Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!!Экзамен зачет 2023 год / Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.05.2023
Размер:
3.69 Mб
Скачать

Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ. 2-е изд., доп. и перераб. - "Экзамен", 2006 г.

Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса рф Раздел V. Наследственное право Глава 61. Общие положения о наследовании

Статья 1110. Наследование

1. Приступая к анализу ст. 1110, нужно обратить внимание на ряд обстоятельств:

1) и комментируемая статья, и все другие нормы гл. 61 ГК имеют характер общих правил. Иначе говоря они:

а) в равной степени относятся:

и к наследованию по завещанию (ст. 1118-1140 ГК);

и к наследованию по закону (ст. 1141-1151 ГК);

и к приобретению наследства (ст. 1152-1175 ГК);

и к наследованию отдельных видов имущества (ст. 1176-1185 ГК);

б) подлежат применению лишь постольку, поскольку в нормах ст. 1118-1185 ГК не установлены иные правила;

2) в п. 1 ст. 1110 дается легальное определение наследования. Анализ этого определения показывает, что:

а) к наследникам переходит лишь имущество. Иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК (например, объекты интеллектуальной собственности), прямо не относящиеся к имуществу, - по наследству не переходят (см. коммент. к ст. 128, 138 ГК). При этом:

к наследственному имуществу относятся как вещи (в т.ч. деньги, ценные бумаги), так и иное имущество, в т.ч. имущественные права;

по наследству не переходят права и обязанности, прямо указанные в ст. 1112 ГК (см. коммент. к ней);

б) имущество умершего переходит в порядке универсального правопреемства. Это означает, что:

при наследовании исключена сама возможность сингулярного правопреемства (нельзя, например, принять по наследству лишь имущество, отказываясь от обязанностей, связанных с этим имуществом, от обременений имущества и т.п. Это прямо противоречило бы правилам ст. 1152 ГК о том, что не допускается принятие наследства с оговорками, под условием, см. коммент. к ней);

к наследнику(ам) переходит весь объем и прав, и обязанностей умершего;

в) в качестве общего правила установлено, что имущество переходит к наследникам:

в неизменном виде (т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия, см. об этом коммент. к ст. 1113, 1114 ГК);

как единое целое (т.е. включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и обязанностей). Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например);

в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правилам ст. 1157, 1158 ГК, см. коммент. к ним).

Из этого общего правила сам ГК устанавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям;

3) между понятиями "наследство" и "наследственное имущество" ст. 1110 ставит знак равенства. В практике возник вопрос *(1): нет ли противоречий между правилами ст. 128 ГК (о том, что в состав "имущества" входят вещи, деньги, ценные бумаги, любое иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права, но не обязанности) и правилами ст. 1110, 1112, 1138, 1140, 1152 ГК (о том, что к наследнику переходят не только права наследодателя на имущество, но и его обязанности)? Определенное противоречие налицо, однако в данном случае необходимо исходить из понятия "наследственное имущество", содержащегося в ст. 1110: для целей наследования правила ст. 1110 (как специальные) имеют приоритет перед общими правилами ст. 128 ГК.

2. Правила п. 2 ст. 1110 позволяют сделать ряд важных выводов:

1) основным источником права, регулирующим отношения по наследованию, является сам ГК. Анализ ст. 1110-1185 ГК показывает, что законодатель стремился к максимальной регламентации наследственных правоотношений именно нормами ГК. Об этом свидетельствует и то, что в отличие от ГК 1964 (в разд. VII "Наследственное право" которого содержалось всего 35 статей) в ч. 3 ГК наследственному праву посвящено 76 статей;

2) тем не менее весь комплекс правоотношений, возникающих при наследовании, нормами ГК урегулировать невозможно, да и вряд ли оправданно. В связи с этим установлено, что наследование регулируется также:

а) другими законами. Например, в соответствии:

- со ст. 29 Закона об авторстве: авторское право переходит по наследству.

Не переходят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются.

При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации;

- со ст. 66 ОЗН: для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, а также в случае предъявления иска кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками нотариус назначает хранителя наследственного имущества. В местности, где нет государственной нотариальной конторы, соответствующий орган исполнительной власти назначает в указанных случаях над наследственным имуществом опекуна.

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки" (везде выделено мной. - А.Г.).

В ст. 1110, равно как и в других статьях разд. V ГК, словом "закон" обозначаются только федеральные законы;

б) иными правовыми актами. Примерами могут служить Постановление N 683 и Инструкция N 185, посвященные переходу наследства к государству, а также Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утв. постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351), постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 350 "Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом" и др.

