Скачиваний:
4
Добавлен:
26.01.2024
Размер:
1.66 Mб
Скачать

"Возмещение материального вреда потерпевшим. Сравнительно-правовое исследование: Научно-практическое пособие" (отв. ред. С.П. Кубанцев) ("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2016)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 08.04.2020  

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ПОТЕРПЕВШИМ.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Ответственный редактор

кандидат юридических наук, доцент

С.П. КУБАНЦЕВ

Одобрено на секции публичного права Ученого совета

Института законодательства и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации

Рецензенты:

Иногамова-Хегай Л.В. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА);

Пуляева Е.В. - кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Коллектив авторов

Автономов А.С., доктор юридических наук, профессор (Предисловие);

Артемов В.Ю., кандидат юридических наук (Австралийский Союз, Мусульманские страны);

Власов И.С., кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ, доцент (Федеративная Республика Германия);

Голованова Н.А., кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

Кубанцев С.П., кандидат юридических наук, доцент (Введение, Соединенные Штаты Америки, Заключение), ответственный редактор;

Меньших А.А., кандидат юридических наук (Французская Республика);

Морозов А.Н., кандидат юридических наук (Международный опыт правового регулирования);

Сакович О.М., кандидат юридических наук (Чешская Республика);

Семыкина О.И., кандидат юридических наук (Государства - участники Содружества Независимых Государств);

Сидоренко Э.Л., доктор юридических наук, профессор (Возмещение потерпевшим материального вреда. Опыт России);

Трефилов А.А., кандидат юридических наук (Швейцарская Конфедерация);

Трещетенкова Н.Ю. (Польская Республика);

Чернухина Л.С. (Канада).

Предисловие

Возмещение вреда потерпевшим от деяний, признаваемых преступными, издавна рассматривалось в качестве одного из необходимых условий восстановления или установления справедливости при отправлении правосудия. Как указывал Аристотель в "Никомаховой этике", "правосудие, [или право], - это законное и справедливое, а неправосудие, [или неправовое], - это противозаконное и несправедливое" <1>. В древнегреческом тексте эта фраза выглядит следующим образом: " " <2>. В приведенной цитате Аристотеля в сравнении ее с древнегреческим оригинальным текстом важно для данного исследования обратить внимание на три обстоятельства.

--------------------------------

<1> Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 146 (1129a35 - 1129b1).

<2> E. 2 // Aristoteles. Graece. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Edidit Academia Regia Borussica. Volumen alterum. Berolini, Apud Georgium Reimerum, a 1831, ex officina academica. P. 1129.

Во-первых, уже с глубокой древности и справедливость, и законность рассматривались в качестве важнейших компонентов правосудия, без каждого из которых действительного правосудия быть не может. Далее это положение будет рассмотрено подробнее.

Во-вторых, из сказанного Аристотелем можно сделать вывод, что осуществленное правосудие - это и есть воплощенное право. Аристотель прямо об этом не говорит, но не удивительно, что переводчик (Н.В. Брагинская) после слова "правосудие" ставит в квадратных скобках слово "право" с добавлением союза "или", поскольку Аристотель использует одно и то же слово ( ) для обозначения и правосудия, и права. При этом в основном в той части "Никомаховой этики", откуда взята цитата, указанное слово используется исходя из контекста именно для обозначения правосудия. Процитированная фраза, если бы она была представлена изолированно, могла бы быть переведена двояко: она могла бы обозначить аристотелевское понимание как права (и даже скорее права), так и правосудия, но если учесть предшествующее процитированной фразе предложение, в котором Аристотель пишет о правосудном ( ) как о законопослушном и справедливом ( ), то ясно, что речь в данном случае идет о правосудии, хотя переводчик правильно показывает, что этим же термином Аристотель может пользоваться и для обозначения не только правосудия, но и права.

В-третьих, Аристотель не смешивает право и закон. Рассмотрение соотношения права и закона не входит в задачи настоящего исследования, поэтому останавливаться на этом подробно не представляется возможным, однако нельзя этого и не отметить.

А вот вопрос о справедливости в правосудии как раз относится, как уже отмечалось, к данному исследованию, поскольку возмещение вреда потерпевшему в результате совершения преступления представляет собой одну из составляющих утверждения справедливости при отправлении правосудия. В приведенной выше цитате для обозначения справедливости Аристотель использует слово " ", что можно также передать на русском языке как "равнозначность", "равноценность", но в то же время и как "уравновешенность", "сбалансированность". Далее Аристотель рассуждает о необходимости ради справедливости учета разнообразных субъективных и объективных обстоятельств и факторов деяния и приходит к выводу, что "связующим является именно такое право - расплата, основанная, однако, не на уравнивании, а на установлении пропорции" <1>. Словом "право" в данной цитате переводится древнегреческое слово " ", словом "уравнивание" - древнегреческое слово " ", словом "пропорция" - древнегреческое слово " " <2>. Таким образом, соразмерность является одной из важнейших составляющих справедливого судебного решения по уголовному делу. Кстати, смысл слова " " передается в ряде работ Аристотеля словом "справедливый", а не только "правовой" или "правосудный".

--------------------------------

<1> Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 155 (1132b34).

<2> См.: E. 6 // Aristoteles. Graece. P. 1132.

На протяжении веков шли споры о соотношении справедливости и законности при отправлении правосудия. Еще в глубокой древности сторонники ставки прежде всего на жесткие и даже жестокие законы полагали, что с помощью строгих, подробно регламентирующих те или иные стороны жизни законов и неукоснительного их исполнения, чего можно добиться суровыми наказаниями за их нарушение, управленцы способны решить любые проблемы, стоящие перед обществом и государством, обеспечив стабильность и процветание для всех. Такое упование на законы и наказания для их обеспечения наблюдается у многих народов, начиная с ранних периодов формирования права как социального явления. Например, такой подход проявился в Законах, составленных Драконтом в Афинах в 621 г. до н.э. Считается, что известный афинский политик и оратор IV в. до н.э. Демад сказал о них: " " ("кровью, а не чернилами законы Драконт написал"). Они были отменены или фактически не применялись со времен Солона (начало VI в. до н.э.), однако после олигархического переворота 411 г. до н.э. были заново высечены на каменной стеле, находившейся на городской площади, для всеобщего ознакомления и руководства. Считается, что они действовали еще в IV в. до н.э.

Почти на противоположном конце Евразии, в Китае, в IV - III вв. до н.э. существовала, развивалась и была довольно популярной Школа фа цзя <1> (по-китайски ), название которой на русский язык переводится как школа законников или школа легистов, также гипертрофирующая роль законов как государственных установлений и роль репрессий в качестве обеспечения их исполнения.

--------------------------------

<1> См.: Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая (VI в. до н.э. - 80-е годы XX века). М.: Наука, 1981.

