Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебный год 22-23 / ГП_Мартьянова_Чебан II курс.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.12.2022
Размер:
2.97 Mб
Скачать

Мартьянова Татьяна Сергеевна.

13 сентября 2013 года исполнилось 65 лет со дня рождения доцента кафедры гражданского права, Заслуженного преподавателя Московского университета Мартьяновой Татьяны Сергеевны. Т.С. Мартьянова работает в МГУ с 1976 г., в должности доцента – с 1996 г. Читает курсы «Гражданское право», «Страховое право».1

Вообще лучше идеально ответить 1-2 вопроса и на ДОПы не выходить. Но если уж вышел, самые частые ДОПы - про ЮЛ (понятие ЮЛ, учреждение ЮЛ, ликвидация, организация, все это с авторским концептом), виды гражданско-правовой ответственности (здесь требуется лишь назвать ВСЕ классификации и виды, подробнее не спрашивает, приятный вопрос), размеры этой самой ответственности, любит спрашивать источники гражданского права и почему-то - конкретно обычай, любит спрашивать наследование по закону и по завещанию, по закону надо примерно представлять все очереди наследников (не подробно, иметь общее представление). Любит спрашивать право собственности, его виды, из чего состоит (триада полномочий собственника). Гражданские правоотношения, их содержание. нЮлы и Кюлы. Недействительность и ничтожность сделок, понятие сделки. Авторские понятия денег, казны, авторского и патентного права, сделки.

Сообщение третьекурсника про экзамен летом

Конспекты семинаров (по сути – авторских лекций Татьяны Сергеевны). 2019/20 уч. год.

Печатает Чебан Сергей (119).

Византия, договорных отношений, я говорю я высказываюсь; ну, мне кажется, если я не ошибаюсь – это все нужно выбросить. Женщинам дарить часы и книги нельзя. Часы – напоминать, что время течет, да женщины и сами воплощение счастливого времени. Книги нельзя, потому что нужно считать ее равной себе, а не тупее.

Назовите три традиции римского права с точки зрения взаимоотношений в процессе обучения. Вам это не читалось, и вы этого не знаете?! А где эта безумная молодость? Ну тогда я вам буду рассказывать.

1) Латинский язык в период расцвета римского права не знал местоимения «вы» («ты, Цезарь», «ты, Гракх» и т.д.). Местоимение «вы» какая страна ввела? Франция – Людовик XI Святой ввел местоимение «вы». (Святым, правда, википедия называет Людовика IX).

2) Римляне не знали уменьшительно-ласкательного выражения имени. Это ввела Анна Иоанновна, всеми покинутая курляндская принцесса, и этот самый Бирон (правильно не Бирон, а Бирон)

3) Как при власти pater familias римляне поздравляли своих родственников? Вскинутая левая рука и фраза «поздравляю с Днем рождения гения» – гений здесь это прообраз языческого ангела-хранителя в христианстве.

Валерий Максим – писатель, основоположник анекдотизма,

Praenomen nomen cognomen.

Личное имя – имя рода (наша фамилия) – наименование ветви рода.

Вскинув левую руку, нужно сначала назвать имя человека, а затем уже «добрый день», поэтому только «Татьяна Сергеевна, добрый день!», а не наоборот. Еще нужно поклониться немного головой, положив руку на грудь.

Татьяна Сергеевна делает перекличку и спрашивает, как ей обращаться к каждому студенту. Мальчики должны вставать, а девочки могут и, видно, должны сидеть. Девочке по имени Даша Татьяна Сергеевна говорит, что нет имени Дарья, это персидская царевна, как царь Дарий, поэтому нужно писать везде Дария, а не Дарья. Другая девочка по имени Дарья на вопрос о том, как ее называть, отвечает: «Дария». У иностранцев Татьяна Сергеевна спрашивает, как переводятся их имена.

С собой надо иметь новый ГК из Аргумента, маркеры («маркёры»), нужно иметь две тетради А4: для семинаров, для глоссария и для задач по гражданскому праву (последние два аспекта можно вести в одной тетради с разных ее сторон).

– Сборник задач по гражданскому праву, ч. 1, учебно-методическое пособие.

Концепция развития гражданского законодательства.

– Гражданского право общих и специальных курсов.

Что вы знаете о римском частном праве? Кто является основоположником римского частного права?

Домиций Ульпианему принадлежит слава разграничения права на частное и публичное и определение сфер влияния – что в частном праве, что в публичном. А как вот эту идею Домиция Ульпиана разделения на частное и публичное развивали последующие представители цивилистической науки? Что отражается в учебниках Шершеневича, Гамбарова, Мейера?

Ульпиан: «Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное — которое относится к пользе отдельных лиц».

Краеугольный камень частного права – как был сформулирован последующими поколениями цивилистики? А краеугольный камень публичного права какой? Краеугольным камнем частного права является индивидуальная свобода. Чем обеспечивается этот краеугольный камень?

Дитрих Майер (в России прозванный Дмитрий Иванович Мейер) в России получил звание ординарного профессора Императорского Казанского университета. С языком очень плохо, как вы думаете, какой способ нашел Мейер для совершенного изучения русского языка, чтобы потом издать первый в своем роде учебник «Русское гражданское право», 1857 года. Во-первых, влюбился в русскую девушку, а она говорит ему: «я тебе уроки русского языка давать не буду». Это единственный такой случай в русской цивилистике, когда человек выучил русский язык и написал такой труд. Мейер очень любил Лермонтова и дал задание студентам. В 1840-м году при жизни Лермонтова вышел сборник стихотворений. Как вы думаете, какое он дал студентам задание? Найдите из всего творчества Лермонтова 8 строчек, которые по своей пронзительности превосходят любовную лирику Пушкина? Студенты не нашли. Ответ: отрывок из стихотворения Лермонтова «Дума».

И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный, ребяческий разврат; И к гробу мы спешим без счастья и без славы,

Глядя насмешливо назад.

Частное право и публичное право – какой краеугольный камень? Право, законы... всё бу-бу да бу-бу... Открыл и посмотрел (эта же цитата есть в паблике Цитаты преподавателей МГУ).

Домиций Ульпиан – его никто не любил, неряха был и жадный.

Самые плохие качества мужчины по «Мастеру и Маргарите» – трусость (т.е. предательство), жадность и глупость. Н.А. Некрасов написал поэму «Мороз, красный нос», не хватало одного маленького фрагмента. И тогда он записался вольнослушателем на курс гражданского права в СПбГУ.

Чем обеспечивается публичный интерес? Никто не знает ответ. Почему теория права, а за ней и теория цивилистики должны были пройти три этапа своего развития, чтобы сформулировать идеальную конструкцию признаков обособления отрасли права в самостоятельную правовую отрасль? Первый какой критерий выделения отрасли права в самостоятельную отрасль? 1) Предмет; 2) На втором этапе – метод; 3) ... ну потом запишем, раз никто не знает

Почему нельзя говорить о классической рецепции римского частного права в России? Почему нельзя говорить о непосредственной рецепции римского права в России, только о вторичной? Вторичная – потому что от пандектистов – к нам. Напрямую нельзя говорить, что в России была рецепция римского права.