Нормы иных правовых актов могут регулировать отношения по наследованию лишь:

в случаях, прямо предусмотренных ГК, другими законами;

в той мере, в какой это не противоречит нормам ГК, других законов. Так, упомянутые выше Постановление N 683, Инструкция N 185 применяются, поскольку не противоречат ст. 1151 ГК (о наследовании выморочного имущества, см. коммент. к ней).

3. Правильное применение ст. 1110 возможно только с учетом положений:

1) ст. 4 Закона N 147 о том, что впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью третьей ГК законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части третьей ГК.

Изданные до введения в действие части третьей Кодекса нормативные акты Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также применяемые на территории Российской Федерации нормативные акты Верховного Совета СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента СССР и Правительства СССР по вопросам, которые согласно части третьей Кодекса могут регулироваться только федеральными законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих законов;

2) ст. 5 Закона N 147 о том, что часть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.

По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Кодекса, раздел V "Наследственное право" применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие (везде выделено мной. - А.Г.);

3) п. 1 ст. 1224 ГК о том, что наследственные отношения определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимости, внесенной в Государственный реестр Российской Федерации, - по российскому праву.

О наследовании прав, связанных с участием в АО, ООО, ПК, иных ЮЛ, см. коммент. к ст. 1176, 1177 ГК. О наследовании имущества крестьянского (фермерского) хозяйства и предприятия см. коммент. к ст. 1178, 1179 ГК. О наследовании земельных участков см. коммент. к ст. 1181, 1182 ГК. См. о наследстве также коммент. к ст. 1112 ГК.

Статья 1111. Основания наследования

1. Комментируемая статья посвящена основаниям наследования. Сравнивая ее с правилами ст. 527 ГК 1964, можно сделать ряд важных выводов:

1) законодатель решающее значение придает наследованию по завещанию: не случайно в ст. 1111 на первое место среди оснований наследования поставлено именно завещание. Тем самым законодатель учел те решающие изменения, которые произошли в нашей стране за последние 10 лет: теперь граждане вправе прежде всего сами (по своему усмотрению, исходя из автономии своего волеизъявления, см. об этом коммент. к ст. 1, 2, 421 ГК) распоряжаться своим имуществом, в т.ч. оставляя его по завещанию. Об этом же свидетельствует и структура разд. V ГК: гл. 62 "Наследование по завещанию" предшествует главе, посвященной наследованию по закону (гл. 63);

2) если завещание отсутствует, наследование наступает по закону. При этом:

а) речь идет как о нормах самого ГК, так и о других федеральных законах, иных правовых актах, регулирующих отношения по наследованию (см. об этом коммент. к ст. 1110 ГК);

б) закон определяет:

круг наследников (см. коммент. к ст. 1142-1148 ГК);

порядок очередности наследования (см. коммент. к ст. 1141 ГК);

порядок наследования выморочного наследства (см. коммент. к ст. 1151 ГК);

особые права, предоставленные некоторым категориям наследников (см. коммент. к ст. 1149, 1150 ГК).

2. В ст. 1111 предусмотрено, что наследование по закону имеет место "также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом". При этом нужно учесть, что:

а) круг иных случаев исчерпывающим образом изложен в самом ГК: ни один другой закон его расширить не вправе;

б) к числу таких случаев наследования относятся, в частности:

наследование государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (см. коммент. к ст. 1185 ГК);

наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, ПК, потребительских кооперативах (см. об этом коммент. к ст. 1176, 1177 ГК);

наследование при недействительности завещания (см. об этом коммент. к ст. 1131 ГК).

О свободе завещания см. коммент. к ст. 1119 ГК. Об ограничениях свободы завещания см. коммент. к ст. 1149 ГК. О судебной практике см. определение Конституционного Суда РФ N 316-О от 30.09.2004.

Статья 1112. Наследство

1. Анализ правил ст. 1112 показывает, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю:

а) вещи. При этом речь идет:

как о движимых, так и о недвижимых вещах (см. об этом коммент. к ст. 130 ГК);

как об оборотоспособных вещах, так и о вещах, изъятых из оборота либо ограниченных в обороте (см. коммент. к ст. 129 ГК);

как о деньгах (в т.ч. в иностранной валюте), так и об иных валютных ценностях (см. об этом коммент. к ст. 140, 141, 317 ГК);

как об эмиссионных, так и об иных ценных бумагах (см. об этом коммент. к ст. 143-149 ГК);

о любых других вещах;

б) иное имущество, в т.ч. имущественные права (например, право требования). Однако объекты интеллектуальной собственности в состав имущества не входят, ибо законодатель последовательно проводит различие между институтом "право собственности" (т.е. право владения, пользования и распоряжения именно имуществом) и институтом "право интеллектуальной собственности" (оно возникает на результаты, например, творческой деятельности, а не на имущество);

в) обязанности наследодателя (например, бремя содержания имущества). Нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от наследования обязанностей. Это противоречило бы правилам:

ст. 1110 ГК (о том, что при наследовании происходит переход наследства в порядке универсального правопреемства, см. коммент. к ней);

ст. 1152, 1157, 1158 ГК (о порядке и условиях принятия или отказа от наследства, см. коммент. к ним).

