Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!!Экзамен зачет 2023 год / Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.05.2023
Размер:
3.69 Mб
Скачать

Глава 63. Наследование по закону

Статья 1141. Общие положения

1. Анализ правил п. 1 ст. 1141 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) наследование по закону имеет место лишь постольку, поскольку:

а) наследодатель не завещал все свое имущество (см. коммент. к ст. 1111 ГК);

б) хотя наследственное имущество и было завещано, однако впоследствии завещание было признано недействительным, или оно было недействительным (ничтожным) с момента совершения (см. коммент. к ст. 1131 ГК);

в) завещатель отменил ранее составленное завещание и не оставил нового (см. коммент. к ст. 1130 ГК);

г) отсутствует завещательное распоряжение денежными средствами в банке (см. коммент. к ст. 1128 ГК);

2) они императивно устанавливают, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной в ст. 1142-1145, 1148 ГК. Это означает, что:

а) никто и никакой иной закон не могут установить иную очередность. В практике возник вопрос: если международным договором Российской Федерации предусмотрена иная очередность наследования, каким актом руководствоваться? Систематическое толкование ст. 1141 и ст. 7 ГК показывает, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила очередности наследования (чем те, что установлены в гл. 63 ГК), применяются правила международного договора. Кроме того, анализ ст. 1141 и ст. 1224 ГК показывает, что если подлежащим применению к наследственным отношениям (в конкретном случае) является право иностранного государства, то и в этом случае необходимо руководствоваться очередностью наследования, установленной в праве соответствующего иностранного государства (см. также коммент. к ст. 1224 ГК);

б) нет оснований считать самостоятельными очередями наследования по закону случаи, когда:

доля наследника по закону переходит к наследникам по праву представления (см. об этом коммент. к ст. 1146 ГК);

наследуют усыновленные и усыновители (см. об этом коммент. к ст. 1147 ГК);

3) по существу, самостоятельной разновидностью наследования по закону является наследование выморочного имущества (см. об этом коммент. к ст. 1151 ГК): дело в том, что выморочное имущество в порядке очередности (предусмотренной в ст. 1142-1145, 1148 ГК) не наследуется, оно переходит по наследству к Российской Федерации по особым правилам;

4) очередность (указанная в ст. 1141) не распространяется также на наследование обязательной доли (см. об этом коммент. к ст. 1149 ГК).

2. В п. 1 ст. 1141 установлен ряд важных процедурных правил:

1) наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку:

а) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, наследники второй очереди призываются к наследству, если нет наследников первой очереди. Главное при этом, чтобы в момент открытия наследства (а он определяется по правилам ст. 1113, 1114 ГК, см. коммент. к ним) наследников предыдущей очереди не было. Нотариус должен это достоверно установить (выдавая свидетельство о праве на наследство, см. коммент. к ст. 1162 ГК);

б) никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (например, если и наследники первой очереди, и наследники второй очереди своими умышленными действиями, направленными против наследодателя, способствовали призванию их к наследству; в других случаях, указанных в п. 1 ст. 1117 ГК, см. коммент. к ней);

в) все наследники предыдущей очереди были отстранены (судом по требованию заинтересованного лица вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, см. об этом коммент. к п. 2 ст. 1117 ГК);

г) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства (см. об этом коммент. к п. 1 ст. 1119 ГК);

д) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство (см. коммент. к ст. 1152-1155 ГК);

е) все наследники предыдущих очередей отказались от наследства (см. коммент. к ст. 1157-1159 ГК);

2) только наличие хотя бы одного из перечисленных выше обстоятельств позволяет призвать к наследству наследников последующей очереди.

3. Характеризуя правила п. 2 ст. 1141, нужно обратить внимание на то, что:

1) по общему правилу наследники каждой из очередей (т.е. все наследники, относящиеся к одной очереди) наследуют в равных долях. Так, если наследников первой очереди трое, то каждый из них получает 1/3 наследства;

2) из этого общего правила есть важное исключение. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам (см. коммент. к ст. 1146 ГК). Эта доля делится между наследниками (потомками умершего наследника) поровну.

В практике возник вопрос: не нарушается ли правило о равенстве долей, содержащееся в ст. 1141, в случаях, если наследнику причитается обязательная доля в наследстве? Нет, не нарушается: дело в том, что в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (см. коммент. к ст. 1149 ГК).

Статья 1142. Наследники первой очереди

1. Анализируемая статья посвящена наследникам первой очереди. К ним относятся:

1) дети наследодателя. При этом речь идет:

а) о родных детях;

б) об усыновленных (удочеренных) детях (см. коммент. к п. 1 ст. 1147 ГК);

в) о детях, независимо от их возраста. Иначе говоря, то, что дети являются малолетними (см. об этом коммент. к ст. 28 ГК), несовершеннолетними от 14 до 18 лет (см. об этом коммент. к ст. 26 ГК), совершеннолетними, ограничены ли они в дееспособности или нет, не имеет значения. Более того, речь идет не только о детях, которые были в живых к моменту открытия наследства, но и о детях, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (см. об этом коммент. к ст. 1116 ГК). Решая вопрос о происхождении детей от наследодателя, нужно учесть, что:

материнство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинским учреждением, а при рождении ребенка вне такого учреждения запись производится на основании других документов, свидетельских показаний и т.д., п. 1 ст. 48 СК);

отцовство устанавливается в соответствии с нормами СК. Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена только в судебном порядке и только по требованию лица, указанного в качестве одного из родителей, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. Это требование не может быть удовлетворено, если в момент записи лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка. Супруг, давший в установленном порядке согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, при оспаривании отцовства не вправе ссылаться на эти обстоятельства. Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать (т.е. женщина, фактически родившая ребенка, ст. 51 СК) не вправе при оспаривании материнства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на это обстоятельство.

Отцовство мужчины, не состоявшего в браке с матерью ребенка, удостоверяется путем подачи в орган загса совместного заявления отца и матери ребенка, а в случае смерти матери, признания ее недееспособной (невозможности установления места ее нахождения; лишения ее родительских прав) - по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства) либо по решению суда. Отцовство в отношении лица, достигшего 18 лет, устанавливается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия опекуна или органа опеки и попечительства (ст. 48 СК).

Если ребенок родился от лиц, не состоявших в браке, и отсутствует их совместное заявление или заявление отца ребенка (в случае смерти матери и других обстоятельств), отцовство устанавливается в судебном порядке (ст. 49 СК). В случае смерти отца, признававшего себя отцом ребенка, но не состоявшего в браке с его матерью, факт признания им отцовства может быть установлен судом (ст. 50 СК). Если мать ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг (бывший супруг), отцовство также устанавливается судом (п. 3, 4 ст. 48 СК);

2) супруг (супруга) наследодателя. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака в органах загса (ст. 10 СК); с этого же момента они получают право наследования после друг друга. Брак прекращается вследствие его расторжения (ст. 16 СК) либо смерти или объявления одного из супругов умершим (с этого момента открывается наследство, см. коммент. к ст. 1113, 1114 ГК). Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака судом - со дня вступления решения суда в законную силу (ст. 25 СК). С этого дня прекращается (по общему правилу) и право наследования супруга. В случае явки супруга, объявленного умершим или признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен по совместному заявлению супругов органом загса (брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак); с этого момента восстанавливается и право супругов на наследование. Если брак расторгнут (либо прекращен в установленном порядке по иным обстоятельствам), но бывший супруг является нетрудоспособным иждивенцем, он относится к числу наследников по закону (как нетрудоспособный иждивенец, см. об этом ниже).