В римском частном праве не было понятий, была реакция права на конкретные события, складывавшиеся в торговом обороте (поэтому не было в полной мере норм, были казусы).

Студент: В России собственность появилась только в 18-м веке при Екатерине, а затем недолго до Союза. Татьяна Сергеевна: я объяснения так и не услышала. Когда обычаи легализованы в самостоятельный источник гражданского права? В Советском праве этого не было, а потом раз – и.. я думала вы имеете хоть какое-то представление об этом... как-то это все печально.

Что такое в современном праве СИСТЕМА источников гражданского права? Иерархия. Что еще олицетворяет собой система источников ГП, помимо иерархии?

Студент: может, взаимодействие источников гражданского права.

Татьяна Сергеевна: *молчит*.

Сосед студента: ты пытался.

Римляне полагали, что нужно что-то заимствовать и у греков. Прежде всего науки и искусства, но и несколько терминов из греческого права римляне взяли. Цезарь собрал все деньги и поехал в Афины, чтобы изучать греческий язык, за два года изучил в совершенстве. И привез оттуда одну научную находку из греческого языка, которую включили в римскую доктрину. Какую? ... Когда Юстиниан взялся за объединение ius civile и ius honorarium, он пользовался греческой терминологией. Вокабулярий, глоссарий и лингварий – с обратной стороны тетради будете обязательно писать.

Второй семинар.

Мартин Хайдеггер ввел понятие «концепт».

Домиций Ульпиан: «публичное право – это то, которое имеет в виду пользу (благо, интересы) государства как целого, частное право – то, которое имеет в виду интересы, пользу отдельных лиц, индивида как такового».

Автор неизвестен (но из Дигест): «Знать законы – не значит держаться за их слова, но понимать их силу и значение». D.1.1.3.17. Первая цифра – книга, вторая – титул, третья – фрагмент, четвертая – параграф.

«Гражданское право и по самой своей структуре было правом отдельной человеческой личности, сферой ее свободы и самоопределения». Иосиф Алексеевич Покровский, «Основные начала гражданского права», Петроград, 1917 год.

«Задача науки вовсе не в том, чтобы описывать явления, а в том, чтобы анализировать его природу». Николай Львович Дювернуа.

«Исполняй прошлое, руководи настоящим, предусматривай будущее». Луццей Анней Сенека.

«Публичное право – это то, которое относится к положению римского государства, частное – то, которое относится к пользе отдельных лиц: ибо существует нечто полезное в публичном отношении, нечто – в частном». Однако единственным (вот где нужен маркёрчик-то!!))))) определением публичного и частного права, имеющим силу для любого периода истории римского права, являются два других определения публичного права – я посмотрела все учебники по праву – там этого нигде не было. Первое принадлежит Цицерону (Марк Туллий Цицерон), который рассматривает публичное право как право установленное законами, то есть право исходящее из совокупности публичных законов римского народа. Цицерон имеет скорее всего в виду именно источники римского права, чем его содержание. Маркёр здесь и далее стараюсь выделять жирным подчеркиванием – С.Ч.

Второе – Эмилий Папиниан: публичное право не может быть изменено соглашениями частных лиц, оно является обязательным.

Приведенные выше три различных определения публичного права объясняется множеством исторических факторов. Настоящим ius (правом) Рима было право частное!!!!!!!! (десять восклицательных знаков – Т.С.). В то время как публичное право не обнаруживало признаков стабильности, и уж тем менее правом писанным и твердым, поскольку оно было менее чувствительным к колебаниям политической жизни страны.

Взгляд на рецепцию римского частного права:

Римское право было идеально приспособленным для общества с развивающимися товарно-денежными отношениями. После падения римской империи римское право распространялось и на земли, ранее в нее не входившим. Однако европейские варварские государства приняли многочисленные слои римского населения, потому что распалась империя. Это позволило Сергею Андреевичу Муромцеву (председатель первой Госдумы, 1906) утверждать, что в Западной Европе наблюдались процессы расширительного толкования рецепции римского права.

Национальная рецепция [в России] была невозможна в силу полуфеодального характера, поэтому заимствование «буржуазной, западной» модели гражданского права было единственно возможным правовым выходом. Такая позиция была подготовлена двумя выдающимися национальными деятелями: Петром I, насильственно насаждавшим заимствование западных моделей; второй – М.М. Сперанский, который полагал, что Россия настолько эндемична, что для нее подходит лишь подражание западным правовым моделям.

Секст Помпоний (II век нашей эры) – не только юрист, но один из наиболее плодотворных римских писателей, не занимавший никакого официального поста или титула, предпочитал писать и преподавать. Он полагал, что честь основания ius civile принадлежит:

– Претору Марку Юлию Бруту

– Консулу Манию Манилию

– Консулу Публию Муцию Сцеволе

Благодаря им трем, ius civile было отделено от ius sacramentum, частное право отделилось от религиозного. Они являются основоположниками римского права как науки и именно как науки светской, а не сакральной.

Противопоставление ius civile и ius honorarium, значительно ощущавшееся в начале классической эпохи и наиболее доминантно в процессуальной сфере (это система исков), в конце концов ослабевает, так что Элий Марциан может утверждать: «ибо и само преторское право является живым голосом права цивильного». Это противопоставление было окончательно преодолено Юстинианом. Противопоставление ius civile и ius honorarium было уничтожено только Юстинианом.

Обладание частным интересом есть свойство частного права. Обладание публичным интересом есть свойство публичной власти (государства).

Краеугольным камнем частного права является индивидуальная свобода, что обеспечивается всей действующей системой объективного права. Запишите три синонима, которые имеют одинаковое значение: объективное право, позитивное право, положительное право – юридическая сила совпадающая, никакой разницы нет, как его назвать.

Краеугольный камень публичного права (не разграничиваем на конституционное, муниципальное – неважно) – это публичный интерес, обеспечиваемый силой государственного суверенитета. Уничтожьте государственный суверенитет, и не будет публичного права.

Из «Евгения Онегина»:

Несется вдоль Невы в санях. На синих, иссеченных льдах Играет солнце; грязно тает На улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег

Стремит Онегин? Вы заране Уж угадали; точно так: Примчался к ней, к своей Татьяне Мой неисправленный чудак. Идет, на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей. Он в залу; дальше: никого. Дверь отворил он. Что ж его С такою силой поражает? Княгиня перед ним, одна, Сидит, не убрана, бледна, Письмо какое-то читает И тихо слезы льет рекой, Опершись на руку щекой.

Семинар от 20 сентября

Система источников современного гражданского права – в чем отличие ее от советской системы источников частного права.

Повальный обычай – что царский указ. Это дается в учебнике.

Есть только два способа организации норм.

Нормы-дефиниции и еще какие-то... какие – я дам потом.

ГК РФ – не просто федеральный закон, а обычный федеральный закон.

Источники российского гражданского частного права.

Два концептуальных значения источников гражданского права определяют принадлежность (т.е. выступают в качестве критерия принадлежности к той или иной правовой семье).