2. В комментируемой статье императивно установлено, что в состав наследства не входят:

1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. В данном случае не имеет никакого значения то, что наследодатель в завещании указал, что и такие объекты передаются им по наследству: завещание не может изменить императивные правила ст. 1112 ГК. Нужно учесть, что:

а) в ст. 1112 неисчерпывающим образом изложен перечень прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью (право на алименты, возмещение вреда и т.п.). К их числу относятся и другие права и обязанности, переход по наследству которых не допускается:

нормами самого ГК (например, не переходят по наследству государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (см. коммент. к ст. 1185 ГК);

нормами других федеральных законов (например, ст. 29 Закона об авторстве не допускает переход по наследству таких прав автора, как право на имя, право на репутацию автора);

б) правила ст. 1112 не препятствуют тому, чтобы наследники защищали блага, которые не входят в состав наследства. Например, наследники вправе в судебном порядке защищать доброе имя наследодателя;

2) личные неимущественные права. К числу последних относятся, в частности:

право на жизнь и здоровье, достоинство и честь личности;

право на неприкосновенность личности; право на неприкосновенность частной жизни;

право на доброе имя, личную и семейную тайну и т.п.;

3) другие нематериальные блага. К числу последних относятся:

право свободного передвижения по территории Российской Федерации;

право выбора места жительства и места пребывания;

право свободного выезда (въезда) из (в) РФ;

иные права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона (см. об этом коммент. к ст. 150 ГК).

3. О судебной практике см. БВС, 2004, N 12, с. 4; 2005, N 5, с. 8.

Статья 1113. Открытие наследства

1. Анализ правил ст. 1113 показывает, что:

а) день смерти наследодателя определяется по правилам ст. 1114 ГК (см. коммент. к ней);

б) для открытия наследства не нужно принятия какого-либо формального акта: достаточен сам факт смерти наследодателя (хотя он документируется в порядке, установленном в ст. 64-68 Закона об АГС);

в) законодатель полностью приравнял к смерти гражданина (наследодателя) объявление его умершим в установленном порядке: в обоих случаях наступают одни и те же последствия.

Возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст. 46 ГК (о том, что после явки гражданина, объявленного умершим, и отмены соответствующего решения суда такой гражданин вправе, в частности, потребовать возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к другому лицу после объявления гражданина умершим) и правилами ст. 1113? Безусловно, такое противоречие налицо. Законодателю, видимо, придется вносить изменения либо в ст. 46 ГК, либо в ст. 1113 ГК, ибо в данном случае правила ст. 1113 не имеют приоритета перед правилами ст. 46 ГК. Верховному Суду РФ целесообразно определить свою позицию по данному вопросу.

2. Применяя правила ст. 1113, необходимо учитывать постановление Конституционного Суда РФ от 16.01.1996 N 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова". Анализ этого постановления позволяет сделать вывод о том, что положения законов, регулирующих вопросы наследования и действовавших на день открытия наследства, применимы лишь постольку, поскольку их положения не признаны противоречащими Конституции РФ.

Статья 1114. Время открытия наследства

1. Анализ правил п. 1 ст. 1114 показывает, что:

а) днем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер. Факт смерти удостоверяется документом установленной формы (форма "Медицинское свидетельство о смерти", утв. приказом Минздрава России от 07.08.1998 N 241), выданным медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст. 64-68 Закона об АГС). В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, указанной в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом загса;

б) объявление гражданина умершим осуществляется в соответствии со ст. 45 ГК. Так, суд может объявить гражданина умершим, если:

в месте его жительства (см. коммент. к ст. 1115 ГК) нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет подряд;

нет таких сведений в течение 6 месяцев в случае, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель;

военнослужащий (иной гражданин) пропал без вести в связи с военными действиями: в этом случае он может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.