При жизни имущество супругов является их общей совместной собственностью, если брачным договором не будет установлено иное (ст. 33 СК). Совместной собственностью (т.е. без определения долей каждого из супругов) является также имущество, нажитое супругами во время брака, в частности доходы каждого из них от трудовой и предпринимательской деятельности, от реализации результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и т.п. выплаты, приобретенное за счет общих доходов имущество (движимое и недвижимое, вклады, паи и т.д.), независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя которого и кем из супругов внесены деньги. Право совместной собственности принадлежит также супругу, который в период брака вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (ст. 34 СК). Переживший наследодателя супруг вправе претендовать на ту часть совместной собственности, которая приходится на долю умершего супруга (т.к. другая часть имущества на праве собственности принадлежит самому пережившему супругу). Если супруги не произвели раздела общего имущества при жизни и не определили свои доли в общей собственности, возникает вопрос об определении доли умершего в общем имуществе. В случае спора (между наследниками, например) вопрос решается в судебном порядке. При этом необходимо обратить внимание на ряд важных моментов:

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар (от родителей, третьих лиц, супруга и т.д.), в порядке наследования, по другим безвозмездным сделкам, является собственностью именно этого супруга (и не входит в состав их общего имущества). В случае, если последний пережил своего супруга, в состав наследственной массы такое имущество не включается;

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (например, автомобиля "Мерседес"), хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, не являются их общей собственностью, а признаются собственностью того супруга, который ими пользовался (ст. 36 СК). В связи с этим в состав наследственной массы не включается и такое имущество;

имущество каждого из супругов может быть признано их общей собственностью судом, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов, или имущества каждого из них, или труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт автомобиля, реконструкция жилого дома, переоборудование квартиры и т.д., ст. 37 СК); такое имущество включается в наследственную массу и учитывается при определении доли умершего (наследодателя);

суд по требованию пережившего супруга (при разделе общего имущества) определяет, какое конкретно имущество подлежит передаче (в составе его доли в общем имуществе) пережившему супругу (например, автомобиль, квартира, телевизор), а какое включается в состав доли умершего супруга (и тем самым включается в наследственную массу). В случае, если такому супругу передается вещь (иное имущество), стоимость которой превышает причитающуюся ему долю (в общем имуществе), с него может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация (п. 3 ст. 38 СК);

суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период раздельного их проживания (но без расторжения брака), собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК). При этом вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети (п. 5 ст. 38 СК);

вклады, внесенные супругами за счет общей совместной собственности (общего имущества) супругов на имя их общих несовершеннолетних (в т.ч. усыновленных) детей, считаются принадлежащими этим детям и не входят в состав наследственного имущества (п. 5 ст. 38 СК);

если супруги при жизни осуществили раздел только части имущества, но определенная часть общего имущества по какой-либо причине не была разделена, то его неразделенная часть, а также имущество, нажитое супругами уже после раздела, составляет их совместную собственность (п. 6 ст. 38 СК). В связи с этим суд (определяя имущество, входящее в наследственную массу, при определении доли наследодателя) должен разделить такое имущество;

доли в общем имуществе умершего и пережившего супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором, заключенным супругами при жизни. Суд вправе отступить от начала равенства долей, исходя из интересов их несовершеннолетних детей и (или) из обстоятельств, заслуживающих внимания, в частности в случаях, если переживший (или умерший) супруг не получал доходов по неуважительным причинам (уклонялся от трудоустройства) или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (злоупотреблял спиртными напитками, употреблял наркотики и т.д.). Общие долги супругов распределяются пропорционально долям, которые определит суд (ст. 39 СК);

если между супругами был заключен брачный договор (в соответствии со ст. 40-44 СК) и этим договором был установлен режим их общей долевой или раздельной собственности, то в наследственную массу поступает доля умершего (в общей долевой собственности) или имущество, принадлежавшее умершему как единоличному собственнику; переживший супруг вправе наследовать наряду с другими наследниками первой очереди (ст. 42 СК). См. также коммент. к ст. 1150 ГК;

3) родители умершего. Статья 47 СК устанавливает, что права и обязанности родителей и детей (в т.ч. при наследовании) основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. О том, как устанавливаются материнство и отцовство, см. выше;

4) усыновители наследодателя. Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка (п. 2 ст. 125 СК). Усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству в имущественных правах (в т.ч. и при наследовании) приравниваются к родственникам (в данном случае - к родителям) по происхождению (п. 1 ст. 137 СК). См. подробнее коммент. к ст. 1147 ГК.

2. Правила п. 2 ст. 1142 к наследникам первой очереди относят также:

а) внуков наследодателя. Тем не менее нужно учесть, что:

в отличие от "классических" наследников первой очереди (например, детей наследодателя) внуки наследуют в порядке, предусмотренном в ст. 1146 ГК, т.е. по праву представления. Иначе говоря, внуки наследодателя призываются к наследству лишь постольку, поскольку к моменту открытия наследства умер их родитель (ребенок наследодателя);

внуки наследуют долю своего умершего родителя (причитавшуюся ему как наследнику первой очереди) в равных долях;

для того, чтобы внуки были призваны к наследству по праву представления, необходимо также отсутствие препятствий к этому, указанных в п. 2 и 3 ст. 1146 ГК (см. коммент. к ней);

б) потомков внуков наследодателя.

В практике возник вопрос: относится ли к числу наследников первой очереди внук, который был зачат при жизни наследодателя, но родился уже после открытия наследства (если его отец - сын наследодателя - умер до открытия наследства)? Систематическое толкование ст. 6, 1116 ГК (см. коммент. к ним) и ст. 1142 позволяет ответить на этот вопрос положительно.

Статья 1143. Наследники второй очереди

1. Применяя правила п. 1 ст. 1143, необходимо обратить внимание на ряд обстоятельств:

1) наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь постольку, поскольку наследники первой очереди:

а) отсутствуют к моменту открытия наследства;

б) не могут наследовать (например, вследствие обстоятельств, указанных в ст. 1117 ГК, см. коммент. к ней);

в) отказались от наследства и при этом не указали, в пользу кого (см. коммент. к ст. 1157 ГК). Аналогично решается вопрос, если все наследники первой очереди не приняли наследство (см. коммент. к ст. 1141 ГК);

г) лишены завещателем права на наследство (см. коммент. к ст. 1119 ГК);

2) каждый из наследников второй очереди наследует в равных долях;

3) к числу наследников второй очереди относятся:

а) полнородные братья, сестры наследодателя - лица, у которых одни и те же кровные родители;

б) неполнородные братья и сестры. Речь идет о лицах, с которыми наследодатель имеет общих или отца, или мать.

В практике возникли вопросы:

относятся ли к числу наследников второй очереди лица, которые были усыновлены родителями наследодателя и в связи с этим являлись братьями (или сестрами) наследодателя (но не кровными)? Систематическое толкование ст. 1143 и п. 1 ст. 1147 ГК позволяет ответить на этот вопрос положительно: дело в том, что при наследовании по закону усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель и его родственники (в т.ч. и дети, ст. 2, 14 СК), с другой - приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам);

относится ли к наследникам второй очереди неполнородный брат наследодателя, зачатый при жизни наследодателя, но родившийся после открытия наследства (если мать умерла при родах)? Да, относится: правила ст. 1116 ГК и ст. 1143 позволяют ответить на этот вопрос положительно. Пункт 1 ст. 1116 ГК распространяется и на эти случаи (см. коммент. к ней);

в) дедушка и бабушка наследодателя (как со стороны отца, так и со стороны матери).

