Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебный год 22-23 / ГП_Мартьянова_Чебан II курс.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.12.2022
Размер:
2.97 Mб
Скачать

18 Апреля.

Содержание и осуществление авторских прав.

Содержание авторских прав составляет совокупность личных неимущественных и имущественных прав автора. К личным неимущественным правам автора относятся:

1) право авторства

2) право автора на имя

3) право на неприкосновенность произведения

4) право на обнародование произведения

Право авторства – это право признаваться автором произведения. При этом не следует смешивать право авторства и право на имя. В части 4 ГК право на имя определяется как возможность использовать или разрешать использование произведения под подлинным именем, псевдонимом или без обозначения имени. Авторское право на имя не совпадает с общегражданским правом на имя, принадлежащим любому физическому лицу (ст. 19 ГК).

Следует различать два понятия: опубликование произведения и право на обнародование произведения.

Опубликование, то есть действие, благодаря которому произведение в первый раз становится доступным для широкого круга лиц (для публики). Опубликование является центральным событием существования произведения. В доктрине авторского права 19-го века в России описываются ситуации, когда произведения вообще никогда не публикуются (этого нет у Н.В. Щербак!): 1) вообще не предназначены для обнародования; 2) не вызвавших того интереса, который побудил бы кого-либо их опубликовать; 3) сам автор не имеет возможности и средств для публикации. При публикации произведение выходит из частной сферы автора и таким образом можно сказать, что оно больше ему не принадлежит, а стало публичным достоянием. Всякое вторжение в сферу, которая определяет восприятие произведения, все изменения, сокращения, добавления, аннотирования и даже иллюстрации с формальной точки зрения признается нарушением прав автора.

Право на обнародование заключается в возможности автора самому обнародовать или разрешать обнародование произведения. Обнародоваться значит обеспечить доступ к произведению любых третьих лиц. Произведение считается обнародованным, если действия по обеспечению доступа к произведению широкого круга лиц осуществлены с согласия автора или самим автором и по его воли.

Автору произведения, или иному правообладателю (наследнику, работодателям и другим лицам) принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом – это право является имущественным и охватывает только использование произведения науки, литературы и искусства. В отличие от личных неимущественных прав оно носит срочный характер, продолжая оставаться абсолютным правом автора. Гражданский кодекс выделяет два вида правомочий правообладателя, составляющих содержание исключительных прав: право на использование объекта и право распоряжениям объектов (это есть у Н.В.)

Гражданский кодекс формализует и иные права автора:

1) Во-первых, это право доступа к произведению, это право связано с материальным объектом, поскольку имеется в виду доступ именно к оригиналу произведения, а не к его копии. В то же время это право является средством осуществления автором своего имущественного права на воспроизведение.

2) Определенным своеобразием обладает право следования, которое имеет в виду защиту имущественных прав автора. Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение. Пределы авторских прав, срок действия авторского права – см. Н.В. Щербак в учебнике под ред. Суханова; все это можно посмотреть, ума не надо.

Четвертое задание – понятие контрафактных экземпляров произведения и понятие пиратского произведения

Права, смежные с авторскими. Впервые термин смежные права (далее – СП) был легализован в основах гражданского законодательства Союза ССР и республик в 1991-м году. К смежным правам относятся исключительное право, а в случаях, предусмотренных ГК, так же личные неимущественные права. Смежные права сводятся к правомочиям использования своих объектов (см. 1303 ГК).

Взаимосвязь авторских и смежных прав: им свойственная пограничность, проявляющаяся в том, что и авторские, и СП вытекают из результатов творческой деятельности. Авторские права связаны с созданием произведений науки, литературы и искусства; смежные права с их использованием путём исполнения, постановки, создания фонограммы, передачи в эфир или по кабельному вещанию. Исторически возникнув позднее авторских прав, смежные права обнаруживают много общего с авторскими. Если у истоков авторского право стояло изобретение печатного станка (Иоган Гуттенберг), то для возникновения смежных прав решающую роль сыграло изобретение радио, грамзаписи и кинематографа.

Смежные права приобретают те, кто исполняют чужие произведения, воспроизводят запись на радио и т.п. Субъекты – исполнители, организации, организаторы эфирного и кабельного вещания – все это есть у Н.В. Щербак, зачем это записывать.