Во всех упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Этот день и считается днем открытия наследства;

в) от правильного определения дня открытия наследства зависит решение вопроса о том, нормами какого законодательства (т.е. действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии) необходимо руководствоваться. Судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, в соответствии со ст. 6 Закона N 147 применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей ГК, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей ГК, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей ГК либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей ГК наследство не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК 1964, но являются таковыми по правилам части третьей ГК (ст. 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК.

При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК РФ, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочного имущества, установленные ст. 1151 ГК РФ (выделено мной. - А.Г.).

2. Принципиальное значение имеют правила п. 2 ст. 1114 ГК. Применяя их, нужно иметь в виду, что:

а) они подлежат применению лишь в случаях, когда в один и тот же день умерли и наследодатель, и наследник. При этом не имеет значения, что наследодатель умер, скажем, в 1 час 15 мин. ночи 27.03.2006, а наследник - в 22 часа 45 мин. 27.03.2006. Оба гражданина считаются умершими в один день.

В практике возник вопрос: как правильно определить день открытия наследства наследника и наследодателя, если наследодатель умер в 1 час. 15 мин. 27.03.2003 в г. Хабаровске, а наследник умер в 23 часа в г. Москве? К сожалению, разницу во времени, связанную с множеством географических поясов нашей обширной страны, ст. 1114 не учитывает. Видимо, Верховному Суду РФ целесообразно высказать свою позицию по этому вопросу (равно как и по вопросу о том, по местному или по московскому времени следует определять день открытия наследства). Впредь до этого суды должны решать данный вопрос исходя из учета конкретных обстоятельств дела;

б) если граждане умерли в один и тот же день, то:

наследственное правопреемство между ними не возникает;

наследники умерших призываются к наследованию на общих основаниях. Так, если отец и сын погибли в один день, то к наследованию призываются наследники каждого из них. См. также коммент. к ст. 1118 ГК.

Статья 1115. Место открытия наследства

1. Анализ комментируемой статьи позволяет сделать ряд выводов:

а) последнее место жительства - это место, где наследодатель постоянно или преимущественно проживал непосредственно перед своей смертью.

Местом жительства наследодателей - граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (ст. 20 ГК). Место жительства (квартиру, жилой дом в деревне, общежитие и т.д.) следует отличать от места пребывания (гостиницы, санатория, пансионата и т.п.), т.е. места, в котором гражданин проживает временно.

О том, постоянно или временно проживает гражданин в данном месте, можно судить, например, по факту регистрации: если гражданин постоянно зарегистрирован в квартире, то считается, что эта квартира и есть его постоянное место жительства. Если он регистрируется по месту пребывания, то ему выдается "Свидетельство о регистрации по месту пребывания" (п. 2.6, 4.7 приказа МВД России от 23.10.1995 N 393). Регистрация граждан по месту пребывания производится без снятия с регистрационного учета по месту жительства;

б) однако гражданин может не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания (срок регистрации по месту пребывания в настоящее время не ограничен, см. постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 N 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А.Я. Аванова"). То есть налицо ситуация, которая охарактеризована законом как "место, где гражданин преимущественно проживает". В связи с этим на практике может возникнуть ситуация, когда наследство будет открыто в месте "последнего преимущественного проживания" наследодателя. В случае спора место открытия наследства устанавливается в судебном порядке (ст. 264-268 ГПК). Однако суд устанавливает место открытия наследства лишь при невозможности получения заявителем (например, одним из наследников) в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих факт постоянного или преимущественного проживания гражданина в конкретном месте, либо при невозможности восстановления утраченных документов (ст. 248 ГПК) (см. об этом подробнее в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. М.: Экзамен, 2006).

2. Если невозможно установить место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал в России, местом открытия наследства считается:

а) место нахождения имущества. При этом сведения о месте нахождения объекта недвижимости можно получить из документов, которые выданы наследнику учреждением юстиции, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 7, 9 Закона о недвижимости). Место нахождения механического транспортного средства определяется по месту его регистрации соответствующими государственными органами (ГИБДД, органами, осуществляющими регистрацию тракторов, прицепов к ним, и т.д.). Место нахождения иного движимого имущества (например, книг, принадлежавших наследодателю, мебели, входящей в наследственную массу) определяется исходя из места, где оно фактически находится (скажем, в квартире, которую наследодатель нанял за месяц до смерти);

б) место нахождения недвижимости, если:

наследственное имущество находится в разных местах. В практике возник вопрос: если имущество находится в разных районах одного и того же населенного пункта (например, такого крупного, как г. Москва), как определяется место нахождения имущества? Для целей наследования это значения не имеет (ибо, например, в городах, имеющих районное или иное административное деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего округа (ст. 13 ОЗН);

в состав имущества входит как движимое, так и недвижимое имущество;

в) место, где находится наиболее ценная часть недвижимости. Речь идет о случаях, когда наряду с движимым имуществом наследодатель имеет на территории России несколько объектов недвижимости;

г) место, где находится движимое имущество (если у наследодателя в России нет недвижимости), а если движимое имущество расположено, например, в разных городах, - то место, где находится наиболее ценная часть этого имущества. В качестве ориентира суды могут использовать правила ст. 40 НК об определении рыночной цены для целей налогообложения (см. об этом в книге: Гуев А.Н. Постатейный комментарий Налоговому кодексу Российской Федерации. Том 1. М.: Экзамен, 2005).

