схемы, плакаты, эскизы, используемые для создания завершенного производства, но произведение должно быть воплощено в такой объективной форме, которая бы позволила бы его воспроизводить без участия автора [60].

Важен и следующий момент. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной, устной, звуко- и видеозаписи, изображения, объемно-пространственной и в других формах.

Ст. III Всемирной конвенции об авторском праве устанавливает, что не выпущенные в свет произведения также должны охраняться без каких-либо формальностей. Эти конвенционные нормы права применяются и на территории России.

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Субъективные авторские права возникают у автора в результате факта создания произведения, как только творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие иными лицами. Его права в юридической литературе принято называть первоначальными. При этом не имеет значения, является ли произведение полностью законченным или представляет собой лишь отдельный фрагмент (эскиз или набросок). Для признания лица автором от него не требуется выполнения каких-либо формальностей, чьего-либо согласия или какого-либо соглашения.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти

В правоприменительной практике часто возникает вопрос: может ли быть автором произведения юридическое лицо? Только в отдельных случаях (ГК РСФСР 1964 г.) по общему правилу автором произведения может быть лишь физическое лицо, но не юридическое. Государство или юридическое лицо может быть правопреемником (наследником), если нет других наследников на срок 70 лет после смерти автора.

Юридические лица, оформившие с автором договорные отношения по использованию его произведения, становятся на определенный срок обладателями авторских прав. В этом случае их называют правообладателями.

Действие авторских прав на произведение ограничивается территорией того государства, где оно было создано. Для того, чтобы объект авторского права, охраняемый на территории одного государства, был охраняемым на территории другого государства, необходимо, чтобы между этими государствами был заключен соответствующий договор или чтобы оба эти государства были участниками многостороннего соглашения о взаимном признании и охране авторских прав.

Охрана прав российских авторов во многих зарубежных странах обеспечивается участием нашей страны в ряде международных соглашений, в число которых входят:

- Всемирная конвенция об авторском праве;

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений;

- Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (стран СНГ).

Важно отметить, что авторские права носят личный неимущественный характер и имущественное содержание. К личным неимущественным правам относятся право авторства, право на имя, право на обнародование произведения, включающее право на его отзыв и на защиту репутации автора. Имущественными правами являются права автора на использование произведения в любой форме и любым способом, которые включают право на воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право на публичный показ и исполнение, право на перевод и право на переработку.

Конечно, сложно признать права на личные и имущественные отношения безупречными с позиций теории и практики, однако в любом случае закон охраняет исключительность авторских прав.

Важнейшие выводы об использовании авторских прав:

  1. Неотчуждаемость личных неимущественных прав автора. В этом состоит одно из существенных отличий российского авторского права от авторского права зарубежных стран. По российскому законодательству личные неимущественные права автора не могут перейти к другим лицам, даже при согласии самого автора.

  2. Имущественные права автора могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования и в силу закона как свободное использование произведений.

Допускаются частные случаи использования произведений без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения: цитирование произведений в определенном объеме, использование обнародованных произведений в учебных целях и т.д. А также использование библиотеками, архивами без согласия автора, но не с целью извлечения прибыли и с обязательным указанием имени автора [60].

По истечении срока действия авторского права произведение становится общественным достоянием. В этом случае любое лицо может использовать произведение любым способом, но с соблюдением бессрочно действующих прав на авторство, имя и защиту репутации автора.

Под незаконным использованием объектов авторского права понимается их использование без согласия автора: опубликование, воспроизведение и распространение произведения; переработка, внесение каких-либо изменений в само произведение, в его название или обозначение имени автора; снабжение произведения иллюстрациями, предисловиями, послесловиями или пояснениями; использование произведения другими лицами, включая перевод на другой язык; принудительное соавторство.

Это также и незаконное распространение чужого произведения, как-то: реализация, публичное исполнение, представление вопреки воле автора.

К исключительным правам относятся:

1. Право на имя;

2. Право на защиту репутации;

3. Право на использование произведения.

Заключая авторский договор, авторам рекомендуется обращать внимание на следующие обстоятельства: передаются правообладателю исключительные авторские права или только неисключительные.

А авторам научных произведений при использовании материалов (научных статей, монографий, рисунков, блок-схем, эскизов и т.п.), созданных другими лицами, применять ссылки на данные произведения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]