Две системы права различаются по определению и признанию того или иного источника в качестве основного. Континентальная правовая система создавалась путем признания генеральной формы (источником права) нормативного акта с приоритетным значением закона как акта высшей юридической силы. Эти нормативные акты и составляют гражданское законодательство. В советский период развития ГП нормативные акты признавались единственным источником гражданского права, поэтому действовала следующая формула: источники гражданского права = гражданское законодательство.

Принятием 21 октября 1994 года ГК (будем праздновать 25-летний юбилей ГК РФ) система источников гражданского права стала трехэлементной: 1) гражданское законодательство, 2) международные договоры и соглашения, в которых участвует РФ и 2) обычай.

Цивилистическая доктрина не только в РФ, но и ни в какой другой зарубежной гражданско-правовой системе, формально не признается источником частного права. Но она выполняет роль аксиологического источника права. Любая доктрина, даже сверхгениальная, выполняет роль аксиологического источника права (аксиология – раздел философии о ценностях). При разрешении конкретного спора доктринальное, т.е. научное толкование может быть учтено в окончательной квалификации спора, и является основой для совершенствования законодательства.

De lege lata с точки зрения нынешнего закона

De lege ferenda – с точки зрения будущего закона (научное толкование как способ совершенствования законодательства)

Научный термин, обозначающий перенесение нормы Конституции в отраслевой законодательный акт – что за термин? Ч. 4. ст. 15 Конституции перенесена в ст. 7 ГК РФ. Буквальное перенесение нормы Конституции в отраслевой кодификационной законодательный акт – принцип генеральной трансформации. Знать на зубок.

Руководящие разъяснения высших судебных органов, издаваемые в виде Постановлений их пленумов по вопросам применения законодательства – эти разъяснения содержат обязательное толкование действующих правовых норм, не содержа при этом новых норм права (никогда). Но закрепленное в них толкование является обязательным и для судебной системы в целом, и для сторон различных споров.

Значение Постановлений Пленума ВС РФ. Постановления Пленума – важнейший инструмент достижения единообразной трактовки и применения гражданско-правовых норм.

Юридическая природа решений КС РФ. Напишем три хайдеггеровских концепта:

1. Акты КС в соответствии с их статусом и функциональным назначением в системе разделения властей по своей юридической природе представляют не нормативно-правовые установления, но особую разновидность актов толкования права. Эти акты всегда есть акты официального (то есть обязательного) характера, которые выступают в двух модусах: см. подпункты а) в) г) п. 3, ст. 125 Конституции (о разрешение споров о компетенции между органами власти). Выступают в качестве актов казуального толкования, обязательных только ad hoc, то есть к данном случаю. В других – см. подпункт б) п.2 ст. 125 Конституции – нормативного толкования. Только два модусаказуальное и нормативное толкование.

Ст. 3 ГК РФ – устанавливает систему нормативных актов гражданского права. Подпункт о) ст.71 Конституции – гражданское законодательство отнесено к ведению РФ, то есть находится в исключительной федеральной компетенции, см. п. 1. ст. 32 Конституции. Это означает, что все отношения, входящие в предмет ГП или отношения, регулируемые гражданским законодательством в соответствии со ст. 2 ГК РФ, могут регламентироваться только нормативным актами федерального уровня. Правотворчество субъектов исключено как антиконституционное (не недействительное, не ничтожное, а антиконституционное).

2. ГК становится центральным, стержневым актом всего гражданского законодательства, хотя по своей правовой природе это обычный федеральный закон. П.2, ст. 3 ГК – федеральные законы, регулирующие отношения, входящие в предмет ГП, должны приниматься в соответствии с ГК. Кроме того, нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому Кодексу. Этими правилами обеспечиваются единство и стабильность гражданско-правовых норм. Независимо от того, в рамках какой отраслевой принадлежности они находятся.

3. В соответствии со ст. 3 ГК установлен четкий порядок подзаконного нормотворчества. Определен подзаконный характер указов президента, а также постановлений Правительства, имеющих характер «иных правовых актов» (ст. 6). В современных условиях термином гражданское законодательство охватывается исключительно законы и иные акты законодательной власти. В советском гражданском праве они входили в общий термин – законодательство. Поэтому акты министерств и ведомств могут применяться только в случаях и пределах, прямо предусмотренными законами и иными правовыми актами. Следовательно, ведомственное нормотворчество (н-р, приказов министра) резко сужается и полностью исключается по инициативе тех или иных министерств и ведомств.

Концепция развития гражданского законодательства (2008). При подготовке действующего гражданского законодательства речь шла об оформлении только формирующегося гражданского законодательства, а значит по существу переходного типа, что неизбежно должно было содержать признаки старого строя (не было собственников имущества). Россия отличается национальным своеобразием, поэтому новое законодательство должно было сохранить национальные традиции и особенности российского правопорядка. Поэтому ГК исключил прямое копирование западных образцов и все еще постепенно освобождается от навязанных в 90-х гг. подходов не только прецедентного, но даже континентально-европейского права.

Направление кодификации – развитие и совершенствование уже имеющегося законодательства, а не создание новых законодательных актов.

Обычаи как источники гражданского права. Обычаи – общепризнанные традиции, составляющие обычное право; обычаи могут быть признаны как источники sui generis («особого рода») – диспозитивная, то есть восполнительная норма права. Обычаи – общепринятое правило поведение, значит, в качестве источников гражданского права обычай – это признаваемая законом наряду с другими самостоятельная форма выражения правовых норм.

2-й семинар.

Tacticus consensus populi. Каждый обычай покоится на формуле «молчаливое выражение воли всего народа». Шершеневич: «Повальный обычай что царский указ»; «Обычай живет в сознании народа как закон» – авторы неизвестны. Александр Петрович Сумароков (драматург и поэт 18 века): «Обычай – ты всему устав на свете сём».

В начале 18-го века три королевских юриста (их всегда было 13, один умирал, назначали другого) – трое из тринадцати: Гленвилль, Литлтон и Коук – осуществили систематизацию судебных прецедентов, которые получили наименование авторитетных книг.

В частном праве присутствует значительное число диспозитивных правил. Диспозитивное правило – это (зубрить наизусть! буду спрашивать!) – это правило, регулирующие отношения сторон исключительно тогда и постольку, когда и поскольку они по-иному не урегулированы самими его участниками. С точки зрения теории государства и права диспозитивные нормы определяются как возможность выбора варианта поведения, но для гражданского права важна иная формулировка, данная выше.

В каком произведении русской литературы описан эксклюзивный вид недвижимости? Двое из 12 000 немецких риэлторов знали это, я бы сама всех их за пояс заткнула. Ответ: Сказка о царе Салтане. «Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом». Хрустальный дом – экслюзивный вид недвижимости.

