Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебный год 22-23 / ГП_Мартьянова_Чебан II курс.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.12.2022
Размер:
2.97 Mб
Скачать

1. Ценная бумага как вещь sui generis (вещь особого рода)

2. Определение понятия ценной бумаги

3. Классификационные (отличительные) признаки ценных бумаг

А.

– Первоначально определялось лексическое значение термина ценные бумаги: сам материал для различных целей использования, записи личного, служебного, официального или творческого характера либо сам материал для письма, графики или рисования (вот что первоначально, а потом уже юридическая наука).

– Из этого многозначного использования понятия бумаги юридическая наука остановилась на понимании бумаги как официальной записи или документа.

– Данный документ должен был составляться по определенной форме

=> Таким образом, был сделан первый шаг к лексическому толкованию термина «бумага».

Б. Определение бумаги как ценной означает заключенную в бумаге способность прямо или опосредованно соответствовать интересам участников имущественного оборота и удовлетворять их потребности. Способность такой бумаги быть носителем потребительной стоимости; а поскольку бумага должна обладать потенциальной способностью удовлетворять интересы не одного, а множества участников оборота, т.е. потенциально способной быть к обмену.

Способность бумаги как вещи sui generis быть носителем одновременно меновой и потребительной стоимостей – и было принято доктриной частного права именовать ценностью бумагив единстве меновой и потребительной стоимостей.

Не всякие документы, обладающие единственном этих двух стоимостей, можно считать ценными бумагами. Ценными бумагами с точки зрения частного права являются такие ценные документы, которые содержат в себе право на некоторую ценность.

Назовите мне виды объектов частных прав, которые воплощают в себе определенную ценность:

Коносамент воплощает право 1) на иные ценные бумаги; 2) право на товар; 3) право на деньги; 4) услуги нематериального характера.

Бумаги не должны быть запрещены государством к обращению в качестве таковых.

Индоссаме́нт (можно и индоссамент), жиро (устаревшее от греч. giro — круг, обращение, перевод[1]) — выполнение передаточных надписей по строго определенной форме;

передаточная надпись на ценной бумагевекселечекеконосаменте и т. п., удостоверяющая переход всех или части прав по этому документу к другому лицу. Проставляется обычно на оборотной стороне документа или на добавочном листе (аллонже).

Ордер – происхождение английское.

Понятие ценной бумаги было разработано Йоганном Генрихом Бруннером (? не переведен на русский язык): ценная бумага – это документ о частном праве, осуществление коего в силу гражданского права обусловливается самим обладанием документа.

Независимо от видовой разновидности все ценные бумаги обладают рядом общих признаков (свойств), позволяющих их отличать от любых других документов, используемых в гражданском обороте:

1. Содержащееся в воплощенной в бумаге право на некоторую ценность – то есть бумага является как бы «носителем права», а само право овеществляется в ценной бумаге (частично беру мысли у Агаркова).

2. Допущение ценных бумаг к обращению в качестве таковых государством (публичной властью).

3. Наличие тесной связи выраженной бумагой права на ценность самой бумагой, в силу чего? для осуществления предоставляемого бумагой права или для передачи ценной бумаги другому лицу требуется предъявление этой бумаги (см. абз. 1, п.1, ст. 142 ГК).

4. Обязательность предусмотренных законом специальных реквизитов, свидетельствующих о ее значении как документа, отсутствие которых лишает документ свойства ценной бумаги (см. п. 1, ст. 143 со значком 1).

5. Свойство публичной достоверности в ценной бумаге. Свойство публичной достоверности является своеобразной гарантией действительности права, закрепленной ценной бумагой, установленной в интересах лиц, приобретающих ценную бумагу

6. Невозможность противопоставления возражений легитимированному формальными признаками добросовестному держателю ценной бумаги (см. абз. 1, п. 1, ст. 142)

7. Свойство литтеральности (от лат. littera – «буква»). Какое слово писалось так же с двумя буквами Т, а после Великой Отечественной стало писаться с одной буквой Т? Это слово литература – писалось с двумя буквами Т – до 1917 (Луначарский упразднил). Свойство литтеральности означает, что ценная бумага дает право требовать исполнения только того, что в ней буквально записано.