Смежные права как институт гражданского права приобретает те же функции, что и авторское право. Существенные особенности большинства СП является их производности и зависимость от прав создателей авторского произведения. Производность и зависимость СП от авторских прав проявляется прежде всего в том, что объекты смежных прав не могут возникнуть ранее объектов авторского права.

Всякий перевод похож на узорную ткань,

показываемую с изнанки

Мигель Сервантес

Желание перевести что-нибудь в области поэзии –

это то же самое, что пожелав получить аромат фиалки,

бросить фиалку в плавильник

Мэри Шелли, автор «Франкенштейна»

Переводчик от творца только именем разнится

Василий Кириллович Тредиаковский

Перевод – это производное литературное произведение, носящее самостоятельный творческий характер, воплощающее оригинальный замысел автора.

Комсомольская, Лермонтовская, Новослободская – список московских станций-памятников архитектуры, находящихся под охраной как объекты культурного наследия.

Право на перевод легализовано в России с 27 мая 1973 года, с момента ратификации Женевской конвенции об авторском праве. Распространяется на произведения художественной и научной литературы. Лингвистический перевод – это изменение языковой формы произведения.

Патентное право. Этот раздел в учебнике написан В.Ю. Бузановым. Доминантная черта патентного субъективного права: особенное основание его возникновение – акт государственного признания (регистрации), формой которого является патент. Субъективное патентное исключительное право – это право на использование своего объекта различными способами и в различных формах, предусмотренных объективных правом.

В отличие от авторских прав, патентные права – это исключительные права на повторяемые результаты технического творчества, в том числе на патентноспособные объекты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также иные объекты, охраняемые в патентноправовом режиме – селекционные достижения и топологии интегральных микросхем.

Творческое задание – 1) Как называется система патентного права в отличие от системы авторского права?; 2) Дайте формулу патентного права.

Изобретение как системообразующий объект промышленной собственности.

Гражданский кодекс легализует традиционное для российского патентного права понятие изобретения как технического решения задачи в какой-либо области человеческой деятельности. Основным квалифицирующим признаком изобретения является его технический характер. Под термином «техника» в широком смысле слова следует понимать совокупность материальных средств, созданных человеком для удовлетворения своих жизненных потребностей, что исключает возможность изобретения «продуктов» естественного (природного) происхождения, а также объективно существующих явлений и процессов окружающего мира, поэтому не могут быть признаны изобретением такие формы существования материи, как электромагнитные и акустические волны, упавший с неба метеорит, северное сияние и т.п.

Техничность изобретения предполагает использование техничных средств и методов его практической реализации. Поэтому не могут считаться изобретательскими решения, достигаемые исключительно за счет интеллекта человека, например, методы расчетов и вычислений, организационные и управленческие решения, включая методы предпринимательской деятельности, а также юридические решения de lege ferenda (с точки зрения будущего (должного) закона). Не признаются изобретениями и такие предложения как: техника живописи (кубизм, пуантилизм), исполнительская техника, игра на музыкальном инструменте, техника танца, спортивная техника (прыжки в высоту и пр.). В данном случае термин «техника» используется в переносном смысле, являясь по существу синонимом мастерства. Технический характер изобретения подтверждается наличием технического результата (эффекта), получаемого при его осуществлении или использовании.

Теоретическое задание – приведите примеры выражения технической эффективности изобретения.

С точки зрения своей технической сущности изобретения классифицируются на:

1. устройства

2. вещества

3. способы

4. биотехнологические изобретения

5. т.н. изобретения на применения продукта по новому назначению

Каким королем был пожалован самый древний патент в Англии?

Древнейший из всех патентов Англии был пожалован Генрихом VI в 1449 г. выходцу из Фламандии Джону из Ютимана на изготовление цветного стекла для окон Итонского колледжа (вид изобретения – вещество). (Это я знаю как свои пять пальцев). Первый в мире патент на изобретение был выдан в 1421 г. городской управой Флоренции на имя Филиппо Брунеллески, который изобрел корабельный поворотный кран. В 2021-м году будет 600 лет изобретению.

20 апреля.

1. К изобретениям-устройствам относятся конструкции и изделия, которые могут характеризоваться следующими признаками: наличие конструктивных элементов, связи между элементами, их взаимное расположение, форма выполнения связи между элементами, материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом. Таким образом, применительно к целям патентной охраны устройством может быть признано решение, основанное исключительно на «материальных отличительных признаках» и не имеющее никаких конструктивных особенностей. К изобретениям-устройствам относятся не только единичные конструкции, но и их наборы, способные выполнять общее назначение, что не может быть достигнуто при использовании отдельных элементов набора (набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор приспособлений для рыбной ловли)

2. Вещество – это любые искусственно созданные материальные образования, не относящиеся к категории устройств. Они характеризуются определенным составом или структурной компонентов, используемых в качестве готового продукта или для изготовления других продуктов.