Исключительно для частного права. Диспозитивная норма для целей частного права – это модель (у нас нет гипотезы, диспозции, санкции! нам это не надо!) – это модель правомерного рекомендуемого поведения. Таким образом диспозитивные нормы содержат оптимальный вариант поведения участников. Наличие диспозитивной нормы означает, что в случае невключения в договор соответствующего условия, стороны обязаны руководствоваться положениями закона. Структура построения диспозитивной нормы: лицо обязано ... , если иное не предусмотрено/не установлено законом, иными правовыми актами или договором. Императивная норма – это модель правомерного (предписываемого, обязывающего, диктуемого). Преобладание диспозитивных норм не исключает наличия императивных предписаний, которые не допускают ни малейших отступлений от их содержания.

Какое-либо отступление от содержания императивной нормы влечет недействительность гражданского правоотношения. Исходя из догмы права, всякое сомнение относительно юридической природы конкретной правовой нормы, должно разрешаться в пользу ее императивного характера, т.к. диспозитивное правило должно быть сформулировано таким образом и настолько определенно, чтобы исключить какую-либо двусмысленность или неясность ее определения.

In minimis maximus Deus – «в самых малых величайших Бог». Пандектная формула: Бог в деталях.

Подп. 5, абз. 2, п. 1, ст. 8 – вот так нужно записывать, начиная с малого.

Есть нормы, состоящие из частей, как и в этой уголовке.

Статья 24. Имущественная ответственность гражданина

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается

гражданским процессуальным законодательством.

В ст. 24 нет пунктов, поэтому мы говорим не абзац, а часть. Если есть пункты – тогда абзац.

Два способа организации гражданско-правовой нормы.

1) Дефинитивная (например, ст. 153; п. 1, ст. 330 «Неустойкой признается ...»)

2) Дефиниционный, то есть содержащий отличительные классификационные признаки. См., например, абз. 1, п. 1, ст. 142 ГК

Статья 142. Ценные бумаги

1. Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).

Гете «Фауст», что-то вроде: наследования достоин только тот, кто к жизни может приложить наследство; но жалок тот, кто копит (?) мертвый хлам.

Задача 5 про внука популярного писателя-сатирика (с. 24 в практикуме).

Часть 4 гк вступила в силу в 2008 году.

Три варианта решения задачи: истек ли срок еще с 1953 (там же срок 25 лет), либо не истек и применяется действующее зак-во.

Нет ни одного легального определения произведения. В учебнике есть формула: произведение – результат творческой деятельности автора. Почему тогда как объекты авторского права объединяются «произведения науки, искусства и литературы».

Какое было первое устное произведение, которое было охраноспособно с помощью закона?

Сколько сур в коране? 114. Из них 25 – это право. Это же обалдеть.

Д/з.

Гражданские правоотношения. Тема 3 «Понятие, содержание, вид гражданских правоотношений». Задачи к теме – третья, про приданое (родители невесты Теплушкиной), пятая (токарь завода), седьмая (бильярд), восьмая (ящики с компьютером), девятая и десятая.

и Почему Тютчев не обладал авторским правом в советском издании

Произведение науки – это.... Произведение искусства – ...

Семинар от 27 сентября

Вечная максима частного права.

Гражданское правоотношение.

Из любого источника без меня пишете понятие, а я даю свое.

Гражданское правоотношениеэто общественное правоотношение, отличающееся следующими конститутивными (т.е. необходимыми) признаками: юридическая связь равных, независимых и имущественно самостоятельных субъектов имущественных и неимущественных отношений ..., выступающая в наличии у них гражданских прав и обязанностей, гарантированных предусмотренным действующим объективным правом мерами защиты и мерами ответственности, носящих главным образом имущественный характер.

В любом гражданском правоотношении имеется собственное содержание, которое состоит из предоставленных его субъекту юридических возможностей. Эти юридические возможности как составные части содержания субъективного гражданского права традиционно называются правомочиями !!! (маркёр и 10 восклицательных знаков). В публичном праве – это полномочия, совокупность которых образует понятие компетенция (обращаю ваше внимание, потому что и конституционное право на нуле). С латинского competentio переводится как «принадлежность по праву».

Один треугольник – частное право, другой – публичное.

Три вершины частного (гражданского) права.

– (в вершине) частный интерес

– воля

– риск

Другой треугольник имеет три вершины публичного права

– (в вершине) публичный интерес

– власть

– субординация

В любую историческую эпоху развивается две области научного знания: церковное (каноническое) и светское. Каждая из этих областей развивается своим автономным путём. В основе религиозной науки лежит следующая научная концепция – от классификации к субстанции понятий – это религиозная наука; а светская наука прямо противоположна – от понятий субстанций к классификации. Так было и тогда, и сейчас.

Традиционнная триадная классификация гражданских правоотношений.

1. Первое – имущественные и неимущественные (п. 1, 2, ст. 1, абз. 1, п. 1 и п. 3 ст. 2 ГК РФ). Критерий, основание классификации – характер блага и связанность деятельности обязанного лица с определенными благами: материальными и нематериальными (см. ст. 150 ГК РФ).

2. Вторая классификация – вещные и обязательственные (критерий: способ удовлетворения интересов управомоченного лица).

3. Третье – абсолютные и относительные (критерий: характер взаимосвязи управомоченного и обязанного субъекта).

С 2012 года в состав предмета гражданского права включены корпоративные правоотношения (см. абз. 1, п. 1, ст. 2 ГК РФ – согласно ФЗ 2012 года). Конститутивные (обязательные) признаки гражданских правоотношений – особенность юридических фактов, лежащих в основании корпоративных правоотношений. В теории юридических фактов гражданского права следует различать факты-состояния – породив определенные юридические последствия, они не исчезают, продолжают свое существование. Факты-состояния, их примеры: отношения родства, брака.

Особо это проявляется в корпоративных правоотношениях. Факт-состояние порождает длящееся правоотношение, а именно – членское, значит, в корпоративных правоотношениях в основании возникновения лежит сложный юридический состав (всё маркёр, в учебнике этого нету), специфика которого определяется структурой процесса создания юридического лица членского типа. Отношения возникают между участниками-членами корпоративных образований, а также между участниками и самой корпорацией (абз.1, п.1, ст. 2). Родовым будет являться следующее правоотношение: акционерное, в хозяйственных товариществах, производственных и потребительских кооперативах – это все членские правоотношения; все эти разновидности будут иметь своим основанием публичное членство. Вбить золотой гвоздь.

Преимущественные гражданские права и гражданские правоотношения. Конкретный пример преимущественного права – залоговое право. Преимущественные правоотношения – гражданские правоотношения, имеющие в своем содержании преимущественные гражданские права; они предоставляют своим обладателям юридически обеспеченное превосходство над своими субъектами.

Особенности преимущественных гражданских правоотношений:

1. Носят особый уникальный и исключительный характер, так как не подчиняются принципу юридического равенства субъектов гражданских правоотношений. Преимущественные права возникают в исключительных случаях, предусмотренных законом. «Преимущество» преимущественных прав ставит своего обладателя в привилегированное, предпочтительное положение (ссудо- и залогодержателя) в сравнении с другими лицами, обладающими аналогичными возможностями. В этих случаях происходит своего рода изъятие из принципа равенства гражданской правоспособности, что допустимо лишь в случаях, прямо установленных законом (см. ст. 22 ГК).