2. Анализ правил п. 2 ст. 1143 позволяет сделать ряд выводов:

1) к числу наследников второй очереди относятся племянники и племянницы наследодателя, т.е.:

а) дети полнородных братьев и сестер. В практике возник вопрос: если племянник родился после смерти наследодателя от его сестры (хотя был зачат при его жизни), наследует ли такой племянник по праву представления (после смерти матери)? Да, наследует: правила ст. 1116 ГК и ст. 1143 этому не препятствуют;

б) дети неполнородных братьев и сестер. Причем никаких преимуществ племянники от полнородных братьев и сестер перед племянниками от неполнородных не имеют;

в) усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер. Потомки усыновленного приравниваются к родственникам наследодателя

(в данном случае - к племянникам) по происхождению;

2) упомянутые в п. 2 ст. 1143 племянники и племянницы относятся к числу наследников второй очереди по праву представления. Иначе говоря, они наследуют в связи с тем, что их родители (братья и сестры наследодателя) умерли к моменту открытия наследства (см. коммент. к ст. 1113, 1114 ГК) либо одновременно с наследодателем. При этом нужно учесть, что:

а) племянники наследуют часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего родителя, в равных долях;

б) необходимо помнить требования п. 2 и 3 ст. 1146 ГК (о том, когда наследник не может наследовать по праву представления).

Нужно также учесть, что Верховный Суд РФ разъяснил:

дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю (при наследовании по завещанию), поскольку во время открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;

дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют (речь идет о кровных родителях), поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права (ч. 2 ст. 137 СК), кроме случаев, указанных в ч. 4 ст. 137 СК (предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель) (п. 10 Постановления N 2).

Статья 1144. Наследники третьей очереди

1. Характеризуя правила п. 1 ст. 1144, необходимо учесть, что:

1) наследники третьей очереди (которым посвящена комментируемая статья) призываются к наследованию по закону лишь в той мере, в какой наследники первой и второй очереди отсутствуют, не могут наследовать в связи с тем, что признаны недостойными наследниками либо были отстранены от наследства в соответствии со ст. 1117 ГК (см. коммент. к ней); отказались от наследства либо не приняли его (см. об этом коммент. к ст. 1141, 1157 ГК) или лишены завещателем права на наследство (см. об этом коммент. к ст. 1119 ГК);

2) все наследники третьей очереди наследуют в равных долях;

3) к числу наследников третьей очереди относятся:

а) полнородные братья и сестры родителей наследодателя (т.е. его дяди и тети). Речь идет о лицах, которые являются единокровными братьями или сестрами отца (или матери) наследодателя, т.е. происходят от бабушки и дедушки наследодателя (которых к моменту открытия наследства в живых уже не было);

б) неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. Речь идет о лицах, происходящих от того же отца (матери), от которого (которой) происходит родитель наследодателя. Однако второй родитель дяди (тети) и второй родитель отца (матери) наследодателя - разные лица;

в) лица, которые стали братьями и сестрами его родителей в силу того, что они были усыновлены бабушкой и дедушкой наследодателя. И в данном случае действует правило п. 1 ст. 1147 ГК (о том, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой - приравниваются к родственникам по происхождению, т.е. к кровным родственникам).

2. Применяя правила п. 2 ст. 1144, необходимо иметь в виду, что:

1) к числу наследников третьей очереди относятся:

а) двоюродные братья и сестры наследодателя. В практике возник вопрос: относятся ли к наследникам третьей очереди двоюродные братья и сестры, если родители наследодателя и наследника - неполнородные братья и сестры? Да, относятся: для них в комментируемой статье не сделано никаких исключений;

б) двоюродные братья и сестры, которые происходят не от единокровных (единоутробных) братьев и сестер родителей наследодателя, а от лиц, ставших братьями и сестрами родителей наследодателя в силу того, что они были усыновлены бабушкой и дедушкой наследодателя: вывод основан на систематическом толковании ст. 1144 и ст. 1147 ГК;

2) указанные в п. 2 ст. 1144 двоюродные братья и сестры наследодателя относятся к числу наследников третьей очереди по праву представления. Это означает, что двоюродные братья и сестры наследуют в связи с тем, что их родители (дяди и тети наследодателя) умерли к моменту открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом необходимо учитывать ряд обстоятельств:

а) двоюродные братья и сестры наследуют лишь часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего родителя;

б) упомянутая доля делится между ними поровну;

в) не наследуют по праву представления двоюродные братья и сестры, если их родитель (тетя или дядя наследодателя) был лишен наследства или не имел права наследовать (см. коммент. к ст. 1146 ГК).

Статья 1145. Наследники последующих очередей

1. Характеризуя правила п. 1 ст. 1145, нужно иметь в виду, что:

1) они имеют общий характер: дело в том, что правильное применение положений п. 2, 3 ст. 1145 возможно только с учетом п. 1 ст. 1145;

2) в соответствии с ними право наследовать по закону переходит к родственникам наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, поскольку нет наследников:

а) первой очереди (т.е. супруга, детей, родителей наследодателя, а также внуков наследодателя, наследующих по праву представления);

б) второй очереди (т.е. братьев и сестер, дедушек и бабушек наследодателя как со стороны матери, так и со стороны отца, а также племянников и племянниц, наследующих по праву представления);

в) третьей очереди (т.е. дядей и тетей наследодателя, а также двоюродных братьев и сестер наследодателя, которые относятся к наследникам третьей очереди по праву представления);

3) следует различать наследников третьей очереди и родственников третьей степени родства. Дело в том, что к наследникам третьей очереди относятся лица, прямо указанные в ст. 1145 ГК, а к родственникам третьей степени родства - прадедушки и прабабушки. Иначе говоря, степень родства и очередность в наследовании - разные правовые институты (для целей наследования). В той мере, в какой нормы действующего СК (о степени родства и родственных отношениях) не совпадают с нормами гл. 63 ГК, применению подлежат (для целей наследования) последние: вывод сделан на основе толкования ст. 1145 и ст. 2 ГК (см. коммент. к ней);

4) в п. 1 ст. 1145 установлен и ряд других императивных правил. Так, степень родства (для целей наследования по закону) следует определять исходя из числа рождений. При этом:

при определении степени родства рождение самого наследодателя в это число не входит. Иначе говоря, именно от наследодателя следует определять как родственников по восходящей линии, так и родственников по боковой линии (а также по иным линиям);

каждое рождение отделяет одного родственника от другого. Так, двоюродные внуки и внучки наследодателя считаются более отдаленными родственниками (их разделяют четыре рождения), нежели прадедушка и прабабушка наследодателя (их разделяют три рождения)

2. Анализ правил п. 2 ст. 1145 показывает, что:

1) к наследникам четвертой очереди относятся прабабушки и прадедушки наследодателя. Они считаются (для целей наследования по закону) родственниками третьей степени родства;

2) к наследникам пятой очереди относятся:

а) дети родных племянников и племянниц (т.е. двоюродные внуки и внучки наследодателя);

б) родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя (т.е. его двоюродные дедушки и бабушки).

И те, и другие являются родственниками четвертой степени родства (для целей наследования).

Нужно учесть, что в ст. 532 ГК 1964 (в ред. Федерального закона от 14.05.2001 N 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР") к наследникам четвертой очереди относились прадедушки и прабабушки наследодателя (т.е. лица, отнесенные нормами комментируемой статьи к наследникам третьей очереди). Эти правила подлежали применению до 01.03.2002.

В соответствии со ст. 5 Закона N 147 "по гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Кодекса, раздел V "Наследственное право" применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие";

3) к наследникам шестой очереди относятся:

а) двоюродные правнуки и правнучки наследодателя (т.е. дети его двоюродных внуков и внучек). Они являются родственниками пятой степени родства. Дело в том, что между ними и наследодателем есть еще их родители (двоюродные внуки и внучки наследодателя) - родители последних (т.е. родные племянники и племянницы наследодателя) - дядя, тетя наследодателя (родители указанных племянников, племянниц), бабушка и дедушка наследодателя - родители как родителей наследодателя, так и дяди, тети наследодателя;

б) двоюродные племянники и племянницы (т.е. дети двоюродных братьев и сестер наследодателя), а также дети двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные дяди и тети) наследодателя. Они также являются родственниками пятой степени родства.

Нужно отметить, что ст. 532 ГК 1964 (даже после уточнения ее редакции Федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР") не указывала данных лиц среди наследников (как и шестую очередь наследования): это новелла ст. 1145 ГК.