3. Способы. Это процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Способы могут быть классифицированы по своей отраслевой принадлежности на: промышленные технологии (производство товаров, промышленного оборудования; сельскохозяйственные технологии: уборка урожая, обработка и мелиорация земель, выращивание растений и животных и др.; строительные технологии; медицинские технологии).

4. Биотехнические изобретения как вид в национальном патентном праве пришли к нам из международного патентного права (сама классификация пришла из м/н патентного права). Под биологическим материалом понимается любой материал, содержащий генетическую информацию и способный к воспроизведению в биологической системе.

Гражданский кодекс исключает из числа объектов патентных прав способы клонирования человека, модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях (ст. 1349 ГК)

5. Изобретения на применение – это «открытие» неизвестных возможностей у известных объектов техники, что позволяет использовать их по новому назначению или в новом качестве. Не только продукта, как мы написали выше в классификации.

Формула изобретения. Любое изобретение представляет собой идеальный результат мыслительной деятельности человека, но может стать объектом правовой охраны лишь в случае объективного выражения этих знаний на каком-либо материальном носителе. Изобретение всегда «рождается» на бумаге и охраняется как информационный продукт!!!!!!!!!! (десять восклицательных знаков).

Общий принцип всех мировых патентных систем заключается в том, что объем правовой охраны изобретения определяется его формулой. Формула – это краткое словесное описание изобретения с указанием его существенных признаков. Практическое значение формула изобретения приобретает при разрешении споров, связанных с нарушением патентных прав (см. абз. 1, п.3, ст. 1358 ГК).

Любое изобретение следует рассматривать как неделимый объект, частичное использование которого не приводит к нарушению патентных прав. Этот признак позволяет разграничивать объекты патентного права и объекты авторского права. Поскольку объекты авторского права – это произведения, которые могут охраняться как в целом, так и по частям, что совершенного неприменимо к патентному праву.

Условия патентоспособности изобретения закреплены легально – п. 1, ст. 1350 ГК.

Объекты, не охраняемые в качестве изобретений. Патентное законодательство включает в себя перечень результатов интеллектуальной деятельности, не способных к правовой охране в качестве изобретений (п. 4, ст. 1349 ГК – откроете, ума не надо) – не охраняются в качестве произведений.

Селекционные достижения (сорта растений, породы животных) и топологии интегральных микросхем не признаются изобретениями, поскольку охраняются в рамках специального правового режима (см. главы 73-74 ГК). Исключение селекционных достижений из числа патентоспособных объектов преследует цель защиты публичных интересов.

Отдельный вид промышленной собственности – полезные модели. Признаки полезных моделей закреплены легально – см. п. 1, ст. 1351 ГК. В доктрине патентного права полезные модели иногда называются малыми изобретениями. Особенности правового режима полезных моделей связано с определением круга охраняемых объектов, условиями их патентоспособности и процедурой выдачи патента. Объем правовой охраны полезной модели определяется ее формулой (см. п. 2, ст. 1354 ГК).

Промышленные образцы. Понятие промышленного образца закреплено легально (п. 1, ст. 1352). Правовой институт промышленных образцов применяется главным образом для обеспечения охраны изделий (товаров массового производства: мебель, одежда, бытовая техника, текстиль, продукты питания и т.п.).

Из законодательства определяющими признаками промышленного образца является его утилитарность (полезность) и художественная выразительность, что отличает промышленные образцы от произведений чистого искусства – все по Бальмонту (живопись, графика, скульптура), которые никогда не выполняют утилитарных функций. Вместе с тем доктрина утилитарности промышленного образца не должна исключать его художественной ценности (эстетической составляющей). В противном случае промышленный образец превращается в техническое решение – изобретение или полезную модель. Условия патентоспособности промышленных образцов формализованы легально, см. 1352 ГК.

Патент и права из патента. Общие положения: принципы действия патента.

Правовая охрана результатов технического творчества основана на регистрационном принципе, см. 1232 ГК – исключительное право на использование таких результатов признается и охраняется публичной властью (государством) при условии официальной регистрации соответствующего результата (внесения его в государственный реестр и выдача охранного документа – см. 1353 ГК).