Не вдаваясь в подробное рассмотрение ни Законов Драконта, а также их обоснования и оценок, ни теории и практики сторонников Школы фа цзя, полагаем необходимым отметить, что их возникновение независимо друг от друга, поскольку появились и эволюционировали они в разных частях мира, не связанных в то время между собой, чем, собственно, и подтверждается их самостоятельность, свидетельствует о наличии в развитии правовой теории и практики объективной закономерности, выражающейся в определенные исторические периоды, прежде всего на заре зарождения права как социального явления, в абсолютизации издаваемых государством нормативных актов - законов и жестоких карательных мер как единственного средства их обеспечения. В такие периоды укрепляется роль закона, совершенствуются механизмы приведения его в действие, прорабатывается юридическая техника, но в эти же периоды становится ясно, что только нормами, опирающимися исключительно на государственную волю и принуждение, невзирая на все иные обстоятельства, разрешить проблемы, стоящие перед обществом и государством, и обеспечить стабильность невозможно. В результате осознания недостаточности произвольно устанавливаемых государством норм начинаются поиски чего-то, дополняющего законность, и в итоге обращаются к справедливости.

В Древнем Китае, например, Школе законников традиционно противостояло конфуцианство, которое в самом Китае традиционно называется Школой образованных людей (по-китайски ). Основателем Школы, как известно, признается Конфуций (настоящие его имена Кун Цю и Кун Чжунни ), живший во второй половине VI - первой трети V в. до н.э. Одним из принципов конфуцианства считается принцип справедливости - "и" (по-китайски ). Конфуций не отрицал юридических законов, но отводил им скромную роль, в отличие от добродетели и ритуала - "ли" (по-китайски ). В книге "Луньюй" указывается: "Если править с помощью закона, то народ остережется, но не будет знать стыда. Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу, народ не только устыдится, но и выразит покорность" <1>. В III в. до н.э. в условиях господства Школы фа цзя на сторонников конфуцианства обрушились гонения - многие из них были убиты, конфуцианские писания сжигались. В то же время один из известных теоретиков Школы законников Вэй Ляо выступал за придание легизму большей гуманности в духе конфуцианства.

--------------------------------

<1> Конфуций. Уроки мудрости. М.: ЭКСМО-ПРЕСС - Харьков: Фолио, 1999. С. 20, 21.

Как бы то ни было, легизм пришел в упадок, и конфуцианство восстановило свои позиции господствующего учения, но целый ряд теоретических положений мыслителей Школы законников, прежде всего идей патриарха указанной Школы Шеня Бухая, были включены в конфуцианство, поскольку Школа образованных людей самостоятельно практически не разрабатывала концепцию закона ( ) и управления посредством законов, а потребность у правителей в этом существовала и существует.

На протяжении истории права во всех странах, как уже говорилось, периодически придавали большее значение то законности, то справедливости, хотя, очевидно, невозможно обойтись ни без одного, ни без другого. В Англии в Средние века в составе единой правовой системы даже сформировалась подсистема, именуемая правом справедливости (law of equity), существовавшая длительное время рядом с общим правом (common law) и даже при определенных обстоятельствах в противовес ему вследствие излишнего формализма, консерватизма и ограниченности по кругу регулируемых вопросов изначально сложившегося общего права. Справедливость потребовалась для дополнения общего права, восполнения обнаруженных в нем пробелов, а позже и корректировки устаревших норм <1>.

--------------------------------

<1> См.: Baker J. An Introduction to English Legal History. 4th ed. L.: Butterwothrs, 2002. P. 97.

Вместе с тем, хотя справедливость (equity) формально не была связана с действовавшим законом (law) и вследствие этого в какой-то мере противопоставлялась ему, на деле она не была каким-то внеправовым и чуждым праву феноменом. Канцлеры, опиравшиеся на справедливость при вынесении решений по разбираемым делам, имели, как правило, университетское образование, изучали римское и каноническое право. Первоначально некоторые из канцлеров были юристами, а позже канцлерами назначали только юристов. Через Суд канцлера в Англию проникало римское право, хотя, в отличие от континентальной Европы, и без прямых ссылок на древнеримских авторов, на работы глоссаторов и постглоссаторов. Первоначально практика регулирования менялась от канцлера к канцлеру, но со временем право справедливости формализовалось, сложилась система собственных прецедентов. В ходе реформы 1873 - 1875 гг. в Англии и Уэльсе процессуально право справедливости влилось в общее право, однако институты, сформировавшиеся в составе права справедливости, сохраняют и сегодня свою специфику. При этом особенности права справедливости сохраняются в той или иной степени во всех странах, входящих в англосаксонскую правовую семью.

Конечно, право справедливости зародилось и эволюционировало в странах англосаксонской правовой семьи в частноправовой, а не уголовно-правовой сфере; да и возмещение вреда потерпевшему от преступления осуществляется главным образом в рамках деликтного права (tort law), которое появилось и развивается в составе общего права, хотя и праву справедливости известны противоправные деяния, именуемые правонарушениями (equity wrongs) <1>, например вопросы, относящиеся к институту неосновательного обогащения (unjust enrichment) <2>, который используется в том числе и для возмещения вреда потерпевшему от ряда преступлений.

--------------------------------

<1> См.: Worthington S. Equity. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006.

<2> См. подробнее: Birks P. Unjust Enrichment. 2nd ed. L.: Clarendon Press, 2005.

Между тем обращение к праву справедливости в странах англосаксонской правовой семьи, на наш взгляд, важно для осознания того, что справедливость может достойно выступать в правовой сфере под своим собственным именем, а не анонимно существовать в качестве компонента правосознания, а возможно, и правового подсознания, безымянно проявляясь при составлении проектов нормативных актов (в том числе и законов) и в ходе правоприменения. Такая анонимность ведет в отдельные эпохи к непониманию и даже отрицанию справедливости при подготовке законов и при отправлении правосудия. Закон превращается в произвольное установление властного органа (властных органов), т.е. в воплощенный произвол, а деятельность суда - в процесс принудительного насаждения такого воплощенного произвола. Иногда опирающийся на произвол закон может отразить господствующие в обществе представления о справедливости, поскольку законодатель не избегает сознательно справедливости, а просто не считается с господствующими в данном обществе в данную эпоху представлениями о справедливости, но в целом это не меняет состояние такого законодательства как воплощенного произвола и судебной деятельности как принудительного внедрения правил, основанных на произволе. Такое состояние законодательства и законоприменения в Европе в один из периодов Средневековья породило поговорку на латыни "summa lex, maxima iniustitia", т.е. "наивысший закон - наибольшая несправедливость". Но эпоха произвола не может длиться долго и заканчивается потрясениями и в конце концов сменой правителей.

В России в середине 90-х гг. XX столетия в связи с подготовкой проекта нового Уголовного кодекса (УК РФ) развернулась дискуссия о том, нужен ли принцип справедливости в уголовном праве и уголовном судопроизводстве. В итоге принцип справедливости (ст. 6) наряду с принципом законности (ст. 3) и другими принципами был закреплен в УК РФ <1>, вступившем в силу 1 января 1997 г. Идея справедливости нашла отражение и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) 2001 г. <2>. Так, в ч. 2 ст. 6 "Назначение уголовного судопроизводства" УПК РФ говорится: "Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию". В обоих российских кодексах справедливость представлена как конкретное понятие, раскрываемое в контексте регулируемых соответствующим кодексом правоотношений.