3. Характеризуя правила п. 3 ст. 1145, нужно учесть, что:

1) они также имеют характер новеллы, ибо:

а) вводят понятие седьмой очереди наследования по закону в отечественное наследственное законодательство;

б) в качестве наследников по закону признают:

пасынков и падчериц (например, дочь мужа, которая происходит от другой женщины);

отчима и мачехи (например, новая супруга отца);

2) мачеха, отчим, пасынок, падчерица наследодателя:

а) не имеют родственных связей с последним, в т.ч. связей, основанных на усыновлении;

б) призываются к наследованию по закону лишь постольку, поскольку нет наследников первой - шестой очереди.

4. Для правильного применения ст. 1145 (да и норм ст. 1141-1146 ГК) необходимо учитывать:

1) положения ст. 6 Закона N 147 применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей ГК, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (ст. 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК.

При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочного имущества, установленные ст. 1151 ГК;

2) правила ст. 1148 ГК (о наследовании нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, см. коммент. к ней);

3) правила ст. 1149 ГК (о праве на обязательную долю в наследстве, см. коммент. к ней);

4) особые права супруга при наследовании (см. об этом коммент. к ст. 1150 ГК).

О том, когда отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию и происходит наследование выморочного имущества, см. коммент. к ст. 1151 ГК. См также: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ. М.: Экзамен, 2006.

Статья 1146. Наследование по праву представления

1. Применяя правила п. 1 ст. 1146, необходимо обратить внимание на следующее:

1) они подлежат применению, поскольку:

а) наследник умер до открытия наследства (см. об этом коммент. к ст. 1113 ГК) или одновременно с наследодателем (т.е. в один и тот же день, см. об этом коммент. к ст. 1114 ГК);

б) нет наследования по завещанию. В связи с этим в практике возник вопрос: если наследодатель завещал наследство гражданину, а тот к моменту открытия наследства погиб, может ли его сын наследовать по "праву представления"? Нет, не может. Дело в том, что в соответствии с правилами ст. 1121 ГК (см. коммент. к ней) завещатель может подназначить наследника на случай, если гражданин, которому он завещал часть наследства, умрет до момента открытия наследства (либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев принять наследство, и т.п.). Если же завещатель не подназначил наследника, то наступает наследование по закону в порядке, предусмотренном правилами ст. 1141-1145 ГК (см. коммент. к ним). Возник в практике еще один вопрос: нет ли (после отмены правила ст. 537 ГК 1964 о том, что часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между наследниками по закону; в их число входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не предусмотрено иное) пробела в нормах и ст. 1146 ГК, и гл. 62, 63 ГК? В принципе, пробела нет: дело в том, что систематическое толкование ст. 1113, 1116, 1118, 1121, 1122, 1131 ГК (см. коммент. к ним) и ст. 1146 ГК позволяет утверждать, что и после 01.03.2002 (т.е. после вступления в силу ч. 3 ГК) оставшаяся не завещанной часть имущества наследуется по закону (это относится и к доле наследника, умершего к моменту открытия наследства). Тем не менее, наверное, целесообразно дополнить ГК нормой, аналогичной ст. 537 ГК 1964. Видимо, и Верховному Суду РФ нужно определить свою позицию по этому вопросу. Напомним, что относительно применения ст. 537 ГК 1964 Верховный Суд РФ в свое время разъяснил, что внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 10 Постановления N 2);

2) они предусматривают, что по праву представления наследство переходит:

а) к внукам наследодателя, а также к их потомкам. При этом нужно учесть, что:

внуки наследодателя и их потомки относятся к наследникам первой очереди (см. коммент. к п. 2 ст. 1142 ГК);

даже если внук наследодателя еще не родился на момент открытия наследства, но был зачат при жизни наследодателя, то и в этом случае происходит наследование по праву представления;

б) к детям полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (т.е. к племянникам и племянницам);

в) к двоюродным братьям и сестрам наследодателя;

3) к наследникам по праву представления (упомянутым выше) переходит лишь доля наследника по закону (а не по завещанию). При этом указанная доля делится между ними поровну.

2. Анализ правил п. 2 ст. 1146 позволяет сделать ряд важных выводов о том, что они:

1) применяются в случае лишения наследства. Напомним, что завещатель может лишить наследника права наследства. В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п. 1 ст. 1146 (о том, что лишь при наследовании по закону допускается наследование по праву представления) и правилами п. 2 ст. 1146 (о лишении наследства по завещанию)? Противоречие кажущееся; дело в том, что завещатель может ограничиться распоряжением о лишении наследства, никому не завещая свое наследство. В этом случае наступает наследование по закону. А это означает, что такое завещание не противоречит правилам п. 2 ст. 1146;

2) не допускают возможность наследования по праву представления лишь потомкам лица, лишенного завещанием наследства. Иначе говоря, не вправе наследовать:

дети такого наследника, а также его внуки и правнуки;

усыновленные таким наследником дети и потомки таких детей.

В практике возник вопрос: учитывая, что п. 2 ст. 1146 не допускает лишь наследование по праву представления потомками лишенного наследства лица, вправе ли наследовать таким образом родственники лишенного завещателем наследства по восходящей линии (например, его отец, бабушка) либо по боковой линии? Анализ правил п. 2 ст. 1146, с одной стороны, и правил п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144, п. 1 ст. 1146 ГК - с другой, не позволяет дать на этот вопрос утвердительный ответ.

3. Специфика правил п. 3 ст. 1146 состоит в том, что они не допускают наследование по праву представления потомками наследника по закону, который:

1) умер до открытия наследства либо был объявлен судом умершим (см. коммент. к ст. 1113 ГК);

2) умер одновременно с самим наследодателем. В соответствии с правилами ст. 1114 ГК, если наследодатель и наследник умирают в один и тот же день, то считается, что они умерли одновременно. Аналогично решается вопрос и в случае, когда совпадают день смерти наследодателя (т.е. день открытия наследства) и день вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п. 3 ст. 1146 и правилами п. 2 ст. 1114 ГК (о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются - в целях наследственного правопреемства - умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них)? Определенное противоречие налицо. Видимо, законодателю придется возвращаться к уточнению или ст. 1114, или ст. 1117, или п. 3 ст. 1146 ГК (не следует упускать из виду, что к моменту открытия наследства еще не всегда установлен в судебном порядке факт умышленных действий, указанных в п. 1 ст. 1117 ГК);

3) не мог бы наследовать (не имел бы права наследовать) в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (см. коммент. к ней). В практике возникли вопросы:

распространяются ли правила п. 3 ст. 1146 на случаи, когда наследник был отстранен (по требованию заинтересованного лица) судом от наследования по закону вследствие того, что злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК)? Нет, не распространяются: необходимо исходить из буквального текста п. 3 ст. 1146, а в нем речь идет только о наследниках, указанных в п. 1 ст. 1117 ГК;

не препятствуют ли правила п. 3 ст. 1146 призванию к наследованию по закону неполнородных братьев наследодателя, если родитель наследодателя был в судебном порядке лишен родительских прав? Для правильного ответа на этот вопрос нужно иметь в виду следующие обстоятельства:

действительно, п. 3 ст. 1146 не допускает случаи наследования по праву представления в отношении потомков наследника, который не имел бы права наследовать по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 1117 ГК;

в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены родительских прав;

родители относятся к числу наследников первой очереди (ст. 1142 ГК);

братья и сестры (в т.ч. и неполнородные) относятся к наследникам второй очереди (п. 1 ст. 1143 ГК). Они наследуют при условии, если нет наследников первой очереди.

Поэтому правила п. 2 ст. 1143 не парализуют правила п. 1 ст. 1146: при отсутствии наследников первой очереди (например, ввиду того, что родитель наследодателя был лишен родительских прав) наследует его неполнородный брат (наследник второй очереди).

Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями

1. Характеризуя правила п. 1 ст. 1147, необходимо иметь в виду, что:

1) усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела данной категории рассматриваются в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством (ст. 125 СК);

2) при наследовании по закону приравниваются к кровным родственникам:

усыновитель и его потомки (т.е. единокровные дети усыновителя, его внуки, правнуки и т.д.; о родственных связях и ступенях родства см. коммент. к ст. 1142-1145 ГК) в отношении усыновленного;

усыновленный и его потомки (дети, внуки, правнуки и т.д.) в отношении усыновителя;

потомки усыновителя и потомки усыновленного - в отношении друг друга. Так, дети родного сына наследодателя и дети усыновленного им лица считаются двоюродными братьями и наследуют по правилам ст. 1144 ГК.

2. Анализ правил п. 2 ст. 1147 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) они имеют характер общих правил: ими следует руководствоваться лишь постольку, поскольку иные правила не предусмотрены в п. 3 ст. 1147;

2) они не допускают наследование по закону между:

а) усыновленным и его родителями (т.е. лицами, от которых он происходит, т.н. кровными родственниками);

б) потомками усыновленного и его родителями (кровными);

в) усыновленным и потомками его кровных родителей;

г) потомками усыновленного и его кровными братьями и сестрами;

д) потомками усыновленного и потомками его кровных братьев и сестер.

3. Особые правила установлены в п. 3 ст. 1147:

1) они содержат существенные изъятия из общих правил п. 2 ст. 1147;

2) они применяются лишь постольку, поскольку в соответствии с нормами СК усыновленный (в соответствии с решением суда) сохраняет отношения:

а) с одним из своих кровных родителей;

б) с иными родственниками по происхождению (например, с бабушкой);

3) в том случае, если усыновленный сохраняет указанные выше отношения:

а) допускается наследование после смерти таких родственников:

самим усыновленным. Например, если родитель (с которым усыновленный сохранял отношения) умирает, то усыновленный призывается к наследованию по закону по правилам п. 1 ст. 1142 ГК (см. коммент. к ней);

потомками усыновленного. Они наследуют по праву представления (см. коммент. к ст. 1146 ГК);

б) допускается наследование по закону после смерти усыновленного (или его потомков) упомянутыми кровными родственниками;

4) они исходят из того, что наследование по закону между усыновленным и его родственниками по происхождению вовсе не исключает наследования по закону между усыновленным (его потомками) и усыновителем (его потомками): последнее наступает по правилам п. 1 ст. 1147. Таким образом, в конкретной ситуации усыновленный может быть наследником и после смерти своего усыновителя, и после смерти своей родной матери (отца, другого родственника).

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

1. Анализируя правила п. 1 ст. 1148, нужно учитывать следующее:

1) они применяются в случаях, когда гражданин:

а) входит в круг лиц, относящихся к наследникам:

второй очереди (например, бабушка наследодателя, см. об этом коммент. к ст. 1143 ГК);

третьей очереди (например, двоюродный брат наследодателя, см. коммент. к ст. 1144 ГК);

четвертой очереди (например, прадедушка наследодателя, см. коммент. к ст. 1145 ГК);

пятой очереди (например, двоюродная внучка наследодателя, см. коммент. к ст. 1145 ГК);

шестой очереди (например, двоюродная правнучка наследодателя, см. коммент. к ст. 1145 ГК);

седьмой очереди (например, пасынок наследодателя, см. коммент. к ст. 1145 ГК);

б) не входит в круг наследников той очереди, которая реально призывается к наследованию по закону. Например, у наследодателя есть наследники первой очереди и одновременно с ним проживал племянник, которому 9 лет;

2) они регулируют вопросы призвания к наследованию по закону нетрудоспособных лиц (из числа указанных выше граждан);

3) они устанавливают, что нетрудоспособные ко дню открытия наследства (этот день определяется по правилам ст. 1113, 1114 ГК, см. коммент. к ним) граждане из числа наследников, указанных в ст. 1143-1145 ГК, призываются к наследованию по закону:

а) наравне с наследниками по закону той очереди, которая реально наследует. Так, если реально наследуют именно дети (т.е. наследники первой очереди) наследодателя, а указанное лицо относится к наследникам третьей очереди, то тем не менее такое лицо призывается к наследованию именно наравне с наследниками первой очереди и вместе с ними (т.е. одновременно с ними). При этом для всех этих наследников действуют общие правила приобретения наследства, т.е. сроки принятия наследства, выдача свидетельства о праве на наследство и т.п. (см. об этом подробный коммент. к ст. 1152-1163 ГК);

б) если находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

Нетрудоспособными иждивенцами считаются:

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры, внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины - 55 лет) либо являются инвалидами;

один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он (она) не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца-наследодателя, которые не достигли 14 лет и не работают;

дедушка и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать;

любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследодателя.

Таким образом, в ст. 1148 речь идет о лицах, находящихся на фактическом иждивении наследодателя, т.е. лицах, которые находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т.п.) устанавливается любыми

допустимыми доказательствами (справками из РЭУ, свидетельскими показаниями, предоставлением документов, данными о налоговых вычетах, представляемых налоговыми органами, решениями судебных органов и т.п.). Этот вывод сделан на основе систематического толкования ст. 1148 ГК и ст. 264-268 ГПК (см. коммент. к ним в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. М.: Экзамен, 2006.

В практике возник вопрос: почему в ст. 1148 законодатель применил словосочетание "не менее года до смерти наследодателя" вместо традиционного словосочетания "не менее года до открытия наследства"? Дело в том, что в ряде случаев днем открытия наследства считается день вступления в силу решения суда (или день, прямо указанный в решении суда) об объявлении лица умершим (см. коммент. к ст. 1113, 1114 ГК). Законодатель исходил из того, что основания, вследствие которых лицо объявляется умершим судом, по общему правилу исключают саму ситуацию, когда нетрудоспособное лицо находилось на иждивении наследодателя (отсутствующего в месте жительства в течение 5 лет). Тем не менее, по существу, допущена серьезная неточность: дело в том, что лицо, отсутствующее в месте постоянного жительства в течение 5 лет, могло, например, в течение последних двух лет жизни содержать нетрудоспособного двоюродного внука: полностью исключить такую ситуацию нельзя. Из буквального содержания п. 1 ст. 1147 ГК вытекает, что такой иждивенец не наследует в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1149 ГК. Видимо, законодателю следует уточнить свою волю, а Верховному Суду РФ - разъяснить порядок применения п. 1 ст. 1148 в такой ситуации;

4) в соответствии с ними не имеет значения (для призвания к наследованию), проживали ли с наследником упомянутые выше иждивенцы или не проживали. Сам по себе факт непроживания совместно с иждивенцем вовсе не означает, что наследодатель не содержал таких лиц, не заботился о них и т.п. Если будет установлено, что фактически лицо находилось на иждивении наследодателя, то такой иждивенец может наследовать в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1148. В практике возник вопрос: кто должен доказывать то обстоятельство, что нетрудоспособный родственник фактически находился на иждивении наследодателя? Заинтересованные лица, оспаривающие право такого лица наследовать по правилам п. 1 ст. 1148 (например, наследник, который наследует "в своей очереди"). При этом правила ст. 10 ГК (о том, что добросовестность лица предполагается) подлежат применению и в данном случае: лицо считается "иждивенцем" (в смысле п. 1 ст. 1148), пока не будет доказано обратное.

2. Правила п. 2 ст. 1148 регулируют порядок призвания к наследованию лиц, которые не входят в число наследников по закону. При этом в отличие от правил п. 1 ст. 1148 здесь имеются в виду лица, которые проживали с наследодателем совместно. При этом факт регистрации по месту жительства (например, в одной и той же квартире) наследодателя не является решающим обстоятельством, свидетельствующим о совместном проживании (для целей наследования).