2. Всякое нарушение или ограничение преимущественных прав не допускается. От привилегий, которые вытекают из преимущественных гражданских правоотношений может отказаться исключительно само управомоченное лицо (имеющее преимущественные права), никаких навязываний, потому что это строго предусмотрено законом.

3. Все преимущественные права должны быть срочными, то есть период их действия должен быть ограничен пресекательным сроком. Гражданское законодательство в каждом конкретном случае устанавливает сроки существования преимущественных прав.

4. Преимущественные права неуступаемы, т.е. они в принципе не являются объектом гражданского оборота. Они не могут не только уступаться, но и служить предметом иных сделок – их нельзя продать, заложить, поменять или подарить. Они являются строго личными, то есть неразрывно связанными с личностью их обладателя.

(Горизонтально: слева напишите понятие гражданского правоотношения; а с другой стороны – квалификация гражданского правоотношения). Квалификация – определение круга норм, регулирующих основанных на независимости и имущественной самостоятельности имущественные и неимущественные отношения юридически равных, имущественно и организационно обособленных субъектов, наделенных возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих частно-собственнических потребностей и интересов. Понятие преступление – переписать из УК РФ. Понятие квалификации в уголовном праве – установление тождества (именно тождества, а не соответствия) между событием преступления и признаками, формализованными в уголовном законе. Для квалификации административного правонарушения достаточно установления соответствия между совершением правонарушения и нормами, формализованными в законодательстве об административных правонарушениях.

Эквивалентно-возмездные отношения.

Гражданское право регулирует товарно-денежные стоимостные отношения, основанные на понятии эквивалентности и возмездности.

Эквивалентность (от лат. aequus – равный) — понятие сугубо экономическое. Как установил Карл Маркс в I томе Капитала, формальный показатель этого понятия – общественно необходимые затраты труда. Формула Маркса: «Стоимость товара определяется количеством общественно необходимого труда, затраченного на производство единицы товара. Количество этого труда влияет на его рыночную цену» – вот почему Маркс бессмертен.

Возмездность (ст. 424 ГК) — понятие экономическое по содержанию, но юридическое по функции (вот ради этого только нужно ходить на семинары, этого нет в учебнике!). Формальный показатель – цена товара. Если эквивалентность обмена предполагает только такое встречное предоставление, которое соответствует общественной стоимости товара, то не всякая возмездность свидетельствует об эквивалентности, поскольку возмездность предполагает плату или иное встречное предоставление вообще (как абстрактное понятие, стоимостная абстракция), которое может и не совпадать с эквивалентностью. Значит, эквивалентность – это высшая или максимально возможная при нормальных условиях товарного оборота степень возмездности.

Иск по природе своей – спорное материально-правовое требование истца к ответчику путем предъявления в суд иска в форме и порядке предусмотренном ГПП. Смотри соответствующую статью Конституции о праве на судебную защиту.

Дореволюционный ученый. Якоб Миронович Магазинер – «правильно понятое и усвоенное понятие правоотношения пронизывает все явления правовой жизни и должно быть с такой же легкостью в каждой из них обнаружено как красная нить во всех канатах английского флота». Последняя фраза очень красива.

Задача 5 про токаря Ремизова в теме 3.

Либо дело, либо спор – третьего не дано.

Как решать задачу.

Ремизов. Между Р. и ЗПЛ (работодатель) возникли трудовые отношения на основании трудового договора Глава 10 (ст. 56 – 71). В связи с повреждением здоровья Р. возникло гражданское правоотношение по возмещению вреда (деликтное). П. 1, ст. 1064 ГК закрепляет принцип генерального деликта – вред, причиненный личности или имуществу потерпевшего подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В данном случае необходимо применять и специальную норму о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. Субъектом, обязанным возместить вред Р., является ЗПЛ (работодатель).

Второе осложняющее обстоятельство – токарный станок является источником повышенной опасности (п. 1, ст. 1079), однако в данном случае возникает вопрос о вине самого потерпевшего Р., допустившего грубую неосторожность, поскольку не выключил станок, поэтому размер возмещения должен быть уменьшен. (абз. 2, п. 2, ст. 1083 ГК)

Игитов – работодатель по трудовому договору и не может отказать в возмещении на том основании, что вред причинен на территории завода, а не редакции, поскольку он был причинен в связи с выполняемой работой. Вред был причинен в связи с источником повышенной опасности, при этом вины потерпевшего не усматривается, поэтому вред должен быть возмещен в полном объеме (см. принцип генерального деликта). Однако редакция может предъявить регрессный иск к причинителю вреда – см. п. 1, ст. 1081 ГК РФ.

Сенкевич. Сенкевич в трудовых отношениях с ЗПЛ не состоял, то есть вред причинен не работодателем. Правовозмещение будет рассматриваться на основе общей нормы (ст. 1064), а поскольку вред причинен источником повышенной опасности, то с применением ст. 1079. Подобные нормы о деликтных обязательствах трактуются правоприменительной практикой в следующих Постановлениях Пленума ВС от 21 января 2010 года и частично Постановления ВС и ВАС РФ от 1 июля 1996 года – следует применять так же Постановление Пленума от 20 декабря 1994 года о компенсации морального вреда.

Д/з. Приданое – обязательно, игра на бильярд, баланс бухгалтер (10-я задача)

Что такое преимущественные гражданские правоотношения и преимущественное право.

Семинары от 1 октября (205 гр.) и 4 октября (219 гр.)

Первый семинар печатаю я, и он больше идет в предыдущий семинар 219-й группы, второй – Идар Коков (219).

Колумб российский между льдами спешит и презирает рок

из оды М.В. Ломоносова на торжественный день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Великой Государыни Императрицы Елизаветы Петровны. Сказано об Алексее Ильиче Чирикове. Чириков – мореплаватель, исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии. Помощник В. Беринга в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях

На столе у Жака Ширака лежал Евгений Онегин. Это был единственный французский президент, который в совершенстве владел русским языком и каждый день прикасался к авторскому переводу Евгения Онегина на французский язык. Когда готовилось собрание сочинение Пушкина, издатель Смердин говорит: одна Татьяна, Татьяна и одно и то же.

Сегодня завершаем тему гражданские правоотношения. Два фундаментальных теоретических вопроса. Античная мысль религиозна и одновременно развивалась светская наука. В чем были принципиально разные подходы религиозной и светской науки? Студентка: религиозная наука не развивалась. Как же нельзя говорить, что религиозная наука не развивалась, когда есть Лоренцо Медичи великолепный?

Преимущественные гражданские права и гражданские правоотношения. Конкретный пример преимущественного права – залоговое право.

Остальное всё – в предыдущий семинар 219-й группы, которая чуть опередила 205-ю.

Второй семинар перепечатан Идаром Коковым по аудио 205 группы с файла «МТС. 1.10 2 часть..m4a»

После предъявления иска в суд это гражданское дело (гражданское дело – материалы), а до – гражданско-правовой спор (гражданско-правовой спор – условия).