8. Автономность права, выраженной в ценной бумаге. Владелец, держатель ценной бумаги, который приобрел ценную бумагу на определенных законом или установленном законом порядке, имеет право требования, независимо от прав ее предшественника, т.е. пользуется своим правом автономно (то есть юридически независимо).

9. Свойство легитимации. Право пользоваться свойствами ценной бумаги может лишь тем или иным образом обозначенный управомоченный субъект.

10. Способы легитимации лежат в основе легальной классификации ценных бумаг по личности кредитора (см. ст. 143 ГК). Право требования по ценной бумаге не зависит от основания, в силу которого принято должников обозначенная в ней обязанность.

Законом установленное правило, содержащее условие исполнения обязательства, выраженное ценной бумагой. Обязательство, вытекающее из ценной бумаги, должно быть безусловно выполнено. Без учета ссылки на его безосновательность или недействительность. Возможность отказа от исполнения такого обязательства связывается с доказательством факта получения ценной бумаги ее владельцем незаконным путем. При обнаружении держателем подделки документа (или подлога) он вправе требовать как исполнения обязательства, так и возмещения нанесенных убытков (см. УК).

П. 1, ст. 142 ГК – объединяем 10 признаков.

Под ценной бумагой в строгом каноническом смысле (синтезируем перечисленные и легальные признаки) понимается документ, удостоверяющий субъективные имущественные права, обязательственные и иные права, осуществление которых возможно только по предъявлении этого документа, а передача – при передаче документа (? см. п. 1, ст. 142). Таким образом, из законодательной концепции следует вывод, что ценными бумагами являются не имущественные права, зафиксированные в документе, а сам документ, то есть материальная субстанция или вещь в строгом смысле.

Если ценные бумаги это sui generis – какое должно быть правило распространения норм вещного права?

Принадлежность субъективных прав, удостоверенных ценной бумагой, определяется правилами вещного права. Права, удостоверенные ценной бумагой, принадлежат тому, кому принадлежит право собственности на ценную бумагу, как на документ, как на вещь, что воплощается следующей формулой: право из бумаги следует за правом на бумагу.

На сами имущественные права, воплощенные в оборотном документ ценной бумаги, право собственности не устанавливается. Значит, сама ценная бумага (вещь sui generis), находящаяся в чужом незаконном владении, может быть предметом виндикации, а сами имущественные права предметом виндикации не становятся. Значит, вопрос о принадлежности права на бумагу решается по правилам вещного права. Вопрос об осуществлении права на ценную бумагу выражается в соответствии со следующим принципом: его может осуществить только тот, кто формально легитимирован для такого осуществления, как формальный держатель. Значит, все вопросы практического характера.

Все вопросы практического характера решаются по принадлежности и осуществления прав из бумаги решаются по постулатам: право из бумаги следует за правом на бумагу; право из бумаги осуществляется формально легитимированным по бумаге лицом. Документ приобретает качество ценной бумаги лишь в силу прямого указания об этом в законе или в установленном в законе порядке (см. абз. 1, п. 1, ст. 142), поэтому исключительно на нормативно-правовом уровне, а не воля сторон правоотношений определяет 1) содержание закрепленного ценной бумагой права; 2) вид ценной бумаги (см. абз. 1, п. 2, ст. 142).

Кто может объяснить, чем отличаются документарные ценные бумаги от недокументарных? (ДЦБ от БЦБ).

ДЦБ – необходимость признаков ценных бумаг: презентация, предъявление; БЦБ – учет их ведет депозитарий, как правило.

ДЦБ – документ, в котором зафиксировано право; БЦБ – право, находящееся в самом себе (?).

БЦБ – право переходит с момента записи в учет; ДЦБ – с момента передачи ценной бумаги.

Документарные ценные бумаги (ДЦБ)

Бездокументарные (безбумажные) ценные бумаги (БЦБ)

Агарков: бумажные, или «нормальные» ценные бумаги

права на права – секундарные

Средство осуществления удостоверенных или субъективных прав

Это ... субъективные имущественные права (параграф 3 гл. 7 ГК). Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗпоследняя редакция – лето 2013 года (это надо знать). В своей сущности этот ФЗ является экономическим, о чем свидетельствует его наименование «О рынке ценных бумаг»

Принадлежность субъективных прав определяется по общим правилам вещного права

Принадлежность БЦБ исключительно по формальным факторам, выражающихся в способе фиксации права (п. 2, ст. 149), образующих содержание этой бумаги.