--------------------------------

<1> Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

<2> Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

Обычно во все времена и у всех народов при отправлении правосудия наблюдалось сочетание в том или ином соотношении законности и справедливости. При этом предполагается, что любой закон должен покоиться на справедливости, только тогда он будет по-настоящему действенным.

Как уже говорилось, возмещение вреда потерпевшему от преступных деяний с давних времен рассматривается в разных правовых системах при отправлении правосудия в качестве одного из условий восстановления или установления справедливости вне зависимости от наличия слов "справедливость", "справедливый" и т.п. в нормативном правовом акте или решении (приговоре) суда.

На стадии зарождения и раннего развития права кровная месть вытесняется иными наказаниями. В Афинах, по Законам Драконта, вводились, как уже отмечалось, жестокие наказания, главным образом смертная казнь, но о возмещении вреда потерпевшим речи не шло. В значительной же части ранних государств месть старались заменить денежными штрафами и денежным же возмещением в пользу потерпевших. Таким путем пошли, к примеру, в Древнем Риме, начиная с Законов XII таблиц. Смертную казнь и изгнание в Древнем Риме на ранних стадиях развития оставили в качестве наказания за наиболее тяжкие преступления, в основном против государства. Что же касается практически всех преступных деяний против отдельных граждан, то они обозначались словом "деликт" (delictum) и предполагали возмещение вреда потерпевшему, штрафные санкции также в пользу потерпевшего <1>. В других ранних государствах шли сходные процессы перехода от кровной мести к денежному возмещению вреда в пользу потерпевшего и к денежным штрафам, однако зачастую штраф в качестве наказания за совершенное преступление выплачивался в казну (правителя, города-государства и проч.), а возмещение вреда шло в пользу потерпевшего.

--------------------------------

<1> См. подробнее, к примеру: Климович А.В. Обязательства из деликтов в римском праве // Сибирский юридический вестник. 2008. N 1 (40). С. 44 - 50.

Так, в Древней Руси противоправное деяние именовалось "обидой". Это слово встречается в Краткой Русской Правде: в самом начале документа, в той части, которая обычно при опубликовании считается статьей 2, а в Академическом списке XV в. на листе 49, на строке сверху 21 (или снизу - 5) при описании наказания за побои и способа доказывания находим слова "за обиду" ( <1>). Согласно указанному документу за побои полагалось вместо мести "взять ему за обиду 3 гривны, а лекарю - плату" ( . <2>). Штраф в пользу князя именовался вирой или продажей, а плата в пользу потерпевшего - головничеством в случае убийства или уроком в случае совершения иных наказуемых противоправных деяний (впрочем, уроком назывались многие виды выплат) <3>. Впрочем, если дело рассматривалось церковным судом, то штраф делился между князем (9/10 части) и церковью (1/10 часть): " " <4>. У древних германцев штраф, аналогичный головничеству или продаже, назывался вергельдом (Weregild, wergild, wergeld, weregeld).

--------------------------------

<1> Правда роськая. Академический список. Лист 49.

<2> Правда роськая. Академический список. Лист 49.

<3> См.: Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М.: Издательство Московского университета, 1953. С. 137 - 174 (материалы для словаря Русской Правды).

<4> Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных (Синодальный извод) // Древнерусские княжеские уставы. XI - XV вв. М.: Наука, 1976. С. 23.

В раннем исламском праве сочетались различные наказания. Например, за умышленное убийство полагалась смертная казнь, поскольку за это преступление полагалось наказание-возмездие, именуемое "кисас" (по-арабски ), а за неумышленное убийство материальное возмещение, называющееся "дийа" (по-арабски ), семье убитого. Материальное возмещение могло производиться в денежной форме или в натуре: "...Пеня за убийство (дийа) должна составлять 100 верблюдов, или 1000 динаров, или 10000 // дирхамов, или 2000 овец, или 200 одеяний, или, наконец, 200 голов крупного рогатого скота... А ученые мединской школы исчисляют стоимость пени за убийство серебром в 12000 (дирхамов)" <1>. Изначально дийа выплачивалась в качестве погашения за отказ от кровной мести. При этом по желанию родственников кисас мог быть заменен на дийу.

--------------------------------

<1> Абу Йусуф Йакуб. Китаб ал-харадж (Книга о харадже) // Хрестоматия по исламу / Пер. с арабск.; сост. и отв. ред. С.М. Прозоров. М.: Наука, Издательская фирма "Восточная литература", 1994. С. 175.

За ряд преступлений в исламском праве полагается наказание, именуемое "хадд" (по-арабски ), которое налагается именно за нарушение закона, а не просто за действие против отдельного человека. Между тем назначение хадда не освобождало преступника от возмещения вреда потерпевшему: "Если вор совершает такую кражу, за которую следует отрубить руку, но до того, как это приведут в исполнение, он потеряет правую руку в сражении, в результате кровомщения или иным каким-нибудь образом, то ему (за эту кражу) не отрубают левую ногу, но подвергается он жестокому наказанию, несет материальную ответственность за украденное и заключается в тюрьму" <1>.

--------------------------------

<1> Абу Йусуф Йакуб. Указ. соч. С. 195.

Итак, на первом этапе в истории института возмещения потерпевшему за вред, понесенный в результате преступления, уголовный и гражданский процессы еще тесно переплетены. Указанное возмещение, как правило, является обязательным компонентом последствий судебного осуждения человека за совершенное противоправное деяние. Такое возмещение может составлять часть наказания или даже все наказание преступника, поскольку оно воспринимается потерпевшим и окружающими как замещение мести. Видимо, поэтому возмещение потерпевшему или его родственникам в случае убийства производится в заранее установленных законом для конкретного преступления размерах без какой-либо оценки реально понесенных убытков, упущенной выгоды, физических или моральных страданий или иных элементов, из которых складывается вред.

Постепенно уголовный и гражданский процессы обособляются друг от друга. Уголовное право и уголовный процесс все больше нацеливаются на борьбу с преступлениями как антиобщественными явлениями, складывается представление о преступлении как о деянии, нарушающем общее благо, а не исключительно права и интересы отдельных лиц. Тяжесть преступления характеризуется его общественной опасностью, а не вредом, нанесенным отдельному человеку или даже нескольким отдельным лицам. Принцип публичности, доведенный до предела, в некоторых странах повлек за собой исключение потерпевшего из числа лиц, имеющих самостоятельный статус в уголовном процессе, отличающий его именно как потерпевшего от других участников уголовного процесса. Поэтому второй этап в истории института возмещения потерпевшему за вред, понесенный в результате преступления, характеризуется перемещением этого института в сферу гражданского права. В некоторых странах (например, в России) гражданский иск о возмещении вреда может быть подан и рассматриваться одновременно с уголовным делом, в котором истец является потерпевшим, а ответчик - подсудимым, в других же странах (к примеру, в США) одновременное рассмотрение двух процессов одним судьей, хотя и по разным правилам, невозможно в силу запрета этого законом; потерпевший, если он хочет получить возмещение, обязан подать гражданский иск, который будет рассматриваться отдельно от уголовного процесса <1>.