Правила, изложенные выше, применяются не только в случаях, когда последнее место жительства наследодателя (обладавшего имуществом в Российской Федерации) неизвестно, но и в случаях, когда это место находится за пределами Российской Федерации.

3. Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, т.к.:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:

заявление о принятии наследства или об отказе от него (ст. 62 ОЗН);

претензии от кредиторов наследодателя (ст. 63 ОЗН);

меры к охране наследственного имущества (ст. 64 ОЗН);

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства (см. коммент. к ст. 1115 ГК).

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию

1. Применяя правила п. 1 ст. 1116, необходимо обратить внимание на то, что:

1) они в самом общем виде определяют круг лиц, которые могут быть наследниками.

Дело в том, что к кругу лиц, которые:

а) относятся к наследникам по закону (а также к очередности их призвания к наследству), посвящены ст. 1141-1151 ГК (см. коммент. к ним);

б) могут быть наследниками по завещанию, посвящены правила ст. 1119, 1121 ГК (см. коммент. к ним);

в) относятся к недостойным наследникам, посвящена ст. 1117 ГК (см. коммент. к ней);

2) они имеют важное самостоятельное значение, ибо:

а) устанавливают, что наследниками по закону могут быть только граждане; только выморочное имущество переходит к Российской Федерации в порядке наследования по закону (см. коммент. к ст. 1151 ГК);

б) исходят из того, что наследниками по завещанию могут быть как граждане (в т.ч. и не относящиеся к числу наследников по закону), так и ЮЛ;

в) существенно расширяют круг наследников - физических лиц по сравнению с кругом таких лиц, установленных в ст. 530 ГК 1964 (см. об этом ниже).

2. В соответствии с правилами абз. 1 п. 1 ст. 1116 наследниками по закону могут быть:

а) только граждане, которые на момент смерти наследодателя были живы, в т.ч. и лица, признанные в установленном порядке ограниченно дееспособными или недееспособными: правоспособность (в т.ч. и право на наследство) они сохраняют. При этом:

момент смерти наследодателя определяется в соответствии с правилами ст. 1114 ГК (см. коммент. к ней);

за малолетних, а также несовершеннолетних от 14 до 18 лет, лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследственного имущества, совершают их законные представители, опекуны и попечители;

б) дети наследодателя, родившиеся после его смерти. К ним относятся дети:

зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после открытия наследства;

родившиеся от лиц, состоявших к моменту открытия наследства в зарегистрированном браке. Происхождение ребенка от матери, умершей к моменту открытия наследства, устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка в медицинском учреждении (а если это произошло вне медицинского учреждения - на основании медицинских документов, свидетельских показаний, иных доказательств, п. 1 ст. 48 СК); родившиеся в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания его недействительным);

родившиеся от лиц, не состоявших в зарегистрированном браке, если отцовство было установлено в порядке, предусмотренном СК. См. также коммент. к ст. 1142 ГК;

в) иные лица (относящиеся к наследникам второй и последующих очередей), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Нужно обратить внимание на более корректную (с точки зрения и существа вопроса, и юридической техники) формулировку, содержащуюся в абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК: речь идет о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (а не после смерти наследодателя, как было предусмотрено в ст. 530 ГК 1964); дело в том, что наследство в ряде случаев открывается и тогда, когда гражданин фактически жив, но был объявлен судом умершим (см. об этом коммент. к ст. 1113 ГК).

3. Абзац 2 п. 1 ст. 1116 значительно расширил круг наследников по завещанию за счет признания таковыми ЮЛ независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (в то время как ст. 534 ГК 1964 исходила из того, что гражданин вправе завещать свое имущество лишь государственным, кооперативным и другим общественным организациям).

При этом речь идет о ЮЛ, которые прошли государственную регистрацию на момент открытия наследства.