Факторы формальной легитимации: держатели ценных бумаг легитимируются оборотоспособными документами/вещами. Право из бумаги следует за правом на бумагу.

Обладатели легитимизируются либо самим должником, либо даже третьим лицом – депозитарием или регистратором (именуются по сложившейся европейской традиции).

Документ как средство легитимации принадлежит его собственнику, а значит он - подчеркиваю – единолично располагает возможностями для осуществления субъективных прав, поэтому формально легитимированному держателю нет необходимости для осуществления права из бумаги обращаться к третьему лицу.

Без обращения к содействию этих лиц (см. выше) субъект, позиционирующий себя в качестве обладателя БЦБ, не только не может осуществить права, заключенные в БЦБ, он даже формально не может быть признан его обладателем (см. параграф 3, гл. 7). Для защиты нарушенных прав обладателей БЦБ впервые в законодательной практике введена ст. 109 со значком 3 – всецело учитывающий смысл и назначение БЦБ, воплощать содержащееся на бумаге субъективные имущественные права. Право по данной бумаге может быть осуществлено тем лицом, кто формально легитимирован для такого осуществления.

Природы ценных бумаг не существует; можно выделить два класса (не вида) ценных бумаг: ценные бумаги как материальные субстанции и субъективные имущественные права. .... обнаружил предпосылочные нормы, хотя в своем содержательном значении он был в основном экономическим.

Исторический генезис института ценной бумаги (далее – ЦБ).

1. С изобретением в Китае физически осязаемой бумаги как материала для письма, графики, рисования.

2. Материал для записей личного, творческого, служебного или официального характера.

3. Именно в этом значении бумаги как материала для записей в гражданский оборот и вошло понятие бумаги как официальной записи или документ (абз. 1, п.1, ст. 142 ГК).

4. Документ должен составляться по строго определенной форме.

5. Стали появляться специально управомоченные лица (мандарины в Китае, у нас дьяки и подьячие, в Европе – писцы). Должность писца не знала профессионального подчинения – это единственный вид должности, где нет административного подчинения. Дьяки и подьячии – в поместном приказе.

Законодательная формула – установленная законом и в установленном законе порядке – означает, что соответствующие отношения могут быть урегулированы не только на уровне норм, содержащихся в акте высшей юридической силе (законе), но и в нормах иных нормативных правовых актов: указах Президента РФ и Постановления Правительства РФ.

Семинар от 22 ноября.

Гражданско-правовые сделки как институт частного права.

Немецкая классическая философия

Философия энциклопедистов (Жан-Жак Руссо)

Отражение института сделки в мировой литературе

Георг Фридрих Вильгельм Гегель «Философия права»:

– право состоит в том, что наличное бытие вообще есть наличное бытие свободной воли, тем самым право есть вообще свобода как идея

– воля без свободы представляет собой «пустое слово». И точно так же и свобода действительна лишь как воля, как субъект

– только воля бесконечна по отношению ко всему остальному, тогда как другая со своей стороны лишь относительна.

Наша личность – это сад, а воля – его садовник.

Лишить человека воли – лишить его какой-либо (?) нравственности.

И.Ф. Шиллиъ.

Воля всегда есть наличный признак

Воля как духовная вертикаль конструкции сделки. Вся история человевечества убедительно доказала: в человеческом обществе ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели, то есть вся человеческая деятельность строится на воле и ее внешнем выражении – волеизъявлении.

В общей теории права юридические факты определяются как обстоятельства, вызывающие возникновение, прекращение или изменение прав и обязанностей. Сами по себе факты не обладат правообразующей силой. Энгельс: чтобы получить санкцию закона, экономические факты должны принять вид юридических отношений, При этом приходится считаться со всей системой существующего права.

Юридические факты – жизненные обстоятельства – состояния событий действительности, которым свойственно устанавливать и прекращать права. Систематическое толкование пп.1, абз.2, п. 1, ст. 8 и ст. 153 ГК: названные нормы позволяют заключить что те юридические факты, которые выполняют правообразующую функцию, легально закрепляют, что данные факты являются основаниями возникновения гражданских правоотношений. Юридические факты по функции трех видов: правообразующие, правоизменяющие (влекущие изменения), правопрекращающие (прекращают права и обязанности).