--------------------------------

<1> См.: Бернам У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. М.: Новая юстиция, 2006. Вып. 3. С. 692.

Такая ситуация сложилась не сразу. В Древнем Риме уголовный процесс, приобретая черты инквизиционного процесса, постепенно обособлялся от гражданского процесса. Однако права потерпевших защищались по-прежнему в рамках деликтного права, причем некоторые из деликтов уже стали рассматриваться фактически в качестве уголовных преступлений в силу осознания их общественной опасности, но защита потерпевшего продолжала осуществляться частноправовыми средствами.

На Руси шагом в развитии законодательства, по сравнению с Русской Правдой, послужило введение в действие Псковской судной грамоты <1>, но последняя не отошла от принципиальных положений, закрепленных в Русской Правде в отношении потерпевших, за исключением того, что в Грамоте величина выплаты потерпевшим чаще всего прямо не указана. В то же время ст. 52 Псковской судной грамоты установила, что в случае, если суд не выносил решения о возмещении вреда потерпевшему или его семье, то и продажа (штраф) в казну не уплачивалась.

--------------------------------

<1> См.: Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV - XV вв. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1980. С. 42 - 72.

В Германии согласно Саксонскому зерцалу <1> (XIII в.) предусматривались наказания за процессуальные правонарушения в виде штрафа (Gewette) судье и пени (Busse) противостоящей стороне в деле, а также санкции за правонарушения - смертная казнь, калечащие наказания, телесные наказания, лишение и ограничение прав, штраф, пеня, вергельд (хотя и по ограниченному составу преступлений) и прямое возмещение вреда. Возмещение вреда (Wandel) потерпевшему сохранялось как важнейший и обязательный компонент негативных последствий для правонарушителя. Однако по сравнению с более ранними актами Саксонское зерцало для большинства правонарушений предусматривает комбинацию возмещения вреда потерпевшему с тем или иным наказанием, назначаемым судом.

--------------------------------

<1> См.: Саксонское зерцало. Памятник, комментарии, исследования / Отв. ред. В.М. Корецкий. М.: Наука, 1985.

А вот Каролина (1532 г.) уже вовсе не предусматривает возмещения потерпевшему, сосредоточившись исключительно на наказаниях. Единственные несколько статей, где говорится об имуществе, что может получить лицо, у которого оно было похищено или изъято в результате грабежа, это ст. ст. CCVII - CCXIV <1>. Эти статьи устанавливают порядок возвращения имущества, которое было похищено, затем обнаружено и передано в суд, а вор при этом сбежал и не был захвачен. Но такое возвращение имущества его законному собственнику нельзя рассматривать в качестве компенсации.

--------------------------------

<1> См.: Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V. Алма-Ата: Издательство "Наука" Казахской ССР, 1967. С. 133 - 136.

В России Соборное уложение 1649 г. было посвящено весьма широкому кругу правоотношений, которые в современных условиях были бы отнесены к разнообразным отраслям права. И все же нельзя не заметить, что вопросы возмещения вреда потерпевшим сосредоточились главным образом в статьях цивилистического содержания.

А к XIX в. устоялось мнение о том, что возмещение вреда потерпевшим не имеет отношения к уголовному праву, в силу чего соответствующие положения, например, в России были помещены в Книгу V "Законы гражданские и межевые" Свода законов Российской империи, а в Германии - в Германское гражданское уложение.

Вместе с тем с конца XIX в. во многих государствах вначале на теоретическом, а затем и на практическом уровне стал подниматься и обсуждаться вопрос, каким образом можно было бы обеспечить справедливое возмещение потерпевшим в результате преступных деяний, так как во многих случаях оказывалось, что осужденный не располагает достаточными средствами для выплаты соответствующей компенсации.

И вот в XX столетии в ряде стран были созданы фонды, из которых выплачивается возмещение вреда потерпевшим, а затраты фондов компенсируются за счет средств, взыскиваемых с осужденных за уголовные преступления. Таким образом, начался третий этап в истории института возмещения потерпевшему за вред, понесенный в результате преступления. Можно предположить, что к такому положению вещей привело дальнейшее развитие публичности в уголовном судопроизводстве, которая предполагает, что борьба с преступностью носит публичный, т.е. общественный, характер. И раз государству не удается предотвратить совершение преступления, то оно отвечает за создание условий, которые позволили бы сгладить последствия преступных деяний, чему способствует своевременное и адекватное возмещение вреда потерпевшим. Кроме того, в современном праве ряда стран наряду с лицами, имеющими статус потерпевших, стали появляться и лица, которых в той или иной степени затронуло преступное деяние, но которые имеют статус, отличный от статуса потерпевшего. Так, в законодательстве тех или иных стран рядом с потерпевшим оказались пострадавший от преступления, жертва преступления.

Еще одной современной новацией служит появление международно-правовых актов, посвященных правосудию вообще и возмещению вреда потерпевшим в частности. Собственно, современному состоянию дел в данной сфере и посвящена данная книга.

ВВЕДЕНИЕ

Приступая к написанию данной работы, коллектив авторов поставил перед собой цель: определить тот комплекс правового регулирования, который необходим как для обеспечения возмещения вреда лицам, пострадавшим от преступлений, так и для восстановления социального равновесия в обществе, нарушаемого уже самим фактом совершения преступления.

Для достижения поставленной цели было проведено исследование законодательства, доктринальных и законодательных подходов к определению круга лиц, имеющих право на получение компенсаций, принципов организации и работы органов, осуществляющих компенсационные выплаты потерпевшим, количества и качества услуг, предоставляемых такими органами, соотношения степени вовлеченности в данный процесс государства и негосударственных образований.

Поставленные цели и задачи исследования определили структуру работы. Сначала приводится международный опыт закрепления прав жертв преступления на эффективное восстановление в своих правах в международно-правовых актах и международных актах ООН, Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г., а также резолюциях и рекомендациях Совета Европы. Затем на примере конкретных стран рассматриваются способы и механизмы имплементации на национальном уровне международных правовых норм, в том числе так называемого мягкого права.

В качестве приоритетных для исследования в рамках Европейского союза были определены такие страны, как Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Швейцарская Конфедерация, Польская Республика, Чешская Республика. На примере указанных стран можно проследить подходы к формированию законодательства западноевропейской правовой традиции, а также способы законодательной интеграции, применяемые в странах Восточной Европы.

Среди представленных европейских государств можно заметить разносторонность и самобытность подходов не столько к способам реализации права жертвы преступления на возмещение вреда, причиненного преступлением, сколько к формированию и финансированию органов, осуществляющих такую помощь.

Например, в Германии фонды помощи жертвам преступлений учреждены на уровне земель, а во Франции создан единый государственный фонд с отделениями в провинциях. Вместе с тем в Германии изначальное финансирование фонда производится за счет бюджетов земель, которые впоследствии могут получить из государственного бюджета компенсацию до 40% расходов, в то время как во Франции финансирование фонда осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Интересные подходы внедрены на территории Польской Республики, где существует Хартия прав жертвы преступления и законодательно закреплено право жертвы на медиацию и примирение с виновным. В Чехии существуют законодательные решения, больше присущие странам общего права, когда компенсации подлежат в том числе и отдаленные последствия, которые могут возникнуть в будущем у жертвы, а также потенциальные трудности, связанные с ограничением социальной востребованности. При этом в случае невозможности определения четкого размера компенсации он определяется на основании норм о порядочности.