В практике возникли вопросы:

может ли быть призвано к наследству по завещанию ЮЛ, прекратившее свое существование в тот день, когда открылось наследство? При ответе на этот вопрос можно воспользоваться правилами п. 1 ст. 6 ГК (об аналогии закона). Исходя из этого можно сделать вывод, что это ЮЛ не может быть призвано к наследованию по завещанию;

может ли быть призвано к наследованию по завещанию ЮЛ, которое еще не существовало на момент составления завещания? Анализ показывает, что правила абз. 2 п. 1 ст. 1116 этому не препятствуют. Главное, чтобы ЮЛ существовало на день открытия наследства;

может ли быть призвано к наследованию ЮЛ, которое было реорганизовано в результате присоединения к нему ЮЛ, указанного в завещании в качестве наследника (процедура реорганизации на день открытия наследства была завершена)? Нет, не может. Дело в том, что присоединенное ЮЛ (указанное в завещании) считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр ЮЛ (п. 4 ст. 57 ГК).

4. Специфика правил п. 2 ст. 1116 состоит в том, что:

1) они применяются, если к наследованию по завещанию призвано:

а) государство (т.е. Российская Федерация или ее субъекты либо одновременно и Российская Федерация, и один или несколько ее субъектов);

б) муниципальное образование. В практике возник вопрос: распространяются ли правила п. 2 ст. 1116 на случаи, когда к наследованию одновременно призываются и муниципальное образование, и государство (например, субъект РФ)? Да, распространяются;

в) одно или несколько иностранных государств. В практике возник вопрос: применяются ли правила п. 2 ст. 1116, если к наследованию призываются одновременно и Российская Федерация, и иностранное государство? Да, применяются;

г) международные организации (например, УЕФА, ЮНЕСКО, МВФ);

2) они императивно устанавливают, что к наследованию по закону призывается лишь Российская Федерация и только в случаях перехода по наследству выморочного имущества (ст. 1151 ГК).

В практике возникли вопросы:

могут ли быть призваны к наследованию по завещанию иностранные ЮЛ? Да, могут, правила ст. 1116 этому не препятствуют;

могут ли быть призваны к наследованию иностранные организации и международные организации, не обладающие статусом ЮЛ? Нет, не могут. Это противоречило бы нормам ст. 153 ГК (о том, что участниками сделок могут быть только граждане и ЮЛ) и ст. 1118 ГК (о том, что завещание - суть односторонняя сделка, см. коммент. к ст. 153, 1118 ГК).

О том, право какой страны применяется к отношениям по наследованию (если к наследованию призываются иностранные физические лица, ЮЛ, государства), см. коммент. к ст. 1224 ГК.

Статья 1117. Недостойные наследники

1. Анализируемая статья содержит ряд существенных отличий (имеющих новаторский характер) от ст. 531 ГК 1964. Эти отличия можно показать в виде таблицы:

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ Ст. 531 ГК 1964 │ Ст. 1117 ГК │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1. Не содержала определения понятия│1. Легально определяет понятие│

│"недостойные наследники". │"недостойные наследники". │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│2. Не давала наследодателю права│2. Разрешает наследовать и│

│завещать наследство лицам,│недостойным наследникам. │

│указанным в ст. 531. │ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│3. Относила к числу не имеющих│3. Исходит из того, что лишь│

│права наследовать всех лиц, которые│умышленные противоправные действия│

│противозаконно (в т.ч. и по│недостойных наследников│

│неосторожности) допускали действия,│препятствуют к призванию их к│

│указанные в ст. 531. │наследству. │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│4. Распространялась лишь на лиц,│4. Недостойными наследниками│

│которые способствовали своими│признает и лиц, которые│

│противоправными действиями│способствовали противоправному│

│призванию к наследованию их самих. │призванию к наследованию и других│

│ │лиц. │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│5. Не охватывала случаи, когда лицо│5. Охватывает и такие случаи. │

│противозаконно стремилось к│ │

│увеличению своей доли в наследстве.│ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│6. Исходила из того, что не могли│6. Такие лица призываются к│

│наследовать лица, злостно│наследству, если заинтересованные│

│уклоняющиеся от обязанностей по│лица не потребовали отстранить их│

│содержанию наследодателя. │от наследования (либо суд не│

│ │удовлетворил это требование). │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│7. Не распространялась на│7. Распространяется и на│

│наследников, имеющих право на│наследников, имеющих обязательную│

│обязательную долю в наследстве. │долю в наследстве. │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│8. Не содержала нормы о том, что│8. Исходит из того, что недостойный│

│лицо, не имеющее права на│наследник должен возвратить│

│наследование, должно было вернуть│наследство по правилам гл. 60 ГК (о│

│наследство как неосновательное│неосновательном обогащении). │

│обогащение. │ │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│9. Не содержала никаких особых│9. Регулирует и такую ситуацию и│