Римское право и формирование и создание пандектной системы частного права.

Казуистичный характер римской системы частного права исключает существование абстрактного характера сделки. Ее поняти соответствует латинское Gestum в преторском эдикте.

Само понятие сделки теснейшим образом связано с понятием пандектистики и признано одним из величайших его достижений. В книге Гёттенгемского (?) Г.А. Хайзе «Общее учение», изданной в 1807 году определено понятие сделки или дейсвия. Эту идею подхватил немецкие ученые в 19 веке, в том числе Савиньи. Именно благодаря Савиньи понятие сделки вошло в дореволюционную русскую цивилистику. Ни гражданскому Кодексу французов, ни БГБ неизвестны легальные определения понятия сделки. Поэтому впервые легализация понятия сделки (первая законодательное понятие дефиниции сделки) встречается в Саксонском гражданском уложении 1863 года.

В ГГУ самое большое кол-во статей о сделке – 184.

ГК РСФСР 1932 года; ГК СССР 84 года по существу легализуют тождественные определения сделки. Генетические признаки сделки: 1) волевой акт, то есть любое правомерное действие субъекта, которое влечет за собой тот или иной правовой результат. Юриидически иррелевантным является тот факт, что действие может не носить незавершенного характера – это все случаи приобретения товаров в рассрочку или кредит. Это действие целенаправленное.

Цель сделки – экономические потребности, они воплощены в сделке, т.е. в том резульате, который стороны желали достичь.

Сколько лиц – столько и целей (немецкая пандектистика).

Правовая цель сделки – субъективно желаемая для его участников возникновение, изменение или прекращение их прав и обязанностей, которое должно произойти.

Правовой результат сделки практически может не совпадать с правовой целью. Три самые распространенные в практике причины:

– совершение сделки недееспособным лицом

– отчуждение вещи не собственником

– неисполнение сторонами закона о форме сделки.

Цель и мотив сделки. Мотивы лишь побуждают стороны к совершению сделки и не являются ее правовыми компонентами. Поэтому ошибочный мотив не может повлиять на действительность сделки. См. п. 3, ст. 178 ГК.

...

Римское право подарила пандектистике три формулы: ближайшая и отдаленная цель. Кауза проксима и кауза ремота – ближайшая цель и отдаленная цель.

Семинар от 29 ноября.

В императивном порядке приказываю посмотреть фильм Андрона Кончаловского «Грех».

1. Любая гражданско-правовая сделка есть волевое действие (волевой акт). Но для того, чтобы воля могла приобрести правовое значение необходимо, чтобы она получила определенное внешнее объективированное выражение. В противном случае воля лиц не может быть ни понята, ни подвергнута оценки с точки зрения норм объективного права.

2. Основной и исторически первой формой ГПС (гражданско-правовой сделки) была устная, т.е. словесная форма, обладающая всего-навсего одним достоинством – простоты выражения воли лиц. Исторически второй формой сделки была письменная. При это принципиальной новеллой ГК является формализация письменной формы сделки как документы (абз. 1, п. 1, ст. 160 ГК).

3. Выделение двух модусов письменной формы – простая и нотариальная.

4. Путем совершения конклюдентных действий, когда из поведения лица прямо следует его воля. Причем это не законодательный термин, а исключительно доктринальная конструкция. Конклюдентные действия как способ изъявления воли допустимы лишь к тем сделкам, для которых законом или соглашением сторон не предусмотрена иная форма.

5. Пятая историческая форма – молчание. Говоря о молчании, нужно иметь в виду, что правовое значение закон придает не самому молчанию, а тому факту, что в определенное время по отношению к тому или иному субъекту гражданского правоотношения со стороны данного лица не было совершено действий, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон – значит, юридическое значение придается факту отсутствия возражения со стороны сделки.

Национальные особенности сделки в России:

1. Устная сделка, в которой воля сторон изъявляется в процессе непосредственных взаимодействий (во, наше русское!). Первая форма – личные встречи (отсюда кабаки и т.д.). Личные переговоры – два (это наше русское, а не немецкое). И уже потом радио, телеграф, почта и другие каналы связи.