Другие страны, исследованные в данной работе, являются наиболее яркими представителями англосаксонской правовой семьи - Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Австралийский Союз и Канада. Полагаем, что одно только действие судебного прецедента как источника права уже говорит об особенном подходе к пониманию права в данных странах, когда даже установленный в законодательном порядке круг лиц, имеющих право на компенсационные выплаты, вполне может варьироваться в зависимости от видения конкретной ситуации судом.

Другой особенностью этих стран является разветвленность и даже "разбросанность" правовых норм, регулирующих схожие правоотношения. К примеру, в США только на федеральном уровне вопросам права жертвы на возмещение вреда, причиненного преступлением, посвящено более 30 законодательных актов, а с учетом всех правовых систем, существующих на территории данного государства, мы сталкиваемся с сотнями нормативных правовых актов, так или иначе регулирующих данные вопросы. При этом от штата к штату могут различаться и сроки подачи заявления о выплате компенсации, и максимальные суммы такой компенсации, а также круг лиц, имеющих право на эту компенсацию.

Традиционная для стран англосаксонской правовой семьи казуистичность при конструировании правовых норм относительно компенсации вреда жертвам преступлений особенно четко показана на примере Великобритании, где законодательно определены минимальные выплаты за совершение конкретных преступлений, из которых и должен исходить суд, решая вопрос о сумме компенсации за причиненный вред.

В отдельную группу выделены страны - участницы Содружества Независимых Государств, так как именно они имеют не только схожую с Россией структуру законодательства, но и правовые традиции как в доктринальном, так и в законодательном смысле.

Наднациональные акты, направленные на возмещение вреда лицам, пострадавшим от преступлений, в рамках данного межгосударственного образования, в частности Модельный Уголовно-процессуальный кодекс государств - участников СНГ, используются наряду с международными правовыми актами, принятыми ООН или в рамках Европейского союза. Поэтому международный опыт, рассматриваемый в первой главе пособия, является основным ориентиром и для стран - участниц СНГ.

Для этой группы государств характерно существенное внимание к законодательному регулированию вопросов компенсации вреда потерпевшим от преступлений. Приоритет отдается упрощению судопроизводства и расширению компенсационно-восстановительной направленности правосудия. При этом в ряде стран присутствует схожее регулирование права жертвы преступления на компенсацию причиненного вреда.

В Республике Беларусь развитие получили нормы о материальном воздействии на лиц, совершивших преступление, которое учитывается и для целей освобождения лица от уголовной ответственности в случае возмещения причиненного преступлением ущерба. Подобные тенденции мы наблюдаем в уголовном законодательстве Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Молдова, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Республики Туркменистан.

Существуют и свои особенности, например, в законодательстве Кыргызской Республики существует такой вид наказания, как тройной айып (аналог штрафа, кратного причиненному ущербу) и публичное извинение с возмещением ущерба, которое явно направлено на нивелирование последствий преступления для жертвы. При этом в Казахстане предприняты реальные попытки создания фонда помощи потерпевшим. На рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан уже внесен проект Закона "О Фонде компенсации вреда потерпевшим".

Потребовал отдельного анализа подход российского законодателя к возмещению вреда, причиненного преступлением, который представляет собой совокупность уголовного и уголовно-процессуального инструментария, а также гражданско-правовых способов компенсации вреда лицам, пострадавшим от преступлений, где уголовно-правовой инструментарий является гарантирующим, а сама компенсация реализуется в порядке гражданского судопроизводства.

При таком подходе основным недостатком являются длительные сроки и отсутствие гарантированности выплат, когда присужденная сумма может остаться невыплаченной в связи с отсутствием средств у лица, виновного в совершении преступления. Данная проблема частично решается в отношении потерпевших от террористических актов, но эти компенсации имеют ограниченный характер и не распространяются на случаи причинения вреда в результате других преступлений.

Следует обратить внимание на терминологию, используемую в работе, так как понятие "жертва преступления" является специальным по отношению к общему понятию "потерпевший". Дело в том, что на международном уровне и во многих странах используется легальный термин "жертва", под которым подразумевается лицо, физически или нравственно пострадавшее от преступного посягательства, в то время как потерпевшим может быть любое лицо, в том числе и юридическое. В России, например, такое различие отсутствует, так как нет четкого законодательного определения "жертва преступления".

Представленное научно-практическое пособие может быть полезным для исполнительных, судебных и законодательных органов власти. Помимо профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, данное исследование находится в сфере интересов Следственного комитета России, на сайте которого уже размещен проект Закона о потерпевших от преступлений.

Министерство юстиции РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ тоже являются адресатами проведенного исследования. Практика судебных решений относительно компенсации вреда жертвам преступлений в иностранных юрисдикциях может привнести новые подходы в решение этих вопросов со стороны Верховного Суда РФ.

Научно-практическое пособие может быть рекомендовано научным, педагогическим и практическим работникам в области уголовного права, криминологии, уголовного процесса, а также смежных отраслей права. Может успешно использоваться в научной деятельности, а также в учебном процессе по дисциплинам: уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право и др.

Международный опыт правового регулирования

Возмещение материального вреда жертвам преступлений как важнейшая составляющая защиты прав человека не только регламентируется на внутригосударственном уровне посредством национального законодательства, но и находит отражение в международно-правовых и международных актах, принятых в рамках универсальных и региональных международных организаций. Такие коренные вопросы жизни государства, как права человека, демократия и верховенство права, перестают быть исключительно внутренним делом. Причина этого была указана во Всеобщей декларации прав человека: всеобщее признание неотъемлемых прав человека является "основой свободы, справедливости и всеобщего мира" <1>.

--------------------------------

<1> Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник для юридических факультетов и вузов. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 312.

Согласно Всеобщей декларации прав человека 1948 г. каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом (ст. 8). Несмотря на то что Всеобщая декларация прав человека не содержит конкретных механизмов, направленных на регламентацию возмещения материального вреда жертвам преступлений, ее положения во многом предопределили содержание в дальнейшем принимаемых международно-правовых и международных актов в рассматриваемой сфере. Это обусловлено в том числе тем обстоятельством, что положения Всеобщей декларации прав человека, несмотря на ее рекомендательный характер, приобрели статус международно-правовых обычаев, т.е. юридически обязательных международно-правовых норм.

Принятие современных международных актов (универсальных и региональных), направленных на защиту прав человека и гражданина в сфере уголовной юрисдикции и признаваемых в качестве общепризнанных стандартов, по мнению Е.М. Варпаховской, интенсивно стало происходить в XX в. после окончания Второй мировой войны <1>.

--------------------------------

<1> См.: Варпаховская Е.М. История развития международно-правовых стандартов по защите прав жертв преступлений // История государства и права. 2009. N 3.