В остальном условия их призыва к наследованию те же, что и по п. 2 комментируемой статьи:

а) они должны были не менее одного календарного года до дня смерти наследодателя находиться на его иждивении;

б) они должны быть нетрудоспособными.

Лица, указанные в п. 2 ст. 1148, наследуют по закону:

а) либо самостоятельно. Речь идет о случаях, когда нет наследников по закону первой - седьмой очереди (п. 3 ст. 1148);

б) либо (при наличии наследников по закону первой - седьмой очереди) наравне с наследниками той очереди, которая реально призывается к наследованию.

Как представляется, эта норма призвана (помимо прочего) материально защитить нетрудоспособных женщин, которые жили в т.н. гражданском браке с наследодателем и находились на его иждивении.

3. Специфика правил п. 3 ст. 1148 состоит в том, что:

1) они подлежат применению лишь в той мере, в какой отсутствуют наследники по закону, входящие в круг наследников первой - седьмой очереди, указанных в п. 2 ст. 1148. В практике возник ряд вопросов:

подлежат ли применению правила п. 3 ст. 1148, если нет наследников, упомянутых в п. 2 ст. 1148 (т.е. наследников по закону первой очереди), но есть иждивенцы, которые совместно проживали с наследодателем более 1 года до его смерти и входят в круг наследников второй - седьмой очереди? Нет, не подлежат, в этом случае необходимо руководствоваться правилами п. 1 ст. 1148 (см. об этом выше);

относятся ли наследники-иждивенцы, упомянутые в п. 1 ст. 1148, к наследникам восьмой очереди (упомянутым в п. 3 ст. 1148)? Нет, не относятся: такой вывод также противоречил бы систематическому толкованию п. 1 ст. 1148 и ст. 1143-1145 ГК, с одной стороны, и правилам п. 3 ст. 1148 - с другой. Дело в том, что нетрудоспособные иждивенцы, упомянутые в п. 1 ст. 1148, всегда относятся к наследникам по закону одной из предыдущих очередей (т.е. второй - седьмой очереди);

2) в соответствии с ними установлена еще одна - восьмая очередь наследования по закону. Для того, чтобы наследники восьмой очереди призывались к наследованию самостоятельно (а не наравне с наследниками одной из предыдущих очередей, которая реально наследует), необходим ряд условий:

а) чтобы не было наследников ни одной из предыдущих семи очередей. При этом причины отсутствия таких наследников (например, все они - недостойные наследники, все они лишены завещателем наследства, см. об этом коммент. к ст. 1117, 1119, 1157-1160 ГК) в данном случае роли не играют;

б) чтобы эти наследники относились к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Правила ст. 1149 существенно отличаются от норм ст. 535 ГК 1964 (также посвященных праву на обязательную долю в наследстве). Эти отличия видны из нижеследующей таблицы:

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ Ст. 1149 ГК │ Ст. 535 ГК 1964 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1. Предоставляет право на│1. Предоставляла право на│

│обязательную долю в наследстве│обязательную долю в наследстве│

│наследникам (нетрудоспособным и│только наследникам первой очереди. │

│несовершеннолетним) первой -│ │

│седьмой очереди. │ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│2. Исходит из того, что размер│2. Исходила из более высокого│

│права на обязательную долю в│размера обязательной доли в│

│наследстве составляет не менее 1/2│наследстве - не менее 2/3 доли,│

│доли, которая причиталась бы│которая причиталась бы наследнику. │

│наследнику. │ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│3. Четко указывает имущество, за│3. Не содержала указаний о той│

│счет которого удовлетворяется право│части наследства, за счет которой│

│на обязательную долю в наследстве. │удовлетворяется право на│

│ │обязательную долю в наследстве. │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│4. Устанавливает виды имущества,│4. Не содержала таких правил. │

│входящего в наследство, которые│ │

│засчитываются в состав права на│ │

│обязательную долю в наследстве. │ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│5. Исходит из того, что имущество,│5. Не предусматривала возможность│

│получаемое наследником в порядке│удовлетворения права на│

│завещательного отказа,│обязательную долю в наследстве за│

│засчитывается в право на│счет завещательного отказа. │

│обязательную долю в наследстве. │ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│6. Не регулирует вопрос о│6. Позволяла удовлетворить право на│

│возможности удовлетворения права на│обязательную долю в наследстве и за│

│обязательную долю в наследстве за│счет предметов обычной домашней│

│счет предметов обычной домашней│обстановки и обихода. │

│обстановки и обихода. │ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│7. Предоставляет суду право (при│7. Не предоставляла суду права на│

│наличии оснований, предусмотренных│уменьшение размера обязательной│

│в п. 4 ст. 1149) уменьшить размер│доли в наследстве. │

│обязательной доли в наследстве. │ │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

2. Анализ правил п. 1 ст. 1149 позволяет сделать ряд выводов о том, что:

1) они применяются постольку, поскольку наследодатель завещал свое имущество (или хотя бы его часть). В связи с этим возникли вопросы: насколько правомерно было размещение правил ст. 1149 в гл. 63 ГК "Наследование по закону"? Нет ли противоречий между правилами ст. 1111, 1141 ГК (с одной стороны) и правилами ст. 1149 (с другой стороны)? Не лучше ли было поместить положения о праве на обязательную долю в наследстве в гл. 62 ГК "Наследование по завещанию"? Отвечая на эти вопросы, нужно иметь в виду следующее:

а) правила ст. 1149 посвящены случаям, когда завещано и все, и лишь часть имущества;

б) в правилах ст. 1149 налицо сочетание обоих оснований наследования (т.е. и по завещанию, и по закону);

в) правила ст. 1149 регулируют вопросы получения (принятия, приобретения) обязательной доли в наследстве. Видимо, целесообразнее было бы разместить их в гл. 64 ГК "Приобретение наследства" либо в гл. 65 ГК "Наследование отдельных видов имущества". Тем не менее анализ показывает, что существенных противоречий между правилами ст. 1149 и правилами ст. 1111, 1141 ГК (см. коммент. к ним) нет;

2) в п. 1 ст. 1149 установлен круг наследников, обладающих правом на обязательную долю в наследстве. К ним относятся:

а) наследники первой очереди, а именно:

дети наследодателя, если они являются несовершеннолетними или нетрудоспособными;

нетрудоспособные супруг или родители (о том, как определяется нетрудоспособность гражданина, см. коммент. к ст. 1148 ГК). При этом степень нетрудоспособности в данном случае роли не играет: главное, чтобы нетрудоспособность была установлена в порядке, предусмотренном законодательством;

б) иждивенцы наследодателя (независимо от того, наследниками какой очереди они являются). Речь идет о лицах, которые:

являлись иждивенцами наследодателя (не менее года до дня смерти последнего, см. коммент. к ст. 1148);

совместно проживали с наследодателем и являлись иждивенцами последнего не менее года до дня его смерти и признаны в установленном порядке иждивенцами. Эти граждане к тому же не относятся к кругу наследников по закону, указанных в ст. 1142-1145 ГК (т.е. наследников второй - седьмой очереди);

3) права на обязательную долю в наследстве упомянутые выше лица имеют:

а) независимо от содержания завещания. Иначе говоря, даже если наследник завещал все наследство другому лицу, граждане, указанные в п. 1 ст. 1149, имеют право на обязательную долю в наследстве.

В практике возникли вопросы:

нет ли противоречий между правилами ст. 1117 (о недостойных наследниках, см. коммент. к ней) и правилами ст. 1149 ГК? Противоречий в данном случае нет, дело в том, что в силу ст. 1117 ГК даже лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве, не могут быть наследниками. Иначе говоря, правила ст. 1117 ГК парализуют действие правил ст. 1149 (несмотря на нетрудоспособность наследников, упомянутых в ст. 1149);

вправе ли завещатель лишить наследства лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве? Нет, не вправе: это противоречило бы нормам п. 1 ст. 1119 ГК о том, что свобода завещания (в т.ч. и в части лишения наследников наследства) ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве;

б) в размере не менее половины той доли в наследстве, которая причиталась бы каждому из таких граждан, если бы они наследовали по закону. Так, если наследников трое, общая стоимость наследства составляет 1 млн. 200 тыс. руб., то доля каждого составила бы 400 тыс. руб., а обязательная доля - 200 тыс. руб.