│правил в отношении случаев, когда│обязывает недостойного наследника│

│предметом завещательного отказа│возместить стоимость такой работы,│

│было выполнение работ или оказание│услуги. │

│услуг. │ │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

2. Применяя правила абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК, нужно обратить внимание на ряд обстоятельств:

1) они относятся к наследованию и по закону, и по завещанию (чем они отличаются от правил абз. 2 п. 1 ст. 1117, которые относятся лишь к случаям наследования по закону);

2) противоправные (а не только противозаконные, как подчеркивалось в ст. 531 ГК 1964) действия могут иметь характер:

а) уголовно наказуемых (например, убийство наследодателя, подделка завещания, использование заведомо подложного завещания);

б) административного правонарушения, а равно нарушения норм гражданского законодательства (например, направленного на совершение сделки (завещания) под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.п. действий, в результате которых воля наследодателя была исключена, см. коммент. к ст. 169, 178, 179 ГК);

3) гражданин не имеет права наследовать, если упомянутые выше действия направлены против:

самого наследодателя (например, убийство последнего, приведение в состояние, когда он не отдавал отчета в своих действиях и не руководил ими, угрозы, иные неправомерные действия, направленные на то, чтобы наследство было передано злоумышленнику);

иных наследников. Характер и содержание этих действий могут быть разнообразными: клевета на других наследников, их убийство, действия, направленные на объявление таких лиц умершими, признание безвестно отсутствующими, и т.п. Однако цель всех этих действий должна быть одна - способствование призванию виновного к наследованию и, наоборот, воспрепятствование наследованию другими лицами;

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. В этих целях виновный, например, осуществляет подлог завещания, уничтожает его (если наследство по нему доставалось другому лицу);

4) лицо относится к недостойным наследникам и в случаях, когда своими противоправными действиями оно способствовало или пыталось способствовать:

а) призванию его самого либо других лиц к наследованию;

б) увеличению доли в наследстве, причитающейся как самому правонарушителю, так и любому другому лицу;

5) не случайно в абз. 1 п. 1 ст. 1117 говорится о противоправных умышленных действиях: закон тем самым подчеркивает, что речь идет об активном поведении виновного. Случаи бездействия не имеются в виду: например, если наследник не сообщил другим наследникам о смерти наследодателя, а сам вступил во владение или управление всем наследственным имуществом, такое поведение (небезупречное с точки зрения морали и этики) под действие правил абз. 1 п. 1 ст. 1117 не подпадает;

6) в любом случае обстоятельства (послужившие основанием для признания лица не имеющим права наследовать) должны быть установлены:

в приговоре суда, вступившем в законную силу (например, по делу об убийстве наследодателя лицом, претендующим на наследство);

в решении суда по гражданскому делу (например, признавшего завещание недействительным).

Верховный Суд РФ разъяснил, что при рассмотрении споров о наследовании лиц, которые могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу ст. 1117 основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное п. 1 ст. 1117, неприменимо (п. 2 Постановления N 2);

7) не любые умышленные противоправные действия (установленные в судебном порядке) имеются в виду в абз. 1 п. 1 ст. 1117, а лишь такие, в результате которых виновный может быть призван к наследованию (или увеличена его доля, доли других лиц в наследстве и т.п., см. выше). Например, убийство одного из наследников из чувства ревности (т.е. без цели лишения его доли в наследстве и увеличения своей доли) не связано прямо с тем обстоятельством, что доля в наследстве убийцы увеличивается. Тем не менее совершение этого деяния подпадает под правила п. 1 ст. 1117, т.к. объективно способствовало увеличению доли виновного и направлено против одного из наследников.

3. Анализ правил абз. 2 п. 1 ст. 1117 приводит к следующим выводам:

1) они относятся лишь к случаям наследования по закону;

2) в соответствии с ними не могут наследовать родители после смерти детей (в т.ч. и усыновленных), в отношении которых они:

а) лишены родительских прав. Лишение родительских прав производится в судебном порядке (ст. 70 СК). Если на момент открытия наследства (см. коммент. к ст. 1113, 1114 ГК) такое решение суда вступило в силу, лицо, лишенное родительских прав, не может быть наследником по закону;

б) не восстановлены в родительских правах. В соответствии со ст. 72 СК родители (один из них) могут быть восстановлены в судебном порядке в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. При этом восстановление в родительских правах:

в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласия;

не допускается, когда ребенок усыновлен. Если на момент открытия наследства судебное решение о восстановлении родительских прав не вступило в силу, такие родители не могут наследовать после смерти ребенка (в отношении которого они были лишены родительских прав).