При этом государства используют различные по своей юридической силе и радиусу действия международно-правовые акты, к которым в первую очередь относятся международные договоры, а также международные акты рекомендательного характера, относящиеся к так называемому мягкому праву. Международным сообществом под эгидой Организации Объединенных Наций разработаны документы, охватывающие ключевые вопросы уголовного правосудия и составившие свод его международных стандартов. Они касаются обеспечения прав человека в сфере правосудия, организации и деятельности органов уголовной юстиции, в том числе по возмещению потерпевшим причиненного преступлениями вреда <1>.

--------------------------------

<1> См.: Дубровин В.В. Регулирование вопросов возмещения вреда, причиненного преступлением, в международно-правовых документах Организации Объединенных Наций // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. N 1.

В этой связи следует отметить, что международно-правовые, а также международные акты оперируют такими категориями, как "жертва преступления" и "потерпевший".

Самым значимым термином в рассматриваемом правовом институте является понятие "жертва" или "потерпевший". Вопрос о том, кто вправе считаться жертвой, является крайне важным, так как, по мнению М.А. Митина, в зависимости от того, каков будет ответ на него, будут соответственно определяться финансовые притязания одних и финансовые обязанности других <1>.

--------------------------------

<1> См.: Митин М.А. Направления развития и совершенствования международно-правового регулирования в сфере компенсаций для жертв уголовных преступлений // Российская юстиция. 2012. N 7. С. 25 - 27.

Так, например, под эгидой Организации Объединенных Наций 25 июля 2005 г. Резолюцией 2005/30 на 36-м пленарном заседании Экономического и Социального Совета ООН приняты Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Указанный международный документ принят в виде резолюции, имеющей рекомендательный характер, и, соответственно, его можно отнести к международному мягкому праву (soft law).

В рассматриваемом документе содержится раздел "Обязательство уважать, обеспечивать уважение и осуществлять международные нормы в области прав человека и международного гуманитарного права", который предусматривает, что государства должны согласно требованиям международного права обеспечить соответствие своего национального законодательства их международно-правовым обязательствам посредством:

- включения международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права в их национальное законодательство или их применения иным образом в рамках их национальной правовой системы;

- принятия надлежащих эффективных законодательных и административных процедур и других соответствующих мер, обеспечивающих на справедливых условиях эффективный и незамедлительный доступ к правосудию;

- обеспечения адекватных, эффективных, быстрых и надлежащих средств правовой защиты, включая возмещение ущерба, которые определяются ниже;

- создания гарантии того, чтобы их национальное законодательство обеспечивало по меньшей мере такой же уровень защиты жертв <1>, какой предусмотрен их международными обязательствами.

--------------------------------

<1> Для целей настоящего документа жертвами считаются лица, которые понесли ущерб индивидуально или коллективно, включая физический или психический вред, душевное страдание, материальные потери или существенное ущемление их основополагающих прав, в результате действий или бездействия, которые являются грубыми нарушениями международных норм в области прав человека или серьезными нарушениями международного гуманитарного права. В применимых случаях и в соответствии с национальным законодательством под жертвой может пониматься также прямой член семьи или иждивенец непосредственно пострадавшего лица, а также лица, которым при вмешательстве с целью оказания помощи находящимся в бедственном положении жертвам или предотвращения дальнейших нарушений был нанесен ущерб. Соответствующее лицо считается жертвой независимо от того, было ли опознано, задержано, привлечено к ответственности или осуждено лицо, совершившее нарушение, и независимо от родственной связи, которая может существовать между виновником и жертвой.

В соответствии с Резолюцией 2005/30 адекватное, реальное и быстрое возмещение ущерба призвано содействовать достижению справедливости путем восстановления пострадавшего в его правах, попранных в результате грубых нарушений международных норм в области прав человека или серьезных нарушений международного гуманитарного права. При этом возмещение должно быть соразмерным степени тяжести нарушений и нанесенного ущерба. В соответствии со своими национальными законами и международно-правовыми обязательствами государство должно обеспечивать возмещение ущерба пострадавшим от действий или бездействия, которые могут быть присвоены государству и которые представляют собой грубые нарушения международных норм в области прав человека или серьезные нарушения международного гуманитарного права. В тех случаях, когда какое-либо физическое лицо, юридическое лицо или иная организация несет ответственность за возмещение ущерба жертве, такая сторона должна возместить ущерб жертве или выплатить компенсацию государству, если государство уже возместило ущерб жертве.

Компенсацию следует предоставлять за любой поддающийся экономической оценке ущерб в установленном порядке и соразмерно серьезности нарушения и обстоятельствам каждого случая, являющегося результатом грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права, включая:

- физический или психический ущерб;

- упущенные возможности, в том числе в области трудоустройства, образования и получения социальных льгот;

- материальный ущерб и упущенную выгоду, в том числе потерю возможности заработка;

- моральный ущерб;

- расходы на правовую или экспертную помощь, лекарства и медицинское обслуживание, а также на услуги психологических и социальных служб.

Несомненно, одним из важнейших международных правовых актов в сфере защиты прав человека является Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и сформированная на ее основе практика Европейского суда по правам человека.

С вопросом об эффективности уголовного расследования тесно связано получение компенсации жертвами преступлений. В практике Европейского суда этот вопрос рассматривается в двух аспектах. Во-первых, необходимо определить, является ли выплата компенсации сама по себе достаточной для восстановления прав заявителей и, следовательно, возможно ли требовать от заявителей исчерпывать гражданско-правовые меры защиты в делах, касающихся нарушения права на жизнь. Во-вторых, если уголовное расследование неэффективно, каким образом это влияет на возможность получить материальную компенсацию за причиненный ущерб <1>?

--------------------------------

<1> См.: Чернышова О.С. Защита права на жизнь: Обзор практики Европейского суда по правам человека по жалобам против Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2013. N 5. С. 5 - 15.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод не содержит детальных норм, регламентирующих возмещение материального вреда потерпевшим. Вместе с тем ст. 41 Конвенции предусматривает, что в случае, если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне.

Важным шагом на международном уровне стало принятие Комитетом министров Совета Европы Резолюции от 28 сентября 1977 г. N 77 (27) "О компенсации потерпевшим от преступлений", которая рекомендовала правительствам государств-членов принимать во внимание, в частности, следующие принципы:

- когда компенсация не может быть обеспечена другими средствами, государство должно делать пожертвования для компенсации;

- все международные насильственные преступления должны компенсироваться, даже если преступник не может быть подвергнут уголовному преследованию;

- компенсация должна предоставляться или в рамках системы социального обеспечения, или путем создания специальной схемы компенсации, или путем обращения к страхованию;

- компенсация должна быть максимально полной и справедливой, учитывающей характер и последствия повреждений;

- компенсация должна включать, в подходящих случаях, по крайней мере, потери прошлого и будущего заработков, увеличение расходов, медицинские расходы, расходы на медицинскую и профессиональную реабилитацию и расходы на похороны;

- по практическим и экономическим причинам компенсационные схемы могут предусматривать минимальные и максимальные размеры компенсаций. Компенсация также может быть фиксированной на основе заранее утвержденной шкалы или оценки в процентах повреждений. Выплата компенсации может быть ограничена жертвам, которые находятся в серьезном материальном положении;

- компенсация может принимать форму единовременной выплаты или периодических платежей;

- компенсационная схема должна предусматривать возможность предоставления в случаях, не терпящих отлагательства, временных премий, когда может иметь место задержка при определении компенсации;

- для избежания двойной компенсации любое количество денег, которые были получены или которые можно получить из других источников, таких как социальное страхование или частная страховка, должно быть вычтено или возвращено;

- схема должна суброгировать требования потерпевшего, насколько это возможно, без нанесения вреда лицу, совершившему преступление;

- компенсация может быть сокращена или в ней может быть отказано с учетом поведения потерпевшего и его взаимоотношений с преступником и его окружением;

- за исключением случаев применения специальных конвенций, компенсацию следует выплачивать государству, на территории которого, включая морские и воздушные суда, произошло преступление.