3. Право на обязательную долю в наследстве может быть удовлетворено:

а) за счет незавещанной части наследства (если ее размер позволяет удовлетворить право на обязательную долю в наследстве в полном объеме). В практике возник вопрос: если незавещанная часть по размеру превышает размер обязательной доли, как наследуется незавещанная часть имущества (в части такого превышения)? Согласно общим правилам наследования по закону: вывод сделан на основе систематического толкования ст. 1149 и ст. 1141-1148 ГК;

б) за счет завещанного имущества. Это возможно, когда:

размера незавещанной части недостаточно, чтобы получить обязательную долю;

наследство завещано полностью. В практике возник вопрос: если наследство завещано трем наследникам, за счет кого из них удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве? Исходя из анализа ст. 1149, 1122 ГК, а также ст. 5 ГК (об аналогии закона) можно сделать вывод о том, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется за счет долей в наследстве всех наследников поровну (но при этом следует учитывать правила п. 3, 4 ст. 1149, см. об этом ниже). Законодателю следует уточнить редакцию ст. 1149, а Верховному Суду РФ определить свою позицию по данному вопросу.

Удовлетворение права на обязательную долю из незавещанной части имущества всегда уменьшает права других наследников по закону, если они (в данном случае) есть. Однако законодатель подчеркнул: уменьшение этих прав не может служить препятствием к передаче обязательной доли в наследстве лицам, перечисленным в п. 1 ст. 1149.

4. Специфика правил п. 3 ст. 1149 состоит в том, что они характеризуют состав обязательной доли. В нее засчитывается (т.е. включается в ее состав):

а) вся доля в наследстве, которую получает наследник (имеющий право на обязательную долю в наследстве). В конкретном случае может сложиться ситуация, когда:

размер обязательной доли больше, чем все то, что наследник получил из наследства. В этом случае право на обязательную долю в наследстве не считается удовлетворенным в полном объеме;

обязательная доля равна (или меньше) той части наследства, которая досталась данному лицу из наследства по одному из оснований наследования (т.е. при наследовании по закону или завещанию) или сразу по обоим основаниям. В этом случае право на обязательную долю в наследстве считается удовлетворенным.

б) стоимость установленного наследодателем завещательного отказа. Последний может, например, состоять в том, что в пользу лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, наследник должен исполнить обязанность имущественного характера (см. об этом коммент. к ст. 1137 ГК). Стоимость завещательного отказа не увеличивает размер обязательной доли, а включается в ее состав.

5. Пункт 4 ст. 1149 предусматривает исключение из правил п. 3 этой же статьи. Его правила:

1) регулируют ситуацию, когда удовлетворение права на обязательную долю в наследстве повлечет невозможность передать наследнику по завещанию (а не по закону) имущество, которым:

наследник (имеющий право на обязательную долю в наследстве) при жизни наследодателя фактически не пользовался (например, такой наследник проживал в другом населенном пункте в собственном жилом доме). В практике возник вопрос: меняется ли ситуация, если после смерти наследодателя такой наследник стал пользоваться таким имуществом (например, вселился в жилой дом, который попадает в состав обязательной доли)? На этот вопрос следует ответить отрицательно: правила п. 4 ст. 1149 применяются лишь постольку, поскольку наследник (имеющий право на обязательную долю в наследстве) не пользовался указанным имуществом при жизни наследодателя;

наследник по завещанию (за счет части наследства которого будет удовлетворено право на обязательную долю в наследстве) при жизни наследодателя реально пользовался для проживания. При этом перечень видов имущества, используемых для проживания, законодатель оставил открытым, хотя трудно представить иное имущество, которым можно было бы пользоваться для проживания (наряду с квартирой, жилым домом, дачей, иным жилым помещением);

наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался в качестве основного источника средств к существованию (например, ЭВМ, пишущая машинка, плотницкий инструмент, иные орудия труда, творческая мастерская, студия). И в данном случае перечень имущества оставлен законодателем открытым: могут быть другие виды имущества, которые использовались наследником именно в качестве источника получения средств к существованию (например, старый автомобиль "Москвич", который наследник использовал для частного извоза). В практике возник вопрос: относятся ли к такому имуществу вещи и предметы, которые использовались наследником по завещанию для предпринимательской деятельности? Да, относятся: понятие "использование в качестве основного источника получения средств к существованию" шире, чем понятие "использование в целях осуществления предпринимательской деятельности" (ибо последняя как раз и может быть направлена на получение средств к существованию);

2) предоставляют суду право (но вовсе не обязывают его):

а) уменьшить размер обязательной доли. При этом конкретный объем (конкретная величина) такого уменьшения зависит от усмотрения суда;

б) отказать в присуждении обязательной доли. Речь идет о том, что при наличии обстоятельств, упомянутых в п. 4 ст. 1149, требование наследника о соблюдении его права на обязательную долю в наследстве судом может быть отклонено (отказано в удовлетворении этого требования). В практике возникли вопросы: разве право на обязательную долю в наследстве зависит от судебного решения? Необходимо ли для осуществления права на обязательную долю в наследстве судебное решение или оно возникает в силу закона? Безусловно, право на обязательную долю в наследстве не зависит от судебного решения, оно существует самостоятельно. В п. 4 ст. 1149 имеется в виду другое: если право на обязательную долю в наследстве было нарушено (либо сложилась ситуация, описанная в п. 4 ст. 1149), то лицо может в судебном порядке защитить свое право (которое, как оно полагает, в данном случае нарушено);

3) посвящены разрешению коллизии между правом одного наследника на получение обязательной доли в наследстве и правом другого наследника (при этом последний является наследником по завещанию) на долю в наследстве, которая ему была завещана;

4) ориентируют участников гражданских правоотношений на то, что:

а) исходить надо из приоритета права на обязательную долю в наследстве;

б) лишь в том случае, когда возникает невозможность передачи имущества (ввиду обстоятельств, прямо указанных в п. 4 ст. 1149) наследнику по завещанию, суду предоставлено право отступить от указанного приоритета. Однако в любом случае суд должен (в мотивировочной части решения) обосновать, почему уменьшена обязательная доля либо отказано в ее присуждении.

6. Для правильного применения ст. 1149 необходимо также учитывать, что:

1) право на обязательную долю в наследстве к наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит (см. коммент. к ст. 1156 ГК);

2) отказ от обязательной доли в пользу других наследников закон не допускает (см. об этом коммент. к ст. 1158 ГК);

3) наследник, имеющий право на обязательную долю, исполняет завещательный отказ лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, если завещательный отказ превышает размер причитающейся такому наследнику обязательной доли (см. коммент. к ст. 1138 ГК);

4) при удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 о праве на обязательную долю в наследстве (см. коммент. к ст. 1125 ГК);

5) при совершении закрытого завещания нотариус также обязан разъяснить содержание ст. 1149 (см. коммент. к ст. 1126 ГК);

6) в соответствии со ст. 8 Закона N 147:

"Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года".

Статья 1150. Права супруга при наследовании

1. Применяя правила ст. 1150, необходимо учесть ряд важных обстоятельств:

1) имущество супругов, нажитое во время брака, является их совместной собственностью. Последняя является т.н. законным режимом имущества супругов (п. 1 ст. 33 СК). Законный режим имущества действует, если брачным договором не было установлено иное.