Множественность вариантов наименования документа: привилегия, авторское свидетельство, патент – была преодолена лишь с принятием двух законов – закона СССР «Об изобретениях СССР» от 31 мая 1991 года и патентным законом РФ 23 сентября 1992 года (утратил силу с принятием 4-й части ГК).

Согласно гражданскому законодательству, патент удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, автора (его создателя) и исключительное право на использование запатентованного объекта. Патент выполняет основную функцию – правоподтверждающая, но помимо ее еще две – рекламная и информационная.

Патент может принадлежать одному лицу или нескольким лицам – совладельцам патента. В этом случае возникает проблема осуществления прав из патента, которая в общей форме решена в ст. 1229 ГК с одновременным применением правил, содержащихся в п.4, ст. 1358 и п.2 и 3, ст. 1348.

Действие патента, а равно и удостоверяемых им патентных прав, основано на трех принципах: платности, срочности и территориальности:

1) Принцип платности патента выражается в необходимости оплаты государственных пошлин за его выдачу (п. 2, ст. 1393) и поддержание патента в силе.

2) Принцип срочности – срок действия патента исчисляется с даты подачи заявки на его выдачу и составляет 20, 10 и 15 лет соответственно для патента на изобретения (20), полезную модель (10) и промышленный образец (15). Начало исчисления этого срока не следует смешивать с началом действия самого патента. Сам патент начинает действовать с момента его выдачи.

3) Принцип территориальности. Действие российского патента и удостоверяемых им патентных прав ограничены территорией России и не распространяется за ее пределы. В свою очередь иностранные патенты не действуют на территории Российской Федерации.

Изобретение полезной модели и промышленных образцов, охраняемых в России, могут получить охрану в иностранном государстве в силу их патентования в этом государстве. При патентовании за рубежом изобретений и полезных моделей, созданных в России, необходимо соблюдать нормы российского законодательства (ст. 1395-1397 ГК).

21 апреля.

Прекращение и восстановление действия патента. Гражданский кодекс закрепляет три основания, влекущие прекращение действия патента:

1) истечение срока действия патента (п. 1, ст. 1363)

2) досрочное прекращение действия патента (ст. 1399)

3) признание патента недействительным (ст. 1399)

Кратко рассмотрим первое основание. Прекращение действие патента в связи с истечением его срока; продление срока. Срок действия патента зависит от вида охраняемого объекта и составляет 20, 10 и 15 лет (см. выше). После истечения этих сроков патент и удостоверяемое им исключительное право прекращают свое действие, а запатентованное решение переходит в общественное достояние. С этого момента оно может использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения, или выплаты вознаграждения за использование (ст. 1364 ГК).

Гражданский кодекс предусматривает возможность продления действия патента на срок не более 5, 3 и 10 лет в отношении патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (п. 2 и 3, ст. 1363 ГК). Действие патента продлевается по ходатайству патентовладельца при услове уплаты государственной пошлины, а сама процедура регламентируется ведомственными актами патентного ведомства (п. 4, ст. 1363 ГК).

Признание патента недействительным (оспаривание патента). Патент может быть оспорен и признан недействительным в течение всего срока своего действия (п. 1, ст. 1398 ГК). Патент может быть недействительным полностью, без замены на новый (с прекращением всех патентных прав) или частично, с выдачей нового патента. В любом случае патент, признанный недействительным, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Патент удостоверяет авторство и исключительное право на использование изобретений, полезных моделей и промышленного образца. Правовая природа права авторства сводится к следующему: оно является личным неимущественным правом, не имеет денежной оценки и находится вне имущественного оборота. Оно независимо от исключительного права и сохраняется за автором патентообладателем даже в случае отчуждения (уступки как частный случай отчуждения) патента, а отказ от права авторства ничтожен (ст. 1356 ГК).

Исключительное право на изобретение, полезную модели и промышленный образец является абсолютным имущественным правом и обеспечивает правообладетелю возможность монопольного использования охраняемого объекта любым непротиворечащим закону способом, а также возможность распоряжения правом на использование (ст. п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1358 ГК).

Такая природа исключительного права вызывает определенную аналогию с правом собственности. Отличие проявляется в том, что из триады правомочий собственности (п. 1, ст. 209) исключено правомочие владения, а объектом распоряжения является само исключительное право.