В целях настоящей работы следует выделить и Европейскую конвенцию о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г. <1> (далее - Конвенция о возмещении ущерба 1983 г.), которая была разработана в том числе с учетом принципов, отраженных в Резолюции Комитета министров Совета Европы от 28 сентября 1977 г. N 77 (27) "О компенсации потерпевшим от преступлений".

--------------------------------

<1> Российская Федерация не участвует в этой Конвенции.

Конвенция устанавливает, что, когда возмещение ущерба не может быть обеспечено из других источников, государство должно это взять на себя для следующих категорий:

- для тех, которым в результате умышленных насильственных преступлений был нанесен серьезный ущерб физическому состоянию или здоровью;

- для тех, которые находились на иждивении погибших в результате такого преступления.

В соответствии с рассматриваемой Конвенцией компенсация ущерба, осуществляемая тем государством, на территории которого было совершено преступление, выплачивается:

- гражданам государств - участников настоящей Конвенции;

- гражданам всех государств - членов Совета Европы, которые постоянно проживают на территории государства, в котором было совершено преступление.

При этом компенсация должна покрывать в зависимости от случая по крайней мере следующие части ущерба: потерю заработка, затраты на лекарства и госпитализацию, затраты на похороны и в случаях, касающихся иждивенцев, - содержания.

Также следует учитывать положения ст. 8 Конвенции, которая предусматривает ряд оснований, при которых возмещение может быть уменьшено или отменено:

- возмещение ущерба может быть уменьшено или отменено в связи с поведением жертвы или запрашивающего до, во время или после преступления или в связи с причиненным ущербом;

- возмещение ущерба может быть также уменьшено или отменено, если потерпевший или запрашивающий замешаны в преступлении, совершенном организованной преступной группой, или состоят в организации, занимающейся преступной деятельностью;

- возмещение ущерба может быть также уменьшено или отменено в случаях, когда полное или частичное его возмещение противоречит смыслу справедливости или общественного порядка.

Рекомендация 1987 г. N R (87) 21 "О помощи жертвам преступлений и предотвращении виктимизации" в основном была направлена на стимулирование деятельности некоммерческих организаций по организации и непосредственному оказанию финансовой и иного вида помощи жертвам преступлений.

Под эгидой Совета Европы Комитетом министров принят документ под названием "Линии действий о защите жертв террористических актов" от 2 марта 2005 г., в котором содержится специальный разд. VII "Компенсация", предусматривающий, что жертвы террористических актов должны получить справедливую, соответствующую и своевременную компенсацию причиненного им вреда. Если компенсация не может быть предоставлена из иных источников, в частности путем конфискации имущества исполнителей, организаторов и пособников террористических актов, государство, на территории которого был совершен террористический акт, должно способствовать предоставлению компенсации причиненного жертвам непосредственного физического и психологического вреда, независимо от их национальности.

При этом получение жертвами террористических актов компенсации должно быть максимально легким, независимо от их национальности. С этой целью государство, на территории которого был совершен террористический акт, должно создать механизм предоставления справедливой и соответствующей компенсации с помощью простой процедуры и в разумный срок.

Европейская интеграция и нормотворческая деятельность Европейского союза в рамках пространства свободы, безопасности и правосудия включает и гармонизацию (сближение) уголовно-процессуального права, т.е. сближение на наднациональном уровне процедур производства по уголовным делам во всех государствах - членах ЕС. При этом трансграничные потерпевшие сталкивались с рядом трудностей. Возвращаясь к себе домой, они не могли принимать полноценное участие в процессе, так как возникали трудности в связи с постоянными переездами в целях участия в процессе, трудности в связи с переводом (как устным, так и письменным) при подаче заявления, уточнении их прав и иные трудности <1>.

--------------------------------

<1> Сорокина Е.М. Правовые основы обеспечения прав потерпевших в уголовном процессе в Европейском союзе // Адвокатская практика. 2015. N 2. С. 33 - 37.

С учетом положений Конвенции о возмещении ущерба 1983 г. в рамках Европейского союза принята Директива Совета Европейского союза от 29 апреля 2004 г. N 2004/80/ЕС "О компенсациях жертвам преступлений" (далее - Директива о компенсациях жертвам преступлений N 2004/80/ЕС), которая устанавливает систему взаимодействия для того, чтобы облегчить для жертв преступлений доступ к получению компенсаций, если преступление было совершено в трансграничной ситуации. Эта система должна работать на основе схем по предоставлению компенсаций жертвам умышленных насильственных преступлений, которые приняты в государствах - членах ЕС, на территории которых были совершены соответствующие преступления. В силу вышесказанного механизм по предоставлению компенсаций жертвам преступлений должен действовать на территории всех государств - членов ЕС.

Директива устанавливает, что государствам-членам необходимо внедрить систему взаимодействия для оказания содействия в получении жертвами преступлений компенсации в тех случаях, когда пострадавший не является резидентом того государства, на территории которого было совершено преступление.

В соответствии с Директивой о компенсациях жертвам преступлений N 2004/80/ЕС государства - члены Европейского союза должны гарантировать, что в случае совершения насильственного преступления на территории государства - члена Европейского союза, которое не является постоянным местом проживания заявителя, ему будет предоставлено право на подачу заявления в государственные или иные уполномоченные органы этого государства - члена Европейского союза.

При этом компенсация должна выплачиваться компетентным органом государства - члена ЕС, на территории которого было совершено преступление.

Важно подчеркнуть, что согласно рассматриваемой Директиве правила доступа к получению компенсаций в трансграничных ситуациях должны работать на основе схем государств - членов Европейского союза по предоставлению компенсаций жертвам умышленных насильственных международных преступлений, совершенных на территории соответствующих государств.

Директива устанавливает, что государства - члены Европейского союза должны гарантировать, что в случае совершения насильственного преступления на территории государства - члена ЕС, которое не является постоянным местом проживания заявителя, ему будет предоставлено право на подачу заявления в государственные или иные уполномоченные органы этого государства - члена Европейского союза.