3) могут быть (по п. 2 ст. 1117) в судебном порядке лишены права наследовать:

а) совершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию наследодателя. Чтобы решить вопрос о том, признать ли совершеннолетних детей не имеющими права наследовать по закону, суд должен установить, что:

родители нетрудоспособны и при этом нуждаются в помощи. Отсутствие любого из этих обстоятельств означает, что оснований для применения правил п. 2 ст. 1117 нет;

дети нарушают специальное письменное соглашение о выплате алиментов таким родителям;

имеет место вступившее в законную силу решение суда, обязывающее детей платить алименты родителям, и дети нарушают это решение суда;

б) родители, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию детей-наследодателей. Статья 80 СК устанавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Кроме того, в соответствии со ст. 85 СК родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

Если родители не выполняют упомянутые выше обязанности, суд может лишить их права наследовать после детей. При этом суд должен установить злостный характер уклонения от обязанностей, упомянутых в п. 2 ст. 1117. Если они не могут быть выполнены по уважительной причине (отсутствие средств, болезнь лица, препятствующая их выполнению, и т.п.), правила этой части ст. 1117 не применяются.

4. Характеризуя новеллы, содержащиеся в ст. 1117 ГК, особое внимание нужно обратить на то, что:

1) суд вправе принять решение об отстранении от наследования по закону лишь постольку, поскольку заинтересованное лицо обратилось в суд с соответствующим требованием. Автоматического признания недостойным наследником (что допускали правила ст. 531 ГК 1964) гражданина, который злостно уклоняется от упомянутых обязанностей, уже нет;

2) лицо, не имеющее права наследовать (по обстоятельствам, предусмотренным в п. 1 ст. 1117) либо отстраненное судом от наследования (в соответствии с п. 2 ст. 1117):

а) квалифицируется в п. 3 ст. 1117 как недостойный наследник. Это новый правовой институт в отечественном гражданском законодательстве. При этом нужно обратить внимание на то, что недостойным наследником:

чаще всего может быть признан наследник - гражданин (а если речь идет о наследовании по закону - только гражданин);

в ряде случаев признается и ЮЛ. Например, если ему было завещано имущество и на него был возложен и завещательный отказ;

б) может быть прощено наследодателем, если последний оставит ему имущество по завещанию после утраты права наследования;

3) недостойный наследник обязан возвратить уже полученное (т.е. имеется в виду, что имущество уже фактически перешло во владение к такому наследнику либо лицо получило право распоряжаться таким имуществом, например, денежными средствами на банковском счете) имущество, входившее в состав наследственного имущества (наследства). При этом п. 3 ст. 1117 квалифицирует такое наследство как неосновательное обогащение, императивно предписывая руководствоваться нормами гл. 60 ГК и, в частности, положениями:

- ст. 1104 ГК о том, что имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность;

- ст. 1105 ГК о том, что в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило;

- ст. 1107 ГК о том, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств;

- ст. 1108 ГК о том, что при возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 1104 ГК) или возмещении его стоимости (статья 1105 ГК) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья 1106 ГК) с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату (везде выделено мной. - А.Г.).

5. Анализ п. 4 и 5 ст. 1117 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) положения ст. 1117 распространяются и на наследников, имеющих обязательную долю, т.е. на:

а) несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных детей наследодателя (в т.ч. усыновленных либо удочеренных);

б) нетрудоспособных родителей или супруга;

в) других нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, призываемых к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК (см. коммент. к ней).

Иначе говоря, они тоже могут быть признаны в судебном порядке недостойными наследниками;

2) правила ст. 1117 необходимо применять и в случаях, когда завещатель возложил на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности, т.е. в случаях завещательного отказа (см. коммент. к ст. 1137 ГК).

При этом нужно обратить внимание на то, что:

а) отказополучатель может быть признан недостойным наследником по обстоятельствам и в порядке, указанным в ст. 1117 ГК;

б) если предметом завещательного отказа было выполнение для отказополучателя работы (оказание ему услуги), последний обязан (по требованию наследника, который исполнил завещательный отказ) возместить стоимость выполненной для него работы (оказанной услуги). Такое возмещение может иметь как денежную, так и натуральную форму (например, путем передачи определенной вещи, цена которой совпадает с ценой оказанной услуги);

в) если недостойному отказополучателю передано имущество, оно подлежит возвращению наследнику, исполнившему завещательный отказ, либо передается подназначенному отказополучателю, либо возвращается в состав наследства (см. коммент. к ст. 1137, 1161 ГК).