После совершения устной сделки сложились два обычая: обмывать сделку и ударить по рукам. На посошок – на посох ставили стакан – это тоже сделки.

Русские сделки – это сделки, совершаемые на словах, без письменного документа. Письменные формы сделки появились в русском гражданском праве появились лишь при Иване IV: заемная кабала, заемная память и запись. С объявлением Петром I империи, письменная форма стала называться деловой бумагой (из Голландии привез): письмо, протокол (это все Петруха!).

Формула Петра: память человека всегда менее устойчива чем память документа. А всякий документ, поскольку в нем выражена воля лица, должен быть подписан этим лицом (см. абз. 1, п.3, ст. 160 ГК).

Подпись лица – 1) это удостоверение им своего волеизъявления; 2) система установленных гражданским законодательством способов достижения воли на достижение целей лица и составляет систему форм гражданско-правовых сделок.

Важнейшее правоприменительное правило. Документы, оформляющие сделку, могут быть в нескольких экземплярах, каждый из которых является оригиналом документа. И все экземпляры имеют равную юридическую силу – и этим свойством любой документ, оформляющий сделку, отличается от копий.

Рукоприкладчик (см. п. 3, ст. 160; абз. 2, п. 3, ст. 1125) – подпись рукоприкладчика является подписью его самого, а не того лица, за которое он подписался. Исчерпывающий перечень причин, требующих присутствия рукоприкладчика при подписании сделки: физический недостаток, болезнь или неграмотность (абз. 1, п. 3., ст. 160) – представлен традиционно перечнем numerus clausus, поскольку никакой иной статус участника гражданского оборота не является юридическим препятствием для проставления на сделке собственноручной подписи.

Lex cuodqumque notamus est – «все, что мы удостоверяем, – закон». Девиз, включенный в эмблему международного нотариата.

Саму идею нотариата предложил художник эпохи Рисорджемента (итальянского Возрождения) предложил Паоло Веронезе.

Нотариус – это должностное лицо, уполномоченное законом (публичной властью) совершать и засвидетельствовать юридические акты, придавая им значение актом публичных.

Сущность частного права – государственное, или публичное, признание различных сделок, заключаемых участниками имущественного (рыночного) оборота в подтверждении их права. Государство (публичная власть) признает и подтверждает возникновение, изменение и или прекращение правоотношений. Право становится зарегистрированным.

Нотариальная форма сделок имеет еще два преимущества: 1) одна из форм публичного контроля оборота имущества; 2) делает бесспорным подпись и дату заключения сделки. Бесспорность сделки гарантируется авторитетом нотариуса и презумпцией надлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

Подпись физического лица без соответствующей расшифровки именуется автограф (или сигнатура); для целей сделки. Если нет расшифровки подписи (/С.А. Чебан), то это только автограф. Если есть, то подпись приобретает юридическое значение и становится сигнатура.

Здесь у меня пропало решение задачи 12 из темы 11. Очень стыдно, приношу свои извинения. На зачете задач не будет. Дополнить ее по аудио 205 группы (будет позднее)

Задача 6 тема 11

Критериями классификации сделок на односторонние и двусторонние ­– критерий воли. Для односторонних сделок воля одного лица необходима и достаточна для наступления правового результата, предусмотренного данным видом сделки. В двусторонней сделке необходимо следующая «триадная» характеристика воль: встречная, взаимная, согласованная волей сторон в сделке.

Дарение как гражданско-правовая сделка всегда двусторонняя, поскольку для наступления правового результата передача дара в собственность одаряемого необходима его встречная взаимная согласованная воля на принятие этого дара. Сравнивая гражданско-правовую сделку с дарением как договором ситуация прямо противоположная; он по действующему гражданскому законодательству (см. главу 32) сконструирован и как односторонний, и как двусторонний договоры, а сделка – всегда двусторонняя (нужно согласие одаряемого).

Игры и пари (гл. 58) – содержат императивную норму об отсутствии на требование граждан и юр. лиц.