Национальные нормы всех государств - членов Европейского союза должны предусматривать схемы по предоставлению компенсаций жертвам умышленных насильственных международных преступлений, совершенных на территории соответствующих государств, которые будут гарантировать справедливую и надлежащую компенсацию жертвам преступлений.

Особо следует отметить, что согласно рассматриваемой Директиве она не должна препятствовать государствам - членам Европейского союза при условии, что эти положения не противоречат настоящей Директиве, в:

- предоставлении или поддержании более благоприятных положений в пользу жертвы преступления либо любых иных лиц, пострадавших от этого преступления;

- предоставлении или сохранении положений в целях выплаты компенсаций жертвам преступлений, совершенных не на территории государства проживания жертвы, либо любым иным лицам, пострадавшим от этого преступления. Эти положения должны соответствовать требованиям государств - членов Европейского союза, которые могут быть установлены для целей предоставления компенсаций.

Помимо этого, Директива содержит специальную статью, посвященную имплементации ее положений в национальное законодательство (ст. 18).

Также в целях настоящей работы следует отметить Директиву Европейского парламента и Совета Европейского союза от 25 октября 2012 г. N 2012/29/ЕС "Об установлении минимальных стандартов в отношении прав, поддержки и защиты жертв преступлений, а также о замене Рамочного решения 2001/220/ПВД Совета ЕС".

В соответствии с указанной Директивой государства - члены ЕС должны гарантировать, что жертвы преступлений, испытывающие соответствующую потребность, имеют возможность обращения на бесплатной основе в конфиденциальные службы поддержки жертв преступлений, действующие в интересах жертв, до начала, на протяжении и в течение необходимого времени после завершения уголовного судопроизводства.

При этом службы поддержки жертв преступлений как минимум должны:

- предоставлять информацию, консультации и поддержку в отношении прав жертв преступлений, в том числе права на доступ к системе государственной компенсации вреда, причиненного вследствие совершения преступления, а также в связи с их участием в уголовном судопроизводстве, включая подготовку к участию в судебном заседании;

- предоставлять информацию о любых подходящих службах специализированной помощи или непосредственно направлять в такие службы;

- оказывать эмоциональную и по мере возможности психологическую поддержку;

- давать рекомендации, касающиеся финансовых и практических вопросов, возникающих в связи с совершением преступления;

- давать рекомендации, касающиеся рисков и профилактики вторичной и повторной виктимизации, запугивания и мести, если это не отнесено к полномочиям иных государственных или частных служб.

В соответствии с рассматриваемой Директивой N 2012/29/ЕС государства - члены Европейского союза должны гарантировать право жертв преступлений на вынесение в ходе уголовного судопроизводства решения о взыскании компенсации с правонарушителя в течение разумного срока, за исключением случаев, когда национальным законодательством предусмотрен иной процессуальный порядок принятия такого решения.

Кроме того, государства - члены ЕС должны принимать меры по стимулированию правонарушителей к предоставлению жертвам надлежащей компенсации.

Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 5 апреля 2011 г. N 2011/36/ЕС "О предупреждении и противодействии торговле людьми, о защите пострадавших и о замене Рамочного решения Совета ЕС 2002/629/ПВД" устанавливает, что государства - члены ЕС гарантируют, что жертвы торговли людьми имеют доступ к существующим схемам компенсаций, предоставляемых жертвам умышленных насильственных преступлений.

С учетом вышеизложенного следует отметить специфику директив, принимаемых в рамках Европейского союза, что имеет важнейшее значение с точки зрения их имплементации в национальное законодательство государств-членов, включая вопрос возмещения материального вреда потерпевшим.

Так, Директива имеет обязательную силу для каждого государства-члена, являющегося ее адресатом, в отношении результата, которого требуется достичь, но оставляет в компетенции национальных инстанций выбор формы и способов достижения <1>. Директивы, таким образом, связывают государство только в том, что касается достижения определенных результатов. По общему правилу указываются и сроки достижения поставленных целей.

--------------------------------

<1> См.: ст. 288 Договора о функционировании Европейского союза от 25 марта 1957 г. (в ред. Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г.) // СПС "Гарант".

Особым образом вопрос о возмещении вреда потерпевшим регламентируется в Римском статуте Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. <1> (далее - Римский статут).

--------------------------------

<1> Россия подписала, но не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.

Так, Суд устанавливает принципы, касающиеся возмещения ущерба потерпевшим или в отношении потерпевших, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию. На этой основе Суд может в ответ на поступившую просьбу или, в исключительных случаях, по своей собственной инициативе определить в своем решении масштабы и размер любого ущерба, убытков и вреда, причиненных потерпевшим или в их отношении, и заявляет о принципах, на основании которых он действует.

При этом Суд может вынести постановление непосредственно по отношению к осужденному о возмещении ущерба потерпевшим или в отношении потерпевших в надлежащей форме, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию.

Также следует отметить, что в соответствии со ст. 79 Римского статута решением Ассамблеи государств-участников учреждается Целевой фонд в интересах потерпевших от преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, и семей таких потерпевших. Суд может распорядиться передать денежные средства и другое имущество, изъятые посредством штрафов или конфискации, в Целевой фонд.

Кроме того, вопросы компенсации жертвам преступлений затрагиваются и в иных международно-правовых актах, в первую очередь международных договорах, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенцию против транснациональной организованной преступности, Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми <1>, Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами, Американскую конвенцию о правах человека.

--------------------------------

<1> Россия не участвует в указанном международном договоре.

Под эгидой Содружества Независимых Государств вопросы компенсации жертвам преступлений затрагиваются в Модельном кодексе о судоустройстве и статусе судей для государств - участников СНГ, который содержит положение о том, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В заключение данного раздела необходимо отметить следующие выводы:

1) международно-правовое регулирование возмещения материального вреда жертвам преступлений проистекает из основополагающего принципа международного права - принципа защиты прав человека. Являясь императивным принципом международного права, принцип защиты прав человека тесно связан с правом на правосудие и, как следствие, справедливую защиту, включая материальную компенсацию возмещения вреда. Подобные нормы имеются как в международных договорах, так и в актах, имеющих рекомендательный характер для государств;

2) Россия до настоящего времени не участвует в Европейской конвенции о возмещении вреда жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г., которая содержит ряд существенных обязательств для государств в этой сфере с учетом принципов Совета Европы;

3) достаточно высокий уровень международно-правового регулирования возмещения вреда жертвам преступлений имеется в Европейском союзе, где "первичный" уровень международных договоров дополняется "вторичным" правом ЕС, отраженным в соответствующих директивах ЕС. На сегодняшний день в Европейском союзе представлено наиболее продвинутое международно-правовое регулирование возмещения вреда жертвам преступлений;

4) к сожалению, на уровне интеграционных объединений, функционирующих на постсоветском пространстве, включая СНГ, международно-правовые нормы, направленные на возмещение вреда жертвам преступлений, пока не сформулированы.

В то же время, как нам представляется, международно-правовое регулирование в данной области необходимо совершенствовать как на универсальном, так и на региональном уровне, поскольку всесторонняя защита жертв преступлений, включая возмещение материального вреда, представляет собой важное направление международно-правовой защиты прав человека в современном мире.