Следует различать 2 понятия: право на иск в процессуальном смысле и материальном смысле. Пункт 1 ст. 46 КС РФ содержит конституционно-правовую гарантию судебной защиты прав каждого гражданина. Из этой нормы можно сформулировать право на иск в процессуальном смысле, как требование, обращённое к суду, которое не погашается истечением сроков судебной защиты.

Право на иск в материальном смыслеэто требование, истца к ответчику по защите нарушенного или оспариваемого субъективного гражданского права. В случае если стороны спора ссылаются на сроки исковой давности, применение которых, в отличие от ранее действовавшего законодательства, носит диспозитивный характер, применение сроков исковой давности погашает право на иск в материальном смысле (см. гл. 12 ГК РФ).

(Решение задачи про казино от Татьяны Сергеевны) Какие правоотношения возникли между Силаевым (далее — С) и Дубоносовым (далее — Д) с одной стороны, и хозяином бильярда (далее А) с другой? – Из условий гражданско-правового спора видно, что между С и Д состоялось соглашение, в соответствии с которым у данных лиц возникло право пользоваться принадлежащим А бильярдом. Это договор, который следует квалифицировать как разновидность договора аренды – договор проката (см. ст. 626 ГК РФ).

Как следует квалифицировать соглашение между С и Д, об игре на интерес? – можно предположить, что между данными лицами возникло правоотношение, поскольку они определили: предмет договора (игра на бильярде); срок; условие об обязанностях проигравшего и правах выигравшего. Однако из этого предположения неизбежно возникает другой вопрос – можно ли считать это соглашение действительным? Если исходить из легальной формулы 1062 ГК, (очередная фраза в стиле «да что нам эти бильярдисты, Олечка, они нам будут в ноги падать, а мы им «вон пошёл»») то данное соглашение противоречит закону, и потому недействительно, согласно 166 ГК. Легальная формула 1062 ГК, закрепляет конструкцию «натурального» обязательства (в римском праве природное, естественное). Такие отношения не подлежат судебной защите. Следовательно, игры и пари не влекут возникновения гражданских правоотношений.

Мотивирован ли отказ судьи в принятии искового заявления от С? – С и Д заключили договор, хотя и не предусмотренный законом или другим правовым актом, но пари на выигрыш и проигрыш не содержат ничего противозаконного. Значит требования Силаева о предъявлении иска в суд следует считать правомерным (см. абз. 1 п. 1 ст. 8 ГК).

Источник происхождения натуральных обязательств – римское право, являвшееся данью распространения терминологии греческой философии, которая различая мир явлений, существующих: в силу веления власти; в силу закона; от природы. Римское право восприняло только приспособленное к сущности РЧП категорию натурального обязательства, которое ни при каких обстоятельствах не пользовалось судебной защитой.

Ну а теперь для общей культуры. Как определить, с точки зрения гражданского права, что это помещение – казино? На какие юридические свойства помещения мы должны обратить внимание? В таких помещениях нет окон и часов. В Монте-Крало ещё розовый цвет стен, но у нас это не соблюдается.

Теперь быстро про приданое (это решение задачи).

(решение студентки с которым согласилась Татьяна Сергеевна) Я считаю, что данный договор можно квалифицировать как договор дарения. В ГК содержится положение о том, что даритель может отменить дарение в случае покушения на его жизнь и жизнь членов его семьи или близких родственников. Так как ничего этого не было, то из и этого следует что Беломорский не обязан ничего возвращать. Dixi

(Комментарий) Адвокат заявил, что это не дружеская сделка, значит нужно квалифицировать само действие по передаче 2 000 000. Почему это именно договор дарения? В соответствие с п. 1 ст. 574 ГК РФ, фактом безвозмездной передаче в рамках договора дарения является вручение устанавливающего документа, то есть если бы не было расписки, то мы не могли бы квалифицировать данный акт как договор дарения. Dixi.

(Ещё один комментарий от того же оратора) Там ещё было указание на то, что это якобы неосновательное обогащение. Согласно п. 1 ст. 1102 ГК – неосновательным обогащением считается «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица…». В нашем случае была расписка, значит это не подходит под квалификацию неосновательного обогащения. Dixi.

Дальше стихи.

Семинар от 11 октября.

Назовите три индивидуализирующих характеристики субъекта гражданского права.

Лица – подраздел 2, раздел 1, главы 2 ГК. Синонимы слова лица в гражданском обороте – лица, субъекты, участники, сторона, контрагент, партнер, обладатель (вещных прав), носитель (прав), притязатель.

Синонимы лица в экономическом обороте – лица нет, субъект есть, участник есть, стороны нет, вместо контрагента – компаньон, партнер, носитель экономического интереса – только так будет правильно, обладатель экономического интереса – только так, притязателя в экономике нет.

Какое место в системе субъектов гражданского права занимаю граждане (физические лица)? Чем они концептуально отличаются от юридических лиц?

Какие гражданско-правовые особенности отличают граждан – физических лиц, которые являются субъектами гражданского права? Пол, возраст, гражданство. Как соотносятся правоспособность и обладание конкретным гражданским правом?

Как называется ребенок в семье, где отец – коронованный император? Какая деталь одежды определяла статус этого новорожденного? На Руси как до Петра именовался письменный договор? Видимо, имеется в виду ряд или доска. Почему называется акты гражданского состояния? Почему именно состояния?

Ad cogitandum et agendum homo natus est – «для мысли и деяния рожден человек» – формула неизвестного юриста (напишем так: из римской философской мысли).

Будь лицом и уважай других в качестве лиц – одно из основных положений абстрактного права (объективного духа права в «Философии права» Георга Фридриха Вильгельма Гегеля).

«Человек – существо свободное, поскольку одарено умом, разумом и свободною волею» (А.Н. Радищев).

«Человек чрез (sic) гражданское состояние приобретает равенство: нравственное и законное, и будучи натурально не равен силою и разумом другому, делается равным по договору и по праву (приписывается Екатерине II), частную собственность ввела Екатерина II.

Невероятный проект Екатерины II о превращении подданных в граждан. Термин «подданные» обросло усилительными частями – верноподданный и всеподданный.

DAS LEITBILD. Система субъектов гражданского (частного) права.

Наука гражданского права устойчиво использует индивидуализирующее понятие субъекта частного права: 1) юридическая личность; 2) гражданско-правовой статус; 3) гражданско-правовое положение – вот три индивидуализирующих характеристики.

Юридическая личность – это признание данного лица публичной властью субъектом гражданского права.

Гражданско-правовой статус – характеристики лица с точки зрения правосубъектности (то есть правоспособности и дееспособности).

Гражданско-правовое положение – правовое положение лица в конкретном гражданском правоотношении.

Система субъектов гражданского (частного) права, система лиц:

1) Граждане – физические лица (см. .. 3, подраздел 2, главы 1 ГК) как индивидуальные субъекты ГП

2) Юридические лица – организации (коллективные субъекты гражданского права), см. п. 1, ст. 48 ГК, то есть специально создаваемые для постоянного участия в имущественном обороте субъекты. По общему правилу некое искусственное образование, признаваемое объективным правом особым, самостоятельным участником имущественного оборота.