С согласия Максимова на передачу всего имущества Пискарева юридически иррелевантна, т.к. сделка не была соблюдена письменная форма и установить факт ее заключения невозможно; свидетельские показания использовать нельзя (см. п.1, ст 1062 или 162??), а письменные доказательства в данном случае отсутствуют. Поэтому имеется только одна возможнось защиты интересов – виндикация. Договор дарения, заключенный впоследствии между П. и М. может быть признан недействительным на основании 179 ГК как совершенный под влиянием угрозы. (Ничтожная сделка – один из частных случаев недействительности).

Задача 7 тема 11

Предметы, оборотоспособные с точки зрения критериев частного права, но никогда не подвергаемые денежной оценке в исковом производстве (личные предметы, переписка, тетради с лекциями) – все подобные предметы обладают исключительно личностной ценностью для конкретного субъекта (в их ценности синтезируются различные факторы – семейные, антикварные, культурные, исторические) – подобная доктрина является универсальной и используется универсально как в рамках континентально-правовой семьи, так и в прецедентном праве. В большинстве случаев необходимо соответствующее экспертное заключение. Действующее законодательство не содержит обязательных норм по доставке найденных вещей и их собственников, следовательно, Игнатов не был обязан разыскивать Карпову с целью возвратить найденные вещи.

Что такое необходимые расходы? Что туда включается?

1) Сдача вещи на хранение.

2) Расходы на поддержание вещи в надлежащем состоянии.

3) Если нужно разыскивать собственника – то затраты на его поиски.

20% – норма всегда императивна, а не определяется соглашением сторон.

Д/з: государственная регистрация сделок, классификация сделок на действительные/недействительные и недействительн.. 1, 2, 4, 5, 8 + тетради по ГП

Семинар от 6 декабря. Печатается по аудио 205 группы от 3 декабря, файл – «МТС. 1 часть. 3.12.m4a» (начало перепечатки с 27:27). Первый семинар напечатан Кириллом Сурановым (219), второй – Кириллом Белоусовым с моей редакцией. Вставки из ответов ЛУЧШЕЙ папки (папки Насти Галкиной) – от Кирилла Суранова.

Студенты: А Вы делали шпаргалки на экзамены? Татьяна Сергеевна: зачем? я сама была живой шпаргалкой. Я могла ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА натаскать все предметы.

Das leitbild!

Сделка

Сделка

Форма сделки

Государственная регистрация сделок

Сделка – это один из наиболее распространенных юридических фактов, лежащих в основании возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей (гражданских правоотношений).

См.: подп. 1 абз. 2 п. 1 ст. 8 ГК.

Форма сделки – это объективное (41:08) (внешнее) выражение воли лица, совершающего сделку.

См.: ст.ст. 158-163 ГК.

Государственная регистрация сделок – это смешанный (даже в большей степени публичный) правовой институт, представляющий собой дачу государством (публичной властью) разрешения участникам имущественного оборота на совершение тех или иных действий.

См.: ст. 164 и ст. 165 ГК.

Государственная регистрация – это не особая форма гражданско-правовой сделки, поскольку близкий публично-правовой институт нотариальная форма сделок преследует цель придания сделке надлежащего *не разобрать* (императивное регулирование в ГК) и проверку законности ее содержания.

По своей правовой природе государственная регистрация сделок – это самостоятельная (!!!!!!!!!!) стадия совершения сделки. Поскольку на момент совершения процедуры государственной регистрации сделки воля сторон в сделке уже получила свое необходимое юридическое согласование и готова к совершению процедуры государственной регистрации.

Действующее гражданское законодательство в тех случаях, когда исключительно законом, а не иным правовым актом, предусматривает государственную регистрацию сделок, связывает правовые последствия с соблюдением процедуры регистрации. (См.: п. 1 ст. 164 ГК)

Одновременно гражданское законодательство предусматривает правило для случаев уклонения от государственной регистрации сделки, для которой предусмотрена судебная процедура, в которой суд по требованию другой стороны сделки вправе вынести решение о такой государственной регистрации, тогда и сделка регистрируется в соответствии с решением суда. (См.: п. 2 ст. 165 ГК)

Имущественные последствия уклонения от государственной регистрации сделок – это категория убытков. (См.: ст. 15 ГК)

Поскольку п. 3 ст. 165 ГК не дифференцирует составные части убытков, надо полагать, что они подлежат возмещению в полном объеме (и реальный ущерб, и упущенная выгода). (См.: п. 2 ст. 15 ГК)