Характеризуя имущественные отношения супругов, следует также иметь в виду:

а) что права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются ст. 257, 258 ГК (см. коммент. к ним). Об особенностях наследования имущества членов крестьянского (фермерского) хозяйства см. коммент. к ст. 1179 ГК;

б) положения ст. 34 СК о том, что к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из них от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуального труда, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет их общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода;

в) положения ст. 36 СК о том, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался;

г) положения ст. 37 СК о том, что имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества или имущества каждого из супругов либо труда одного из них были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.);

д) положения ст. 38, 39 СК о том, что раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также по требованию кредитора о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из них в общем имуществе супругов.

Общее имущество может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов это соглашение может быть нотариально удостоверено.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по их требованию определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из них передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания, собственностью каждого из них.

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов.

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность.

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется 3-летний срок исковой давности.

При разделе общего имущества супругов (определении долей) их доли признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям;

2) они императивно устанавливают, что права супруга на часть имущества, являющегося их совместной собственностью с наследодателем:

а) сохраняются за пережившим супругом. Главное, чтобы такое имущество было нажито во время брака с наследодателем;

б) не могут быть изменены (т.е. аннулированы) и в случаях, когда наследодатель оставил завещание, и в случаях, когда имеет место наследование по закону;

3) они предписывают определить долю умершего супруга в совместном имуществе, исходя из правил ст. 256 ГК. Однако последняя, в свою очередь, предписывает определять долю супругов в этом имуществе при его разделе и порядок такого раздела в соответствии с законодательством о браке и семье (т.е. в соответствии со ст. 38, 39 СК, см. об этом выше).

2. Анализ правил ст. 1150 позволяет сделать ряд важных выводов о том, что:

1) часть имущества пережившего супруга, являющаяся его долей в общей собственности, в наследство не входит. Эта часть имущества обособляется и становится собственностью только пережившего супруга: другие наследники не вправе на нее претендовать;

2) переживший супруг не устраняется от наследования доли имущества умершего супруга (т.е. наследодателя). При этом:

если супруг - единственный наследник первой очереди (см. об этом коммент. к п. 1 ст. 1142 ГК), то и вся такая доля имущества умершего супруга переходит к пережившему;

если наряду с пережившим супругом есть другие наследники первой очереди (в т.ч. и наследники по праву представления, см. о них коммент. к п. 2 ст. 1142 ГК), то все они наследуют после умершего в равных долях. При этом наследуется именно имущество наследодателя (в т.ч. и его доля в общей собственности супругов);

при наличии лиц, которые были нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, наследование происходит с учетом правил, установленных в ст. 1148 ГК (см. коммент. к ней);

3) если наследодатель оставил завещание (в отношении своей доли в общей собственности), то переживший нетрудоспособный супруг (независимо от того, что он имеет свою долю в общей собственности) имеет право на обязательную долю в наследстве по общим правилам ст. 1149 ГК (см. коммент. к ней);

4) правильное применение ст. 1150 возможно только с учетом:

а) положений ст. 1164 ГК (о переходе наследства двум и более наследникам и о возникновении со дня открытия наследства общей долевой собственности, см. коммент. к ней);

б) положений ст. 1165 ГК (о разделе наследства, которое находится в общей долевой собственности двух и более наследников, см. коммент. к ней);

в) норм ст. 1169 ГК (о преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства, см. коммент. к ней);

г) правил ст. 1170 ГК (о компенсации несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей, см. коммент. к ней);

д) ст. 1182 ГК (об особенностях раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, см. коммент. к ней).

Статья 1151. Наследование выморочного имущества

1. В правилах п. 1 ст. 1151 дается легальное определение выморочного имущества. Признаки выморочного имущества следующие:

отсутствуют наследники по завещанию;

нет и наследников по закону;

ни один из наследников (по закону или по завещанию) при отказе от наследства не указал лицо, в пользу которого такой отказ произошел;

никто из наследников, хотя прямо и не отказался от наследства, но и не принял (в порядке и сроки, установленные в ст. 1152-1155 ГК) его.

Выморочное имущество поступает государству. Если же наследство было завещано ЮЛ, либо государству, либо муниципальному образованию, говорить о наличии выморочного имущества оснований нет: это противоречило бы ст. 1116 ГК (см. коммент. к ней).

2. Характеризуя правила п. 2 ст. 1151, нужно иметь в виду, что:

1) выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону именно к Российской Федерации (а не к ее субъектам, не к муниципальным образованиям). Однако это общее правило; законом может быть предусмотрено иное (см. об этом ниже);

2) иностранные государства не могут наследовать выморочное имущество (им наследство может быть только завещано);

3) применяя правила о переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации, необходимо руководствоваться действующей Инструкцией N 185 о том, что:

а) документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом, или судебное решение, вынесенное по иску прокурора или налогового органа (п. 5);

б) имущество, переходящее по наследству к государству, передается налоговым органам, которые принимают меры к его охране и оценке. Они же контролируют своевременность передачи им наследственного имущества (п. 8);

в) нотариальный орган направляет налоговому органу (получившему свидетельство о праве государства на наследство) опись этого имущества за подписью государственного нотариуса, понятыми, другими лицами, принимавшими участие в описи. В такой описи необходимо отразить произведенные за счет наследственного имущества расходы. Работник налогового органа принимает это имущество на учет, о чем в описи делается отметка (п. 10);

г) в случае утраты части наследственного имущества налоговый орган принимает меры к внесению в бюджет соответствующей суммы (п. 12);

д) оценка наследственного имущества производится комиссией, состоящей из представителей налогового органа и организации, которой это имущество передается для реализации или использования в 5-дневный срок со дня принятия его на учет налоговым органом (п. 13). При этом определены цены, из которых нужно исходить, оценивая наследственное имущество (п. 14), а также предусмотрена возможность приглашения экспертов и специалистов-оценщиков (п. 13, 14). О произведенных описи и оценке составляется акт описи и оценки наследственного имущества (п. 15). Форма этого акта должна соответствовать форме, указанной в приложении N 1 к Инструкции N 185;

реализация наследственного имущества осуществляется налоговыми органами. При этом строения (в т.ч. жилые дома) безвозмездно передаются в ведение органов местного самоуправления. Определен и порядок реализации книг, животных, основных средств, иного имущества, переходящего по наследству государству (п. 16-20);

запрещается передача взятого на учет наследственного имущества во временное пользования другим лицам, а также приобретение этого имущества налоговыми органами или их работниками (п. 32, 33);

необходимо зачислить в соответствующий бюджет суммы, вырученные от реализации наследственного имущества (п. 34);

возврат наследственного имущества производится в случае признания судебными органами свидетельства о праве государства на наследство недействительным или отмены судебного решения о передаче имущества по праву наследования государству (п. 37-39). Возврат имущества осуществляется в натуре, а при невозможности этого - из бюджета возмещается сумма стоимости имущества (п. 40).

Аналогичные правила установлены в Постановлении N 683. Следует иметь в виду, что нормы Постановления N 683 и изданной в его развитие Инструкции N 185 продолжают действовать на территории России (в соответствии с Постановлением от 14.07.92) и применяются постольку, поскольку не противоречат нормам части первой и части второй ГК (ст. 4 Закона N 52, ст. 4 Закона N 15, ст. 4 Закона N 147).

3. Применяя правила п. 3 ст. 1151, нужно обратить внимание на то, что:

1) порядок наследования и учета выморочного имущества будет определяться федеральным законом. Пока такого закона нет - необходимо руководствоваться порядком, предусмотренным в Постановлении N 683 и Инструкции N 185 (ст. 4 Закона N 147). См. об этом выше;

2) тем же законом будет определен порядок передачи выморочного имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;

3) Правительство РФ приняло постановление от 19.04.2002 N 260 "О реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства";

4) Департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы определил (распоряжением N 345 от 24.09.2003) порядок реализации выморочного имущества.