Исключительные права – сюда входят патентные и авторские.

Патентное право – оформляют сферу научно-технического творчества

Авторское право – только на произведения научно-художественного творчества

Защита патентных прав осуществляется как общими способами защиты гражданских прав (среди которых необходимо выделять меры защиты и меры ответственности, ст. 12 ГК), так и специальные способы (пп. 4 и 5, п. 1, ст. 1251 и ст. 1407). По общему правилу возможность применения мер защиты не зависит от вины правонарушителя и может быть реализована на любой стадии существования исключительного права.

Условия защиты исключительных патентных прав (состав правонарушения). Здесь следует исходить из того, что защищать можно только то право, которое возникло (существующее право) и при условии его нарушения (при наличии факта нарушения патента). В патентном праве действует регистрационный принцип (п. 1, ст. 1232 и ст. 1253). Именно с этого момента исключительное право следует считать возникшим и подлежащим защите.

Не составляет правонарушения использование изобретения, полезной модели или промышленного образца как информации (разглашение его технической сущности через средства массовой информации).

Процедуры патентования. Мировая патентная практика выработала две основных процедуры патентования: явочная и проверочная. Явочная не предполагает обязательной экспертной оценки патентуемого объекта на предмет его соответствия условиям патентоспособности, ограничиваясь лишь формальной проверкой заявочных материалов (правильность оформления и комплектации документов). Можно сказать, что явочный патент выдается под гарантию самого заявителя с возможностью его последующего оспаривания любым заинтересованным лицом. Явочная процедура обнаруживает как преимущества, так и недостатки. Преимущества: быстрота получения патента и относительно невысокий размер патентных пошлин. Недостаток: патент в любой момент может быть аннулирован из-за несоответствия охраняемого объекта условиям патентоспособности. Данный недостаток в определенной мере устраним за счет проведения информационного поиска – специальной факультативной процедуры, обычно выполняемой патентным ведомством за дополнительную плату. Классическая проверочная система предполагает обязательную экспертную оценку патентоспособности объекта патентования и обычно проводится в две стадии: формальная экспертиза (проверка правильности оформления заявки) и экспертиза по существу (проверка патентоспособности).

Процесс патентования. Юридическим фактом, запускающим этот процесс, является подача заявки на выдачу патента. Подается в федеральный институт промышленной собственности, государственное экспертное учреждение, находящееся в ведении Роспатента. Заявка подается лицом, имеющим право на получение патента (п. 1, ст. 1374). К ним ГК относит самого автора изобретения, полезной модели и промышленного образца (первоначальный правообладатель) и правопреемников автора (получившего это право по договору, в порядке универсального правопреемства, т.е. по наследству, и в силу законодательных презумпций, см. п. 1 и п. 2 ст. 1357).

Заявка может быть подана как самим заявителем, так и его представителем. Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, составленной в простой письменной форме. По сложившейся практики, в роли такого представителя обычно выступает лицо, имеющее статус патентного поверенного (см. ФЗ от 30 декабря 2008 года «О патентных поверенных»).

Датой подачи заявки считается дата ее поступления в патентное ведомство (ст. 1375 – 1377). Правильно оформленная заявка – с датой ее подачи связываются два правовых последствия:

1) Установления приоритета изобретения

2) Исчисление срока действия патентных прав

Задание – дайте определение приоритета (в помощь см. ст. 1350 – 1352 ГК).

Второе задание – посмотреть три известных мировой практики три системы приоритета: внутренний национальный, конвенционный и выставочный приоритеты.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности это еще 1883 год – посмотреть

Первая письменная ручка, электробритва, аспирин (устройство, способ, вещество); паровоз, карманные часы, динамит, пылесос, эскалатор, отбойный молоток, фотопленка. В качестве задания – поищите авторов и запатентованных ими изобретений.

Белл – телефон

Кодак – фотопленка

Яблочков – лампочка

Форд – конвейер

Джеймс Уатт – паровая машина

Альфред Нобель – динамит

Римляне: надо дарить всегда подарки более высокой цены чем ты можешь себе это позволить

Блок плакал только глазами, из носа не текло – особенная носоглотка

римляне считали самым нежным преданным чувством сказать фразу "что тебе подарить?" - то есть нормально узнавать что подарить человеку на день рождения. цезарь поехал учиться в грецию греческому языку и сказал что этот обычай он выдумал. даже в царской семье в РИ это считалось признаком воспитания - спросить, что ты хочешь на ДР. русское дворянство это правило очень почитало. цезарь привез из греции в рим, а оттуда этот обычай пошел в германию, а из германии в россию.