3) Публично-правовые образования (гл. 5 ГК): РФ, субъекты РФ. Особенность их статуса состоит в том, они обладают публичной властью (иногда являются политическими суверенами) и сами определяют правопорядок, в том числе случаи и пределы собственного участия в правоотношениях. Однако одновременно необходимо соблюсти интересы участников гражданского оборота как юридически равных собственников имущества, находящихся именно в частноправовых (пишется слитно), а не в публично-правовых (через дефис) правовых отношениях друг с другом. Эти качества и определяют всю специфику участия публично-правовых образований в имущественном обороте.

Схолия – по-гречески, примечание, отсюда схоластика. В римском праве для обозначения сносок, толкования заимствовано слово "схолос".

Субъект с одной стороны является адресатом объективного права, а с другой – носителем права субъективного – имеет устойчивое наименование лицо (personem). Лицо – этот термин в Риме приближается к понятию субъекта.

Самоценность категорий и соответствие понятию субъекта ГП: личность, человек, гражданин. Человек – общественное существо, воплощающее сознательное единство биологического и социального организма и в этом качестве являющегося членом «человеческой семьи» (Вольтер). Понятие и категория «человек» как субъект права широко используется и легализуется именно в международном законодательстве и различных актах м/н права. Личность – человек с определенным уровнем психического развития. Параметрами признания человека личностью являются:

1) Психическое здоровье

2) Определенный возраст

3) Способность в силу интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных отношений

4) Способность выражать самого себя и формировать собственное достоинство

5) В поведенческом отношении способность отвечать за свои поступки.

Понятие «личность» сужается в сравнении с понятием человек. Моя формула: человек – состояние рожденное, личность – состояние созидаемое. Качеством личности не обладают малолетние и лица с психическими аномалиями (см. ГК). Гражданское право не могло признавать субъектами только личностей.

Гражданское законодательство формализует субъектом гражданского права каждого человека независимо от его возраста и состояния здоровья. Каноническое право: человек включает в себя три субстанции – тело, душу и дух. Именно душа с точки зрения христианства определяет человеческую личность, отсюда духовность. (Голос в аудитории: аминь). Среди всех мировых религий для целей гражданского (частного) права в наибольшей степени используются доктринальные толкования христианства.

Квалификация человека в аспекте биологической единицы (этого нет ни в одном учебнике). Человек – биологический организм, носитель ДНК определенной структуры.

Вторая ступенька – принадлежность к виду homo sapiens и к роду человек – homo

К семейству гоминидов

К отряду приматов

К классу млекопитающих

К типу хордовых

Субстанция правоспособности. Правоспособность (ст. 17 ГК) – право, которое конкретизирует своего носителя как правовую личность. Понимание правоспособности как общественно-юридического качества личности всесторонне обусловлено особенностями его возникновения и прекращения. Она является постоянным правом человека и не прекращается в процесс осуществления правоспособности. Конкретное гражданское право – это реализованная правоспособность гражданина.

Соотношение правоспособности и субъективного права:

1. С точки зрения подхода законодателя, правоспособность – это право иметь права (ст. 17). Она одинакова у всех граждан, но субъективное право у всех граждан не одинаково. Значит, соотношение правоспособности и субъективного гражданского права может быть выражена формулой: правоспособность – возможность; субъективное гражданское право – действительность.

2. Правоспособность предшествует субъективному праву. Это всегда предпосылка субъективного права. Чтобы иметь какие-то права, нужно получить на это право.

3. Правоспособность выражает связь гражданина и государства. Субъективное право также выражает связь гражданина и государством, но и с другими гражданами (связь управомоченного с обязанным лицом).

4. Правоспособность характеризует своего носителя как правовую личность.

Понимание правоспособности как общественно-юридического качества человека, обуславливает особенности ее возникновения и прекращения; она является постоянным правом человека и не прекращается в процессе ее осуществления.

Гражданско-правовая квалификация рождения.

Рождение с точки зрения частного права означает полное отделение плода от матери; с этого момента новорожденный становится правоспособность. Имеет ли значение срок, в течение которого ребенок был жив? Только испанский гражданский кодекс юридически определяет понятие родившегося ребенка, а именно – ребенок не считается родившимся, если он умирает в первые 24 часа своей жизни. Значит, юридически если ребенок рождается мертвым, факт рождения юридически отсутствуют. Определение момента смерти (п.2, ст.17 ГК) определяется в двух специальных ФЗ – «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и «Основы законодательства об охране и здоровье граждан».

....

Задача 2, тема 4

Только путем составления завещания – что это означает? И какой выдающийся вклад в наследственное право сделали римляне, которым пользуется вся Европа? Testamentum – завещание. Как проявилось наследие римского права в современных правопорядках? Величие римского частного права в институте наследования проявилось в том, что....

Формализует ли ГК что такое завещание?

Расписка содержит юридические факты и обстоятельства, которые могут выступать в суде как доказательства. П. 4, ст. 1118 – совместное завещание супругов, уже два лица. Ранее, в предыдущем законодательстве, завещание двумя или более гражданами не допускалось.

П. 4, ст. 1118. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила настоящего Кодекса о завещателе. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом. Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками.

Завещание – односторонняя сделка, хотя если и оформлена от имени обоих супругов.

МТС: расписка – письменный документ, содержащий юридически значимые факты или обстоятельства (всё маркёр). Под влиянием греческого (мб, римского?) права вошли специальные документы синграфы и хирографы. Синграфа – это документ, составлявшийся в третьем лице – «такой-то должен такому-то денежную сумму» – в присутствии свидетелей, подписывающий данный документ вслед за тем, от чьего имени он составлялся. Число свидетелей не определялось. Эта форма письменных обязательств получила большое распространение ... заключавшимися между римскими ростовщиками и провинциалами. В Древнем Риме профессия ростовщика считалась позорной. Синграфы сменились хирографами. Хирографы составлялись в первом лице: я, такой-то, должен такому-то такую-то сумму денег, который всегда подписывался должником. Первоначально хирограф имел значение только доказательства (имел сугубо процессуальное), но затем с ним стали связывать силу и значение самого самостоятельного гражданско-правового обязательства, стали признавать значение и материального документа. Лицо, подписавшее хирограф, – обязывалось платить именно оно. Если поставил подпись – платишь именно сам.

Интернет: Синграфой (греч. «письменный документ») называли в Риме долговую расписку, своеобразный вексель, составленный в двух экземплярах. По своему назначению это был безусловный платежный документ, разрешенный не только римлянам, но и Перегринам (включая их сношения с римлянами).

 Синграфы излагались в третьем лице: «Титус должен Сею 100»... Как и всякую долговую расписку, ее подписывали должник, а вслед за ним свидетели сделки. Хирографы (греч. «собственноручная подпись») представляли собой типичное долговое обязательство, не требовавшее свидетелей. И составлялись они уже от первого лица: «Я, Титус, должен Сею 100...» В императорский период хирографы, как простейшие, оттесняют синграфы.