венчаться надо в конце осени в начале зимы, потому что в мае возникает «горячность молодая», осенью чувства проверяются и к концу осени можно венчаться (Пушкин венчался 18 февраля) в воспевании любви Лермонтов превзошел Пушкина 

brotwissenschaft - знание ради хлеба, практические знания

Консультация перед экзаменом. Напечатано Мартой Шлапак (217) по мобильному телефону с Мартьяновой Т.С.

Вопросы по ГП к экзамену из книжки «Учебные программы общих и специальных курсов» – 3 издание – статут 2018 год

Все что мы прошли – она спросит подробно

На что обратить внимание:

Новейшая кодификация российского гражданского зак-ва, начавшаяся в 1999 г. завершилась с вступлением в действие с 1 января 2008 г. ч. 4 ГК.

Особенности гражданского частного права:

  1. Современное ГЧП основано на рыночной организации товарно-денежных отношений, ГП отражает сущность частного права, регламентирующего взаимоотношения частных лиц с максимально последовательным учетом их частных интересов. За участниками таких отношений признается частная автономия воли, позволяющая самостоятельно принимать решения об участии в ГП-отношениях и сами определять условия этого участия. Подобная частная автономия позволяет субъектам ГП действовать по своей инициативе, на свой риск и под собственную имущественную ответственность. Важнейшая черта субъектов ГЧП характеризуется самостоятельностью в распоряжении своим имуществом и в осуществлении прав.

  2. Субъекты ГП находятся в юридически равном положении относительно друг друга, а значит отсутствие какого-либо властного подчинения одного субъекта другим. ГП имеет в виду формально- юридическое, а не фактическое экономическое равенство участников. В гражданском имущественном обороте действуют имущественно-самостоятельные субъекты. Но такая имущественная самостоятельность не мб безграничной, она в той или иной мере подвергается оправданными ограничениями в публичном интересе. Подобные ограничения требуют строгие рамки и формы предусмотренных законом.

Источники ГП:

Ч. 4 ст. 15 К

П 1 ст. 7 ГК – ЗАПОМНИТЬ!!!

Действующий ГК включает в понятие гражданского зак-ва только законы!!!

В советское ГП включались и подзаконные гражданские акты.

Основы гражданского зак-ва … 1991г. включили в число источников обычай – ст. 5 ГК

Можно выделить следующую систему источников российского гп:

  1. Конституционно-правовые нормы имеющие ГП-значение.

  2. Международные договоры – ст. 7 ГК

  3. ГП НА, прежде всего, законов, актов гражданского зак-ва

  4. Обычаи – ст. 5 ГК

  5. Актов Высших Судов, содержащих обязательное толкование норм.

Не является источником права цивилистическая доктрина! Это всего лишь рез-т научного то есть доктринального толкования законов и других источников права.

Начало кодификации действующего гражданского законодательства 21 октября 1994 года первой части ГК, которая оценивается как центральный акт гражданского зак-ва. Содержащиеся в нем правила носят общий характер, а также требованием о том, что все иные гражданские законы, а также законы, содержащие норм ГП, должны соответствовать ГК…. – ст. 3 ГК. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК!!!

При коллизии норм ГК и других ФЗ – необходимо руководствоваться ГК.

С точки зрения сущности ГК является обычным ФЗ, отличающимся не своей юр силой, а своим содержанием. Именно содержание ГК придает ему системообразующее значение для гражданского законодательства.

Ч . 1 ГК была принята 30 ноября 1994 г., введена в действие с 1 января 1995 г., за исключением, главы 4 и вещных прав.

Вторая часть – январь 1996 г. введена в действие с 1 марта 1996 г.

Ч. 3 – ноябрь 2001 г., с 1 марта 2002 г.. Содержит наследственное право и МЧП.

ч. 4 – декабрь 2006, вступление с 1 января 2008 г.

с 1 января 2008 г. кодификацию гр. законодательства формально можно считать завершенной.

Вступление в силу:

  • 1 января 1995 года (ч. 1)

  • 1 марта 1996 года (ч. 2)

  • 1 марта 2002 года (ч. 3)

  • 1 января 2008 года (ч. 4)

Это третий по счету ГК!!!!