Завещание – 1) одно из оснований возникновения наследственного правопреемства (гл. 62 ГК); 2) в римском праве – это одна из форм (видов) завещательных распоряжений наследодателя, наряду с легатумом (завещательным отказом), завещательным возложением и завещательным распоряжением в пользу публичной власти.

В знак уважения римского права, пандектисты предложили любую норму из сферы наследственного права, а не только завещательную, именовать тестаментарной нормой.

Выданная расписка противоречит легальной формуле, выраженной в ст. 1118. Обещания Мурашевой ничтожны, поскольку речь идет о сделке, не соответствующей требованиям закона.

По устоявшейся законодательной традиции письменная форма формализуется термином документ (см. абз. 1, п. 1. ст. 160 ГК, п.2, ст. 808 ГК).

В новейшей редакции федерального закона 2008 года – отказ от правовой природы завещания как единоличной гражданско-правовой сделки, поскольку действующая редакция позволяет признавать действительными завещания, составленные от имени обоих супругов.

После бремени римского права континентальные европейские правопорядки в доктрине гражданского права стали именовать не только относящиеся к завещанию нормы о правопреемстве (testamentum – завещание), но и любую норму о наследовании тестаментарными (как дань уважения, почитания римского права, ius hereditas). Почему римляне не определили императивно место хранения завещания? Какая сложилась римская традиция, в соответствии с которой сформировалось правило хранения завещания? Обязать никто не мог. А где по римской традиции наследодатели считали необходимым сохранить экземпляр? В Храме Сатурна на Палатинском холме – но это не было урегулировано, хочешь храни, хочешь нет.

– это время, а время оберегает тайну завещания. С точки зрения светского права – Кронос (т.е. Сатурн), он же Хронос – обожествление вечности.

Задача 7 темы 4

СК РФ – совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях (это норма согласно принципу генеральной трансформации перешла в отраслевой кодекс из Конституции). О нетрудоспособности матери не указано (инвалиды I группы могут быть трудоспособны по ФЗ О социальной защите инвалидов.

Ст. 30 ГК

1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.

НЕТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДОВ АНЖЕЛЫ. Подобных оснований не усматривается.

Родитель – законный представитель.

Задача 13

Статья 46 ГК. Последствия явки гражданина, объявленного умершим

1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.

2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 302 настоящего Кодекса.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится вживых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.

Холодильник – совместно нажитое имущество, должно быть разделено между супругами.

Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим – это не характеристика субъекта, а состояние. Почему именно состояние, а не субъектная характеристика? Признание гражданина безвестно отсутствующим как особое правовое состояние физического лица. Человеческий род не терпит неопределенности (Аристотель). Состояние, а не субъектная характеристика – потому, что неопределенность в правах и обязанностях не может продолжаться бесконечно долго; интересы всех лиц, как имеющие родственные отношения к данному лицу, так и другие заинтересованные лица-кредиторы требуют ликвидации этой неопределенности и неустойчивости.

Признание гражданина б/о возможно при наличии следующих предпосылок – элементов фактического состава безвестного отсутствия: неизвестность места пребывания лица и длительность состояния такой неизвестности. Второе – невозможность устранения такой неизвестности. Признание гражданина б/о оставляет юридически открытым вопрос о его субъекте – жив он или умер. Специфика признания лица б/о в том, что здесь нет места для презумпции ... Эти же качества и характеристики применимы и к объявлению лица умершим, которое по своим правовым последствиям равно смерти.

Признание гражданина б/о – ГПК. Днем предполагаемой смерти ...

Право на иск в процессуальном смысле и в материальном смысле? Право на иск – это требование; в материальном – иска к ответчику; в процессуальном – требование, обращенное к суду.

ГК ст. 1111, п.1 1141, 1113, п.1 1142 – каскад норм о наследстве

Переход имущества при необходимости уплаты налога на наследственное имущество – эта сделка возмездная или безвозмездная? – ответ в ст. 218

Квалификация наследования с точки зрения уплаты налога на наследство.

ДОГМА. Переход имущества в порядке наследственного правопреемства следует квалифицировать как безвозмездные отношения. Налог на наследство – это другая сфера, относящаяся к налоговому (то есть публичному праву), что никаким образом не влияет на квалификацию перехода имущества по наследованию как безвозмездной сделки (абз. 2, п.2, ст. 218).

Какие гражданские правоотношения порождает наследственное правопреемство?

Какие требования гражданское законодательство определяет после вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим? Ст. 45 и 1113

Татьяна Сергеевна: Квалификация сроков и возможности применения сроков исковой давности. ГК закрепляет следующие правила: гражданин, ошибочно объявленный умершим, может требовать свое имущество. При этом срок исковой давности не учитывается, то есть он начнет свое течение с момента явки гражданина (п.1, ст. 210)

Сроки исковой давности, как и в римском праве, относятся к срокам защиты нарушенных или оспариваемых прав. См. ст. 12 ГК – Исковая давность – установленный законом, а не соглашением сторон срок для принудительной защиты.

Семинар от 18 октября.

Какие признаки организации как статуса юридического лица формализует ГК?

1. Организационное единство. Какие в него входят признаки? Определенная внутренняя структура.

2. Имущественная обособленность. Должно быть соблюдено минимальное требование о размере уставного капитала.

Почему называется «компания»? Cum panis (лат.) – «общность хлеба» – кто вкладывается, тот и рискует. В классическом периоде развития римского права при отсутствии юридически формализованной личности юр. лица устойчиво применялось вот это слово сочетание – «чья выгода, того и опасность».

Какую еще задачу решает фигура юридического лица в развитом гражданском обороте? Студент: юр. лицо может решать и не коммерческие задачи, но и общественно полезные (благотворительность, культура). Татьяна Сергеевна: да, согласна.

Некоммерческие организации не имеют права на ликвидационные квоты – право на часть имущества организации после ее ликвидации (и расплаты с кредиторами).

У некоммерческих организаций правосубъектность общая, а у коммерческих – специальная. Лицензирование юрлица, по Суханову, это ограничение деятельность юридического лица.

Лицензия – и в скобочках дано «разрешение», а лицензирование что такое?

Устав юрлица. п. 4, ст. 51 ГК, должен содержать:

4. Устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица, должен содержать сведения о наименовании юридического лица, его организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Корпорации – новелла нашего ГК – ст. 65.1, 65.2.

Унитарные – от противного формулируются? Если не корпоративные, то унитарные –

Ст. 48. Статья 48. Понятие юридического лица

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации (статья 65.1).

Абз. 2, п. 1, ст. 65.1. Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими лицами. К ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, государственные корпорации, публично-правовые компании.

Академия наук – 1725 год, Петр I и Екатерина в этом году на престоле. Членство в корпорации есть, но ответственность она несет гос. казной, а не сами члены, хотя членство и есть! И Пушкин на президента Академии наук Сундукова-Корсакова написал эпиграмму: Говорят, не подобает Дундуку такая честь? От чего ж он заседает? Оттого, что есть чем сесть. [в оригинале: оттого, что жопа есть]

Три столпа, на которых покоится гражданско-правовая система по Екатерине Абрамовне Лейшиц: