Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lektsii_MChP.doc
Скачиваний:
183
Добавлен:
24.03.2016
Размер:
926.21 Кб
Скачать

3. Правовой статус фл в мчп.

Для МЧП характерен дифференцируемый подход к ФЛ, которые находятся в пределах юрисдикции конкретного государства. Такой подход основан на разделении ФЛ на 3 категории (отечественные, иностранные граждане и лица без гражданства) и на установлении определенного правового режима в отношении каждой категории.

Как правило, иностранные граждане на территории других стран обладают правоспособностью, которая определяется местным правопорядком. Определение правоспособности происходит на основании национального режима. Национальный режим может быть установлен как во внутреннем законодательстве РФ, так и заключенными международными договорами. При этом особое значение в данной сфере имеет Конвенция СНГ о правовой помощи 1993 г.

Предусмотрено, что правоспособность иностранных ФЛ может быть ограничена посредством установления перечня секторов экономики, в которых не может быть занят иностранец. При этом иностранные граждане во время своего пребывания на территории иностранного государства не могут ссылаться на тот объем правомочий, которыми они располагают в своем государстве.

Дееспособность иностранных граждан подчиняется личному закону. Вместе с тем из данного правила существуют изъятия:

  • Дееспособность для составления завещания определяется правом той стороны, где лицо проживало на момент составления завещания.

  • Деликтоспособность ФЛ определяется законом места причинения вреда.

  • Дееспособность в сфере обязательственных правоотношений может подчиняться закону места заключения договора, если ФЛ не достигло дееспособности по своему национальному законодательству, но достигло дееспособности по законодательству стороны заключения сделки. При условии, что контрагент по сделке не знал и не должен быть знать о том, что данное лицо недееспособно (Принцип извинительного незнания иностранного закона – 1861 г. впервые был сформулирован).

В настоящее время, предмет особого регулирования составляют вопросы правового статуса отдельных категорий ФЛ.

  1. дееспособность иностранца имеющего несколько гражданств определяется на основании его постоянного места жительства.

  2. Личным законом беженца является законодательство страны предоставившей убежище.

  3. Право ФЛ заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП определяется по праву страны, где такое ФЛ зарегистрировано в качестве ИП, либо законом основного места осуществления предпринимательской деятельности.

  4. Дип. лица – их правовой статус определяется Венской конвенцией о дип. сношениях. У них иммунитет от юрисдикции государства пребывания, кроме:

  • иск к дип. лицу из сделки с недвижимостью, где он как частное лицо выступает

  • иск из отношений по наследованию (опять как частное лицо)

  • иск в отношении деятельности, которой дипломат занимается вне своих офиц. функций

Достаточно острым вопросом являются вопросы ограничения и лишения дееспособности ФЛ. Так как основания для этого законодательство многих стран значительно расходятся. В целях достижения единообразия в вопросах объявления недееспособности была заключена Гаагская Конвенция об ограничении дееспособности совершеннолетних от 17 июля 1905 г. Основной принцип конвенции – принцип гражданства.

Для решения вопроса об ограничении дееспособности и о лишении ее должен действовать принцип личного закона. Так же возникает вопрос о том, какое государство вправе объявить лицо недееспособным. Распространенной нормой в этом отношении является признание компетентными учреждения страны личного закона. Иные положения могут быть установлены в двусторонних договорах о правовой помощи.

Признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим осуществляется на основе личного закона. Двусторонние договоры о правовой помощи устанавливают, что объявить лицо безвестно отсутствующим или умершим вправе только судебное учреждение страны гражданином которой являлось это лицо в то время, когда по последним данным оно было живым.

Тема. ЮЛ в МЧП.

  1. Национальность ЮЛ – определяется при помощи личного закона ЮЛ. При этом традиционно используется категория личный статут ЮЛ. Фактически личный статут – это правопорядок, в силу предписаний которого конкретное образование образуется и функционирует в качестве ЮЛ. Нормы данного правопорядка определяют возникновение, деятельности и ликвидацию соответствующего субъекта. В связи с тем, что нормы национального права различных государств не совпадают по своему содержанию в т.ч. для определения вопроса о принадлежности ЮЛ принято выделять критерий определения национальности. П. 2 ст. 1202 ГК РФ – это и есть статут ЮЛ.

2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:

1) статус организации в качестве юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица;

3) требования к наименованию юридического лица;

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;

5) содержание правоспособностиюридического лица;

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей;

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками;

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.

Первый критерий критерий инкорпорации. Данный критерий свойственен англосаксонской системе права. Вместе с тем данного критерия придерживаются в настоящее время и некоторые другие страны, в т.ч. Россия. Основное содержание данного критерия – личный закон ЮЛ определяется по критерию учреждения, т.е. правосубъектность лица зависит от государства ее предоставившего. ЮЛ становится субъектом права в силу признания его таковым государством, в котором оно было учреждено. Выписка из торгового реестра страны – если государство не регистрирует ЮЛ.

Второй критерийтеория оседлости – личный статут ЮЛ является закон той страны, в которой находится центр управления. При этом не имеет значения, где осуществляется деловая активность такого лица. В доктрине иностранных государств различают 2 возможных способа определения места нахождения административного центра ЮЛ. 1 способ – статуарная (статут) или формальная оседлость – место нахождение органа указывается в учредительном документе. 2 способ – эффективная (реальная) оседлость – указывает фактическое место нахождение административного центра на каждый отдельно взятый момент. Основной недостаток – сложность его применения. Так как, как правило, очень сложно определить фактическое место нахождение административного органа или сделать выбор в пользу одного из органов управления находящихся на территориях различных государств.

Пример, Турция закрепила в своем законодательстве оба критерия.

Третий критерий – критерий центра эксплуатации – критерием выступает признак осуществления основной деятельности. Данный критерий, как правило, закрепляется в законодательстве развивающихся государств. Впервые появился в Индии. В настоящее время данному критерию отдается приоритет в сфере регулирования обязательственных договорных правоотношений. Основной недостаток – его неопределенность и неустойчивость. Связано это с тем, что ЮЛ может одномоментно осуществлять свою деятельность на территории нескольких государств.

Четвертый критерийтеория контроля – личный закон определяется правом того государства, национальность которого имеет лицо, осуществляющее реальный контроль за деятельностью данного ЮЛ. Впервые данный критерий был использован в ходе 1-ой мировой войны английским судом.

Разные подходы государств к определению национальности вызывают на практике коллизионные проблемы. В результате действия разных норм может сложиться ситуация что одно и тоже ЮЛ может признаваться на территории одного государства и не признаваться на территории другого, также ЮЛ может получить двойную национальность, либо не иметь национальности в принципе. В связи с этим в двусторонних отношениях между государствами заключаются договоры, направленные на взаимное признание ЮЛ.

Многосторонних международных актов в данной сфере практически нет. 1 июня 1956 г. была заключена Конвенция о признании правосубъектности иностранных компаний, объединений и учреждений 29.02.1968 г., БК о взаимном признании компаний и ЮЛ. Обе конвенции до сих пор в силу не вступили.

В этой сфере действует – Конвенция, заключенная в рамках Совета Европы о признании негосударственных организаций 24.04.1986 г. вступила в силу с 1991 г. Данная конвенция применяется исключительно к НКО. Для определения личного закона таких организаций используется критерий инкорпорации.

Необходимо охарактеризовать - сферу действия личного статута ЮЛ (п. 2 ст. 1202 ГК РФ).

[1) статус организации в качестве юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица;

3) требования к наименованию юридического лица;

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;

5) содержание правоспособности юридического лица;

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей;

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками;

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.]

  1. Правовое положение иностранных ЮЛ в РФ.

РФ закрепляет критерий инкорпорации. Правосубъектность организаций будет определяться в соответствии с законом учреждении ЮЛ. В сфере сделкоспособности запрещается ссылаться на ограничение полномочий органа ЮЛ не известного российскому праву.

Юридический статус иностранного лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны, либо иным эквивалентным доказательством – Инф. письмо ВАС от 25.12.1996 г. Согласно ст. 2 ГК РФ для иностранных ЮЛ устанавливается национальный правовой режим. Это же правило закрепляется в Законе «Об иностранных инвестициях». Если иностранное ЮЛ осуществляет свою деятельность на территории РФ оно обязано соблюдать нормы российского права. Т.о. иностранные ЮЛ могут осуществлять следующую деятельность на территории РФ:

  • Заключать внешнеэкономические сделки без каких-либо ограничений.

  • Арендовать земельные участки, а также недвижимое имущество, приобретать в собственность недвижимое имущество с учетом установленных ограничений.

  • Совершать любые операции связанные со сделками, такие как расчеты, транспортные операции, могут рекламировать с учетом положений законодательства.

  • Могут быть учредителями и участниками создаваемых в РФ обществ и товариществ;

  • Имеют право участвовать в разработке недр и природных ресурсов путем заключения специальных инвестиционных соглашений, с учетом ограничений установленных законодательством.

  • Могут учреждать на территории РФ свои филиалы и представительства.

  • Могут регистрировать товарные знаки и наименование мест происхождение товара.

Основные ограничения прав иностранных ЮЛ установлены федеральным законодательством:

  • Ограничиваются их вещные права на землю.

  • Законом «О СМИ» установлено, что иностранное ЮЛ не вправе учреждать теле и видео программы, а также телевещательные организации, зона уверенного приема которых охватывает более половины субъектов РФ, либо на территории на которой проживает более половины численности населения РФ.

  • Не вправе осуществлять свою деятельность в ЗАТО.

  • Их деятельность не может быть связана с государственной тайной и государственной безопасностью.

  • Ограничена архитектурная и градостроительная деятельность.

  • Ограничения в сфере автомобильных перевозок.

  • Ограничений в банковской сфере и сфере страхования.

  • Запрещены иностранные политические партии и деятельность иностранных религиозных организаций.

Иностранное ЮЛ вправе осуществлять свою деятельность через филиалы, а также имеет возможность создание представительств. Правовой статут филиалов и представительств будет определяться личным законом головной организации.

Для открытия филиалов и представительств необходимо пройти процедуру аккредитации. Данная процедур регламентируется ГК РФ, положением о порядке открытия и деятельности представительств иностранных фирм, банков и организаций от 30.11.1989 г.

Для аккредитации иностранная компания должна подать в аккредитующий орган заявление с пакетом документов. Если принимается положительное решение, то выдается разрешение на открытие филиала или представительства, а также свидетельство о внесении информации в сводный государственный реестр. Данное свидетельство служит подтверждением официального статуса обособленного подразделения и требуется при совершении любых операций на территории России. Аккредитующим органом является государственная регистрационная палата при Минюсте. Аккредитация представительства предоставляется до 3 лет, филиала – до 5 лет. Но при необходимости аккредитация может быть продлена.

Документы:

  • письменное заявление – в машинописном виде с указанием наименования, времени создания, место нахождения и вида деятельности иностранного ЮЛ, цели открытия, сведения о деловом сотрудничестве с российскими партнерами и перспективами его развития.

  • Выписка из торгового реестра страны происхождения.

  • Учредительный документ.

  • Решение иностранного ЮЛ о создании филиала или представительства.

  • Оригинал и нотариально заверенная копия положения о филиале/ представительстве.

  • Рекомендательное письмо иностранного банка с подтверждением его платежеспособности (действует 6 месяцев).

  • Нотариально заверенная копия генеральной доверенности о наделении руководителя филиала или представительства необходимыми полномочиями.

  • Карточка сведений о филиале или представительстве.

Для открытия представительства дополнительно требуются:

  • документ подтверждающий адрес представительства в РФ.

  • не менее 2-х рекомендательных писем российских деловых партнеров, составленных в свободной форме на фирменных бланках.

Все иностранные документы принимаются только с подлинными отметками о консульской легализации. К таким документам должен быть приложен нотариально заверенный перевод. Такой перевод действителен в течение 1 года. Представительство – для совершения внешнеэкономических сделок. Представительство – только интересы представляют. А филиал – делегировано часть или все полномочия главной организации.

В аккредитации может быть отказано:

  • Если документы не представлены в полном объеме.

  • Если установлено, что в представленных документах содержится недостоверная информация.

  • Если цели создания противоречат законодательству РФ.

  • Если цели и задачи создания создают угрозу суверенитету и национальным интересам РФ.

  • Если ранее внесенные сведение были исключены из реестра в связи с грубым нарушением законодательства РФ.

По решению иностранного ЮЛ деятельность его филиала или представительства может быть прекращена до истечения срока аккредитации. Иностранное ЮЛ обязано уведомить аккредитующий орган о принятом решении, на основании данного уведомления аккредитующий орган готовит письма с официальным извещением о прекращении деятельности филиала или представительства для предъявления в налоговые, таможенные и миграционные органы РФ.

  1. Правовое положение российских ЮЛ за рубежом.

Определяется российским законодательством, а также внутренним законодательством страны, в которой они осуществляют свою деятельность. Российские ЮЛ могут осуществлять внешнеэкономическую деятельность без получения специальных разрешений и вместе с тем, если они осуществляют деятельность в иностранном государстве, которая там подлежит лицензированию, то получение лицензии осуществляется по законодательству принимающего государства. Особое значение имеет военно-техническое сотрудничество, так как в данном случае не все российские организации могут заключать подобные контракты. Перечень таких организаций, как правило, определяется в международных соглашениях.

Все вопросы, которые касаются порядка осуществления деятельности на территории иностранного государства, решаются внутренним законодательством той страны, с учетом положений двусторонних договоров. В договорах о правовой помощи закрепляется принцип национального правового режима. Для РФ действует несколько многосторонних соглашений определяющих правовое положение ЮЛ. Это соглашение о партнерстве и сотрудничестве государств – членов ЕС 1994 г. – всем компаниям, действующим на территории ЕС, предоставляется режим наибольшего благоприятствования. Минская Конвенция СНГ 1993 г. – для всех хозяйствующих субъектов стран участниц равные возможности для защиты своих прав и законных интересов. Т.о. положение российских ЮЛ во многом определяется положениями международных договоров.

  1. Международные ЮЛ в МЧП.

Деятельность юридических лиц зачастую не ограничивается территорией одного государства и может осуществляться во многих странах. Международными юридическими лицами современная западная правовая доктрина признает те юридические лица, которые созданы, во-первых, либо непосредственно в силу международного договора, либо, во-вторых, на основании внутреннего закона одного или двух государств, принятого в соответствии с международным договором.

К первым относятся, например, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейское общество химической обработки облученных горючих материалов ("Еврохемик").

Ко вторым относятся Европейское общество по финансированию закупок железнодорожного оборудования ("Еврофирма"), Банк международных расчетов (БМР). В советской юридической литературе понятие международного юридического лица применялось к международным банкам стран-членов СЭВ - Международному банку экономического сотрудничества и Международному инвестиционному банку (МИБ). В современной экономической литературе монополии, деятельность которых охватывает многие страны, делятся на несколько групп. Во-первых, это национальные общества, тресты, компании и т. п., имеющие за рубежом многочисленные филиалы и дочерние фирмы. Такие монополии являются международными по сфере своей деятельности, но национальными по капиталу, поэтому в качестве международных юридических лиц они рассматриваться не могут. К числу корпораций такого рода относятся "Дженерал моторз" (США), "Фольксваген" (ФРГ),"Филипс"(Нидерланды). Вторую группу монополий составляют транснациональные объединения, которые являются международными не только по сфере деятельности, но и по капиталу. Однако, несмотря на то, что в них функционирует капитал нескольких государств, созданы эти монополии как юридические лица одного государства. Поэтому международными юридическими лицами они также не считаются.

Не являются международными юридическими лицами и так называемые "смешанные общества". Под "смешанными обществами" в международном частном праве обычно понимаются торговые общества или производственные предприятия, капитал которых принадлежит юридическим лицам или гражданам различных государств.

Основной разновидностью являются транснациональные корпорации (ТНК). ТНК является международной монополией, деятельность которой затрагивает несколько государств. Специфический признак ТНК выступает их неоднородность и расчлененность с юридической т.з. ТНК являются едиными в экономическом плане, в т.ч. управляются из одного экономического центра. Т.о. с правовой т.з. ТНК – это совокупность формально-самостоятельных ЮЛ, имеющих различную государственную принадлежность, фактически управляемых иностранным ЮЛ.

Основной проблемой правового статуса ТНК является определение ее национальности. В настоящее время национальность ТНК предлагается определять по принадлежности капитала или величине оборота. Но не одна из теоретических посылок не находит отражение в законодательстве. Для определения национальности ТНК необходимо помнить, что выделяется 2 основные разновидности ТНК:

  • Институциональные ТНК, основанные на системе участий – строятся по структуре, либо пирамидальной системы, либо системы холдингов. При пирамидальной системе – материнская компания контролирует сеть дочерних компаний, которые в свою очередь выступают основными компаниями по отношению к копаниям следующего уровня. Холдинговая структура – ТНК возглавляется 2-мя компаниями «близнецами». Структура выглядит как сеть подгрупп компаний, которые подчинены 2-м основным национальным компаниям.

  • Договорные ТНК – в основе лежит договоры подчинения, которые дают основной компании право определять основные решения, принимаемые подконтрольными компаниями. Однако в ряде государств такие договоры запрещены антимонопольным законодательством. В итоге создание договорных ТНК маскируется договорами товарищества и лицензионными соглашениями.

В настоящее время национальное законодательство отдельных государств о ТНК находится на стадии становления. Эталоном правового регулирования – законодательство Германии.

В целом неразвитое законодательство обусловлено тем, что национальное законодательство не может предложить эффективного правового регулирования частноправового статуса ТНК. Необходимо создание унифицированного законодательства. Дальше всех по пути унифицирования продвинулись государства ЕС. Впервые эта проблема была поставлена Римским договором 1957 г. в настоящее время основным документом унифицированного характера является Брюссельская конвенция о взаимном признание компании и ЮЛ 1968 г. Основная проблема – конвенция не вступила в силу. В настоящее время средствами правового регулирования являются директивы ЕС. Они формулируют общие типовые положения, которые в обязательном порядке должны быть учтены в национальном законодательстве. В итоге происходит сближение, гармонизация национального законодательства. Особое значение в сфере ТНК имеют директивы от 13.12.1976 г., от 25.10.1978 г., 17.12.1982 г. данные директивы касаются вопросов защиты капитала и т.д.

Параллельно с созданием унифицированных правовых норм в рамках ЕС ведется работа по созданию новых форм ЮЛ. Внесены предложения о видах: Единое европейское торговое общество; Единое европейское АО; Европейский кооператив; европейский союз; европейское взаимное общество.

В рамках СНГ ТНК регулируется как деятельность финансово-промышленных групп. Самыми главными соглашениями: соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств – СНГ от 23.12.1993 г.; соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24.12.1993 г., соглашение о содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, страховых и смешенных транснациональных объединений от 15.04.1994 г. В целом все эти соглашения устанавливают, что транснациональное объединение могут создаваться в любых областях деятельности в различных формах. Установлено что правовой статус транснациональных объединений в рамках СНГ определяется исключительно международными соглашениями. В связи с эти национальное законодательство о ТНК не развито.

О тех видах европейских обществ новых форм найти информацию самостоятельно !!!

Трансграничные банкротства (ТБ).

Процедура банкротства выходит за пределы одного государства.

Легальное определение трансграничной несостоятельности отсутствует. Юнситрал определяет ТБ в широком смысле, как случай, когда несостоятельный должник имеет активы в нескольких государствах или когда в числе кредиторов должника имеются кредиторы из другого государства, чем то, в котором осуществляется производство по делу о несостоятельности. Т.о. ТБ – это институт МЧП, который регулирует отношения банкротства с участием иностранного элемента. Юнситрал рекомендовало решать проблемы ТБ на уровне международных соглашений. При этом было рекомендовано, что в основу такого соглашения должен быть положен принцип единого производства по делу о банкротстве. Такой документ должен определить право какого государства подлежит применению и суд какого государства является компетентным.

В настоящее время выработать единую позицию не удается. В итоге в различных государствах проводятся параллельные производства в соответствии с национальными законами, что ведет к увеличению издержек связанных с удовлетворением требований иностранных кредиторов. С конца 19 века предпринимаются попытки регулирования вопросов ТБ на уровне двусторонних соглашений. Главным инициатором является Франция. Неоднократно предпринимались попытки создания региональных конвенций: Конвенция северных стран о банкротстве 1933 г., Единообразный закон о несостоятельности 1999 г. в рамках организации по гармонизации коммерческого права в странах Африки.

В настоящее время действует 7 основных документов, которые могут быть приняты за основу при разработке универсальной конвенции:

  • Проект европейской конвенции о ТБ 1969 г. – основан на принципе единого производства. Взаимное признание производства о несостоятельности и предполагается, что возбуждение производства о несостоятельности в любом из договаривающихся государств должно исключить открытие аналогичных производств в других государствах. Конвенция в силу не вступила.

  • Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства от 5.06.1990. Не опирается на принцип единого производства, ее основная идея это взаимное признание полномочий конкурсного управляющего. Конвенция предполагает, что основное производство должно быть открыто по критерию центра эксплуатация должника. Конвенция в силу не вступила, не хватает 2 ратификационные грамоты.

  • Конвенция Европейского Союза о трансграничной несостоятельности от 23.11.1995 г. – сотрудничество по вопросам банкротства исключительно в рамках ЕС. Основное производство должно быть открыто по центру эксплуатации должника, но при этом не исключается открытия вторичных производств. Вторичное производство ограничивается активами должника находящимися в соответствующем государстве. Одновременно конкурсный управляющий основного производства имеет право требовать приостановления вторичного производства, если это необходимо для заключения мирового соглашения. Применимым правом должно выступать национальное право должника.

  • Проект соглашение о ТБ подготовленный комитетом Джи – это объединенный комитет международной ассоциации адвокатов и комитета по международной неплатежеспособности от 1995 г. – он построен на идее комбинированного подхода к использованию методов единого и параллельных производств. В ходе вторичных производств должны быть удовлетворены только требования кредиторов, которые обеспечены залогом имущества должника. Остальные кредиторы – должны заявлять свои требования в основном производстве. Производства, которое является основным должно осуществляться по праву суда и признаваться во всех договаривающихся государствах.

  • Регламент европейского парламента о процедурах несостоятельности от 29.05.2000 г. – предусматривает конкретные правила в отношении подведомственности дел о банкротстве. Судебная процедура должна возбуждаться там, где находится центр интересов должника (основное место нахождение должника). Регламент предусматривает возможность возбуждение дополнительной процедуры в том государстве, где у должника есть филиалы. В качестве применимого права – закон суда. Начал действовать.

  • 1997 г. на основании резолюции Ген Ассамблеи был принят Типовой закон о трансграничной несостоятельности подготовленный рамках Юнситрал. Данный закон рекомендован для инкорпорации в национальное законодательство. Содержание – закон имеет узкую направленность, в частности, он рассчитан на ситуации, когда большинство кредиторов находятся в одном государстве, а активы распределены в нескольких. Производство считается основным, если оно было инициировано в государстве, где должник имеет центр деловой активности. Параллельное производство может возбуждать в любом государстве, где есть активы должника. Данный закон в силу не вступил.

  • В рамках СНГ в 1997 г. был выработан Проект модельного закона о несостоятельности банкротстве.

Тема. Правовое регулирование иностранных инвестиций.

  1. Понятие иностранных инвестиций

В общем плане инвестиция – долгосрочное вложение капитала в какие-либо проекты с целью получения прибыли. Действующее российское законодательство определяет понятие иностранной инвестиции через процесс. Т.о. под инвестицией понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории России в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота и не ограничены в нем. В основной перечень объектов иностранных инвестиций входят следующие:

  • Движимое и недвижимое имущество;

  • Имущественные права;

  • Денежные средства и вклады;

  • Ценные бумаги;

  • Права на интеллектуальную собственность;

  • Право на осуществление хозяйственной деятельности.

С т.з. теории иностранные инвестиции классифицируется по нескольким основаниям:

  1. По отношению к отдельным странам:

  • Иностранные – вложение иностранных капиталов в экономику конкретной страны;

  • Зарубежные – вложение капиталов местных экономических субъектов за рубежом.

  1. По источникам происхождения:

  • Частные;

  • Государственные.

  1. По способу учета:

  • Текущие потоки инвестиций – инвестиции, которые осуществляются в течение финансового года.

  • Накопленные инвестиции – объем инвестиции за весь период их существования.

  1. По степени контроля:

  • Прямые – приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале коммерческой организации созданной или вновь создаваемой на территории РФ в соответствии с гражданским законодательством. Также относятся вложение капиталов в основные фонды филиала иностранного ЮЛ, который создается на территории РФ. Еще относятся осуществление на территории РФ иностранным инвестором лизинга оборудования как арендодателя при условии, что данное оборудование указано в разделах 16 и 17 ТН ВЭД СНГ. Его таможенная стоимость должна быть не менее 1млн. руб.

Прямые инвестиции имеют долгосрочный характер и они дают право инвестору контролировать управление объектом инвестирования.

  • Портфельные – вложение иностранных инвесторов не дающие право управлять объектом инвестирования. Это приобретение долей акций менее 10 %, приобретение ценных бумаг.

Источники правового регулирования иностранных инвестиций – это исключительно внутригосударственное законодательство и при этом НА регулирующие инвестиционную деятельность можно условно разделить на 3 группы:

  1. НА, устанавливающие общие принципы инвестиционной деятельности – К РФ, Закон об иностранных инвестициях от 9 июля 1999 г., ГК РФ, ФЗ от 8.12.2003 г. Об основах госрегулирования внешнеторговой деятельности.

  2. НА, которые регулируют отдельные направления инвестиционной деятельности – ФЗ от 25.02.1999 г. Об инвестиционной деятельности в РФ осуществляемый в форме капитальных вложений, ФЗ О соглашениях о разделе продукции, ФЗ от 21 июля 2005 г. О концессионных соглашениях, ФЗ от 22 июля 2005 г. Об особых экономических зонах.

  3. НА, направленные на регулирование отдельных вопросов деятельности организации с иностранными инвестициями: Там К РФ, ФЗ о там тарифе.

В сфере инвестирования международные источники носят вспомогательный характер, как правило, такие источники направлены не на регулирование процесса инвестирования, а на защиту прав иностранного инвестора. Самыми важными соглашениями: Сеульская Конвенция 1985 г. об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций; Вашингтонская Конвенция 1965 г. о порядке разрешении инвестиционных споров между государством и лицом другого государства; Европейская Энергетическая Хартия 1991 г.; соглашение СНГ О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 г. (для РФ не действует сейчас). В сфере защиты прав инвесторов принимаются двусторонние договоры.

В соответствии с российским законодательством в качестве иностранного инвестора могут выступать иностранное ЮЛ, иностранная организация не являющаяся ЮЛ, иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные государства и международные организации. В отношении каждого закон делает оговорку, что данный субъект может осуществлять инвестиционную деятельность только в том случае, если в соответствии с его личным законом такой субъект имеет право осуществлять инвестиции на территории РФ. С т.з. теории иностранные инвесторы подразделяются на 3 группы:

  1. Индивидуальные инвесторы – ФЛ, действующие от своего имени и за свой счет

  2. Корпоративные инвесторы – организации производящие инвестирование за счет собственных или заемных средств.

  3. Институциональные инвесторы – финансовые посредники, привлекающие заемные денежные средства для их вложения в финансовые инструменты. Это всегда профессиональные участники финансового рынка. Контроль ФСФР.

  1. Правовые режимы инвестиций.

Правовой режим - это совокупность правил, регулирующих какую-либо сферу деятельности.

В практике правового регулирования инвестиций выделяют 2 основных типа правовых режимов:

  1. Абсолютный режим – капиталовложениям предоставляется полная правовая защита и гарантируется отсутствие каких бы то ни было дискриминирующих условий по отношению к иностранным инвесторам. Фактически абсолютный режим представляет собой минимальный международный стандарт, который включает в себя обязанность государства защищать иностранную собственность.

  2. Относительный режим – регулирование иностранных инвестиций в зависимости от определенных обстоятельств. Фактически они конкретизируют абсолютный режим. Всего выделяют 4 вида относительных режимов:

  • Режим наибольшего благоприятствования – путем заключения международных соглашений;

  • Национальный режим;

  • Режим допуска – совокупность правил, которые регулируют порядок допуска иностранного инвестора на национальный рынок. Фактически он предусматривает специальные правила входа на рынок и в первую очередь разрешительный порядок.

  • Режим деятельности – совокупность правил, которые регулируют порядок осуществления инвестиционной деятельности и защиты интересов иностранных инвесторов. Для инвесторов устанавливаются льготные правила по сравнению с национальными инвесторами.

В РФ базовым режимом является национальный. Действующим законодательством могут быть установлены изъятия ограничительного и стимулирующего характера. Изъятия ограничительного характера связаны с деятельностью кредитных и страховых организаций, а также с деятельностью в сфере недр, земли и природных ресурсов. Изъятия стимулирующего характера – система льгот для иностранных инвесторов в т.ч. в сфере уплаты таможенных пошлин и налогов. Также называют дедушкину оговорку – гарантии иностранному инвестору от неблагоприятного изменения законодательства, действовавшего ранее. РФ применяет дедушкину оговорку при условии соблюдения обстоятельств:

  • Оговорка не распространяется на изменения, которые вносятся в законодательство в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья других лиц, обеспечение обороны и безопасности государства.

  • Оговорка применяется только в отношении тех инвесторов, доля которых в капитале организаций составляет выше 25%. Либо на инвесторов, которые осуществляют приоритетные инвестиционные проекты (включен в специальный перечень).

  • Действие оговорки гарантируется для иностранного инвестора в течение срока окупаемости проекта, но не более 7 лет.

Гарантии иностранному инвестору

Основная масса гарантий для них установлены международными соглашениями. Сеульская Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций – одобрена международным банком РиР 11.10.1985 г. РФ ратифицировала конвенция в 1992 г. Данная конвенция заключена с целью урегулирования вопросов связанных с некоммерческими рисками при осуществлении инвестирования. С целью страхования таких инвестиций от некоммерческих рисков учреждено многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА). МИГА представляет собой многостороннее агентство по предотвращению и минимизации рисков путем страхования инвестиций. Кроме того оно призвано обеспечивать информационное содействие в сфере инвестиций. Застрахованным по Конвенции может быть только такое капиталовложение, которое является экономически обоснованным и является инвестированием на территории развивающейся страны. Приложение к Конвенции – список стран ратифицировали Конвенцию.

Агентство осуществляет страхование капиталовложений от некоммерческих рисков:

  • Перевод валюты – любое введение по инициативе принимающего Правительства ограничений на перевод ее валюты в свободно используемую валюту или другую валюту приемлемую для инвестора. При страховании от данного вида рисков возмещаются потери, которые возникли в результате введение подобных ограничений, либо возникшие в результате длительной задержки приобретения иностранной валюты.

  • Экспроприация или аналогичные меры – любое законодательное или административное действие, исходящее от принимающего Правительства, в результате которого владелец гарантии лишается права собственности над своим капиталовложением. При страховании данного вида рисков также возможно страхование от скрытой экспроприации. В данном случае компенсация выплачивается в размере балансовой стоимости застрахованных инвестиций.

  • Нарушение договоров – любой отказ принимающего Правительства с инвестором в тех случаях, когда между ними имеются прямые контрактные отношения и инвестор при этом не имеет возможности обратиться в судебный или Арбитражный орган за защитой своих прав. В этом случае покрываются потери, возникшие в результате нарушения условий договора.

  • Война и гражданские беспорядки – любые военные действия или гражданские беспорядки на любой территории принимающей страны, в т.ч. революции, гос перевороты и акты терроризма. Страхование от данного вида рисков покрывает повреждение или уничтожение активов или полное прекращение реализации проекта. Размер компенсации определяется либо по балансовой стоимости активов, либо по стоимости их замены и восстановления.

Совет директоров агентства квалифицированным большинством может утвердить расширение сферы охвата гарантий. Но при этом к некоммерческим рискам не могут быть отнесены риски девальвации или обесценивание валюты. Гарантии для инвесторов устанавливаются в отношении каждого инвестора на основе договора. Размер страховой премии определяется на основе анализа рисков каждого конкретного проекта. Договор заключается на срок до 15 лет.

При наступлении страхового случая и выплате компенсации к агентству переходит право требования. При этом споры между агентством и государствами разрешаются по специальной процедуре, предусмотренной конвенцией. Процедура заключается: в течение 120 дней с момента его возникновения стороны находятся в состоянии переговоров. Затем любая сторона вправе передать спор на Арбитраж, либо стороны по взаимному согласию могут прибегнуть к согласительной процедуре при содействии избранного сторонами посредника. При вынесении Арбитражного решения оно является окончательным и обязательным для сторон.

Вашингтонская Конвенция одобрена 18 марта 1965 г. – РФ подписала, но ратифицировала 1993 г. Конвенция заключена с целью создания международных методов урегулирования споров возникающих в сфере инвестиций. С целью создания международного механизма защиты прав инвесторов под эгидой МБРР был учрежден международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ИКСИД). В настоящее время в Конвенции участвует 143 государства. При этом в 1979 г. был одобрен дополнительный протокол к Конвенции, который предусмотрел, что спор может быть передан на рассмотрение ИКСИД даже в том случае, если одна из сторон спора не является участником Конвенции.

ИКСИД включает в себя административный совет и секретариат. Во главе находится – Ген Секретарь, который избирается административным советом. ИКСИД ведет списки примирителей и арбитров, а также обеспечивает организационную сторону примирительной и арбитражной процедур. Каждое государство участник Конвенции может назначить в каждый список по 4 человека. Под юрисдикцию ИКСИД подпадают инвестиционные споры при условиях:

  • Наличие письменного согласия сторон;

  • Наличие стороны, которая является участником Конвенции.

Для разрешения споров Конвенция предусматривает примирительную и арбитражную процедуры.

Для примирительной процедуры формируется Примирительная комиссия, состоящая из любого нечетного числа примирителей, которые назначаются по соглашению сторон. Суть – достижение соглашения между сторонами на взаимоприемлемых условиях. Стороны обязаны сотрудничать с комиссией и учитывать ее рекомендации. Результат работы комиссии отражается в протоколе, который носит рекомендательный характер.

Арбитражная процедура – формируется Арбитражный Суд, состоящий из любого нечетного числа арбитров. Если стороны не пришли к согласию по поводу арбитров, то суд формируется в составе 3 арбитров, при этом по одному назначают стороны, а третий назначается Ген Секретарем ИКСИД. Суд решает вопросы большинством голосов его членов, арбитражное решение составляется в письменной форме и подписывается голосовавшими за него членами суда. Если отсутствует соглашение сторон о применимом праве, то суд применяет нормы государства являющегося стороной в споре. Арбитражное решение может быть пересмотрено только при выявлении ранее неизвестного факта, при условии, что он существенно повлияет на решения суда.

Характеристика соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Такие соглашения являются двусторонними их задача – установление ясных и простых правил, призванных обеспечивать и поощрять допуск иностранных инвестиций. Для РФ такие соглашения распространены. В связи с этим Правительство РФ приняло решение об унификации условий таких договоров. Т.о. 9.06.2001 года принято ПП, утвердившее типовую форму соглашения между правительством РФ и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Все подобные соглашения содержат следующие обязательные пункты:

  1. понятие иностранного инвестора и инвестиции

  2. допуск и защита капиталовложений инвесторов другой стороны – базовое условие – установление национального правового режима. Некоторые соглашения предусматривают режим наибольшего благоприятствования.

  3. защита прав инвесторов при экспроприации. Стандартные меры заключаются в том, что стороны договариваются о невозможности экспроприации инвестиций своих инвесторов. При этом договоры предусматривают исключения о том, что экспроприация возможна только в случае, если она принимается в общественных интересах и сопровождается адекватной компенсацией. Некоторые устанавливают срок выплаты

  4. порядок возмещения ущерба – возмещение ущерба в случае войны и гражданских беспорядков

  5. правила перевода платежей (валютные аспекты).

  6. суброгация и ее применение. Инвестор может получить возмещение ущерба от своего государства, в результате возникают отношения между 2мя государствами

  7. разрешение споров между инвестором и принимающим государством. Большинство предусматривают передачу спора в ИКСИД. В различных соглашениях установлены следующие органы: суд на территории принимающего государства, АС ЮНСИТРАЛ, АС Стокгольмской Торговой Палаты. Специальная процедура рассмотрения спора в специально созданном третейском суде.

Соглашения об избежании двойного налогообложения:

Двойное налогообложение возникает в случае, когда один и тот же налогоплательщик облагается в отношении одного и того же дохода одинаковыми или сопоставимыми налогами за один налоговый период на территории 2х или более стран.

Устранение двойного обложения производится 3мя способами:

  1. кредитный зачет – в этом случае налог, уплаченный за рубежом, вычитается из налога, причитающегося к уплате в стране резидента. Сам доход, полученный за рубежом, включается в домашнюю налоговую базу.

  2. освобождение – доход, полученный за рубежом, не включается в домашнюю налогооблагаемую базу

  3. заключение двустороннего соглашения (около 80 в РФ). Способствует защите прав инвесторов.

Все соглашения, действующие для РФ, делятся на:

  • Соглашения со странами СНГ – на основе соглашения от 13.03.1992 года о согласованных принципах налоговой политики. Но РФ сейчас его денонсировало.

  • Соглашения, подписанные до 28.05.1992 года - высокое разнообразие и достаточно противоречивые положения. Не было единого документа, на основе навязанных нам условий

  • На основе ПП 28.05.1992 года о заключении межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Такие соглашения устраняют двойное налогообложение, которое происходит от различий в налоговом законодательстве стран партнеров. В нем должны быть указаны следующие аспекты: понятие резидента (круг субъектов), налоги на которое распространяется соглашение (исключительно на федеральные налоги).

24.02.2010 – новое Типовое соглашение об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество (утв. ПП). В нем предусматривается возможность избрание применимого права для налоговых отношений.

Особые экономические зоны.

ОЭЗ – это ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных предпринимателей.

В РФ особая экономическая зона – это определяемая Правительством часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Правовое регулирование на основе ФЗ от 22.07.2005 года.

Основные цели создания таких зон:

  1. развитие высоко технологичных отраслей экономики

  2. производство новых видов продукции

  3. развитие транспортной инфраструктуры

  4. развитие санаторно-курортной сферы.

Решение о создании ОЭЗ оформляется ПП РФ, которое принимается на основе заявки, подаваемой совместно высшим ИОВ субъекта РФ и исполнительно-распорядительным органом МО. В заявке необходимо обоснование целесообразности и эффективности создания зоны. ОЭЗ управляется ФОИВ, специально уполномоченным. Это Минэкономразвития в настоящее время. Функционирует наблюдательный совет, в который входят представители власти всех уровней и представители хозяйствующих субъектов. Главная цель Совета – рассмотрение и утверждение перспективных планов развития зоны.

В соответствие с ФЗ в РФ создаются зоны 4х типов:

1. промышленно-производственные зоны. Они предназначены для размещения объектов промышленного назначения. Площадь такой зоны должна составлять не более 20 кв.км., не включая в себя полностью территорию какого-либо административно-территориального образования. Срок – не более 20 лет. Капиталовложения – не менее 10 млн. евро, в первый год – не менее 1 млн. евро. На территории зоны не разрешается размещение жилого фонда, разработка полезных ископаемых, производство и переработка подакцизных товаров, за исключением автомобилей и мотоциклов. Резидент такой зоны вправе осуществлять промышленно-производственную деятельность на основе специально заключенного соглашения.

2. зоны технико-внедренческого типа – ведение технико-внедренческой деятельности – создание и реализация НТ продукции, доведение ее до промышленного применения, включая изготовление испытание и реализацию опытных партий и программных продуктов. Создается на территории общей площадью не более 3 кв.км. другие характеристики те же.

3. туристско-рекреационные зоны. Зоны создаются для туристско-рекреационной деятельности – деятельность по строительству реконструкции и эксплуатации объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан. Под ней понимается разработка месторождений природных лечебных ресурсов. Они могут располагаться на территории нескольких МО и могут включать в себя полностью их территорию. В них размещаются объекты жилого фонда, в них запрещено разрабатывать полезные ископаемые, переработку лома цветмет и чермет, нельзя продавать и производить подакцизные товары.

4. портовые зоны. Цель – стимулирование развитие портового хозяйства и развития портовых услуг конкурентоспособных по отношению к зарубежным аналогам. Только на территориях существующих портов, аэропортов, открытых для приема и отправки судов, выполняющих международные перевозки. Территория зоны не включает в себя имущественные комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров. Создаются на 49 лет. Осуществляется только портовая деятельность, к которой относится: погрузочно-разгрузочные работы, складирование и хранение товаров, оказание транспортно-экспедиторских услуг, снабжение и снаряжение судов, ремонт и техническое обслуживание судов, переработка водных биологических ресурсов, оптовая торговля товарами и биржевая торговля товарами. Особенность этих зон – нерезиденты такой зоны не могут осуществлять в ней предпринимательскую деятельность.

Резидентам предоставляются гарантии и льготы:

  • налоговые льготы – частичное освобождение инвесторов от уплаты налогов на собственность и имущество, существенно снижается налог на прибыль (4,5%) на 5 лет освобождены от транспортного и земельного налога.

  • таможенные льготы – в случае импорта освобождение от импортных пошлин, освобождение от пошлин на полуфабрикаты и сырье, ввозимых для использования внутри зоны, и наоборот в случае экспорта на продукцию, произведенную внутри зоны. Устанавливается режим свободной таможенной зоны.

  • финансовые льготы – облегченный порядок предоставления государственных кредитов, сниженные ставки на оплату коммунальных услуг.

  • административные льготы – упрощенный порядок регистрации предприятий и упрощенный порядок въезда/выезда иностранных граждан.

На резидентов ОЭЗ в течение срока действия соглашения о ведении соответствующей деятельности в зоне действует «дедушкина оговорка».

  1. Правовой статус оффшорных зон.

Это государство или его часть, в пределах которой для компаний – нерезидентов определяется особый режим регистрации и деятельности. В оффшорной зоне упрощен и ускорен процесс регистрации нерезидентов, причем при регистрации уплачивается, как правило, незначительный сбор. В оффшорных зонах по заниженным ставкам уплачиваются налоги с прибыли. Гарантируется конфиденциальность деятельности оффшорных компаний.

Они освобождены от государственного валютного контроля. В целях защиты национального бизнеса оффшорным компаниям запрещено заниматься любой предпринимательской деятельностью в пределах оффшорной зоны. Основные доходы складываются от сборов за регистрацию и перерегистрацию компаний. Как правило, в оффшорной зоне требуется содержание постоянных представительств (секретарские бюро).

Импортируемое для нужд компании оборудование, автомобили и материалы не облагаются таможенными пошлинами. На сегодняшний день насчитывается несколько десятков стран, где практикуются налоговые льготы для оффшорных компаний. С точки зрения классификации выделяются 3 группы оффшорных стран:

  • Страны с полным отсутствием налогов, не требующие отчетности. В основном это небольшие государства 3его мира: Багамские острова, Каймановые острова, Виргинские острова. Такие зоны характеризуются высокой степенью конфиденциальности для владельцев компаний. Контроль со стороны местных властей отсутствует.

  • Оффшорные зоны повышенной респектабельности. Ирландия, Гибралтар и о. Мэн. В таких зонах от оффшорных компаний требуют финансовую отчетность и предоставляют ощутимые налоговые льготы. Контроль со стороны государства выражается в ведении реестров директоров и акционеров. Престиж компаний этих зон выше, чем у 1ой группы.

  • Нельзя считать стандартными оффшорными зонами. Калининградская обл. в РФ, Республика Кипр (ранее). В этих зонах осуществляется стандартный государственный контроль за деятельностью нерезидентов, в том числе обязательное предоставление бухгалтерской отчетности. Нерезиденты полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль.

В целом, в МП не существует единого списка оффшорных зон. Работу по контролю за оффшорными зонами ведут МВФ, ЦБ различных стран мира. В РФ список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим, и при этом не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, публикуется ЦБ РФ. В соответствие с приложением к Указанию ЦБ РФ от 7.08.2003 года выделяется 3 группы оффшорных зон, в зависимости от которых устанавливаются различные требования к проведению операций и определению размера резерва по операциям. Список оффшорных зон для налоговых целей утвержден Минфина РФ от 13. 11.2007 года (41 государство). Найти информацию про одну из существующих оффшорных зон.

Виды инвестиционных соглашений:

Концессионный договор – наиболее традиционная и широко известная форма привлечения иностранных частных инвестиций в целях освоения и хозяйственной эксплуатации природных ресурсов принимающей страны (более 120 государств). В настоящее время разработано 2 международных документа, которые лежат в основе гармонизации законодательства о концессионных договорах. Руководство для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры финансируемым из частных источников, подготовлено в рамках ЮНСИТРАЛ. Базовые элементы закона о концессионных соглашениях в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

Концессионный договор - одна сторона концедент предоставляет другой стороне концессионеру право пользования объектом государственной или муниципальной собственности, либо осуществления определенного вида деятельности, монополия на которую принадлежит концеденту.

В международной практике выделяются следующие типы соглашений:

    1. «строительство управление передача» (BOT) – концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию определенного объекта на праве собственности в течение установленного срока, после чего объект передается в собственность государству.

    2. «строительство передача управление» (ВТО) – концессионер строит объект, который передается государству в собственность сразу после завершения строительства, после этого объект передается в эксплуатацию концессионеру на определенный срок.

    3. «строительство владение управление» (ВОО) – концессионер строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок действия которого не ограничивается.

    4. «строительство владение управление передача» (ВООТ) - владение и пользование построенным объектом на праве собственности в течение определенного срока, в течение которого объект переходит в собственность государства, но при этом концессионер имеет право продолжать эксплуатацию объекта.

    5. «покупка строительство (передача) управление» (ВВО) – эта форма используется исключительно для восстановления или расширения уже существующего объекта. Государство продает объект концессионеру, который осуществляет необходимую реконструкцию, возвращает объект в собственность государства, параллельно осуществляет управление объектом.

В концессионном договоре может быть предусмотрено создание специально для целей реализации проекта ЮЛ в форме АО или ООО.

Национальное законодательство базируется на ГК и ФЗ 21.07.2005 года «О концессионных соглашениях» ст. 3 содержит определение, которое включает в себя все элементы, обеспечивающие решение концессионным договором задач проектного финансирования. Согласно ФЗ по концессионному договору концессионер обязуется за свой счет создать и/или реконструировать определенное соглашением недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту. Кроме того, концессионер обязуется осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом на срок, установленный соглашением.

Закон особо подчеркивает, что концессионер несет обязанность инвестировать свои средства в определенный объект и деятельность. В законе определяются основные условия инвестирования. Квалифицирующим признаком концессионного договора является объект концессионного соглашения, который свидетельствует о присутствии публичного интереса в концессионном договоре. Имущество, которое может стать объектом соглашения – ст. 4 ФЗ. К нему относятся: автодороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (мосты, туннели, стоянки авто, путепроводы, пункты пропуска автотранспорта и пункты взимания платы с владельцев грузовых автотранспортных средств), объекты ж/д морского и воздушного транспорта, объекты электроэнергетики и коммунальной инфраструктуры, объекты социальной сферы. Объекты перечислены с максимальной детализацией, они позволяют определить те области, в которых допускается использование концессионных соглашений.

В любом случае объект концессионного соглашения только недвижимость, закрытый перечень которого установлен в ст. 4 ФЗ.

Т.о. можно определить следующие особенности предмет концессионного соглашения: объектом являются строго определенные виды недвижимого имущества, объект договора может не существовать в момент заключения соглашения, либо он может быть подвергнут существенным изменениям в ходе исполнения соглашения, в предмет входит не только владение и пользование объектом, но и его строительство либо реконструкция.

Концессионер обязан иметь в виду, что все объекты имеют специальное назначение, поэтому он обязан осуществлять деятельность по целевому использованию объекта. Концессионер оказывает услуги с использованием данного имущества.

Особый субъектный состав соглашения – концедентом может выступать только публичный субъект (РФ, субъект РФ и МО).

Ст. 10 ФЗ посвящена условиям соглашении (существенные и простые).

Существенные: обязательства концессионера по созданию и /или реконструкции объекта концессионного соглашения, а также по соблюдению сроков создания и реконструкции. Обязательства концессионера, по осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением. Срок действия соглашения. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта соглашения. Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением. Обязательное указание на срок заключения с концессионером договором аренды этих земельных участков. Цели и срок использования объекта соглашения. Перечень открыт.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса. Без проведения конкурса – только если в конкурсную комиссию представлено менее 2х предложений.

Соглашение о разделе продукции. Это новая форма организации инвестиционной деятельности, используется при освоении месторождений полезных ископаемых. ФЗ 30.12.1995 года №225 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». Глава 26.4 НК РФ устанавливает систему налогообложения (СНО) для таких соглашений. Это договор, в соответствие с которым РФ предоставляет субъекту предпринимательской деятельности на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиск разведки добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, а также на ведение связанных с этим работ. В свою очередь инвестор обязуется провести работы за свой счет и на свой риск. Соглашение должно определять все условия связанные с пользованием недр, в том числе условия и порядок раздела продукции между сторонами. Перечне участков недр, право пользование которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, устанавливаются специальными ФЗ.

Основания для включения в перечень:

  • Обусловленная объективными факторами убыточность для государства продолжение разработки ПИ, являющихся градообразующими. В этом случае участки включаются в перечень, если разработка может обеспечить существенный объем добычи ПИ, а прекращение разработки может повлечь за собой негативные социальные последствия.

  • Отсутствие финансовых и технических средств для освоения новых крупных месторождений ПИ, за счет освоения которых обеспечивается поддержание для социального развития и экономической безопасности РФ уровня добычи полезных ископаемых в целом.

  • Необходимость привлечения специальных высоко затратных технологий разработки трудно извлекаемых и значительных по объему запасов ПИ

  • Необходимость привлечения дополнительных финансовых и технических средств для обеспечения экологической безопасности и охраны недр при разработке крупных месторождений ПИ, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

  • Необходимость обеспечения региона собственным топливо энергетическим сырьем и создание новых рабочих мест, в регионах, где низкая занятость.

  • Наличие обязательств РФ о проведении переговоров по заключению таких соглашений.

Сторонами соглашения о разделе продукции является РФ и инвестор, от имени РФ – Правительство и ОИВ субъекта, на территории которого находится участок недр.

Со стороны инвесторов в соглашении могут выступать любые субъекты предпринимательской деятельности, в то числе не ЮЛ, объединения ЮЛ. Участники имеют солидарные права и обязанности по соглашению. Т.о. соглашение о разделе продукции в обязательном порядке заключается только между субъектами, предусмотренными законом. Главная особенность таких соглашений в том, что все расчеты между государством и инвесторами ведутся путем раздела произведенной продукции.

Раздел продукции происходит в 2 этапа:

1. Вся продукция делится на 2 части: первая поступает государству в счет выплат за пользование недрами, вторая часть – инвестору, который должен разделить ее на прибыльную и компенсационную (возмещает затраты инвестора).

2. прибыльная продукция подразделяется на валовую долю инвестора и долю государства в пропорции, определяемой соглашением. Из своей доли инвестор выплачивает налоги государству, а оставшаяся часть составляет его чистую долю в разделе прибыли.

Т.о. общая доля инвестора включает; компенсационную продукцию и чистую долю в прибыли. Общая доля государства – выплаты инвестора за пользование недрами, доля государства в прибыли и налоговые поступления.

В настоящее время раздел продукции при пользовании недрами используется в боле, чем 40 странах. Он выгоден для инвестора, так как налогообложение происходит по специальным ставкам, предусмотрено освобождение от взимания НДС и акцизов при ввозе на таможенную территорию товаров и услуг в рамках соглашения и при вывозе минерального сырья – собственности иностранного инвестора. Также инвесторам гарантируется стабильность условий соглашения на весь период его действия.

Тема: Вещные права в МЧП.

  1. Коллизионные вопросы собственности.

Исходным началом для разрешения большинства вопросов ПС является использование привязки закон места нахождения вещи, в соответствие с которым определяется круг и содержание вещных прав, условия их возникновения изменения прекращения и перехода. Во всех странах мира коллизионная формула места нахождения вещи признается основополагающей в отношении прав и обязанностей на недвижимое имущество. В отношении движимого имущества это правило не является безусловным. Например, страны общего права (UK) к движимому имуществу используют особую группу привязок, основной из которой является – личный закон собственника.

Содержание коллизионного регулирования ПС и иных вещных прав может быть условно сведено к 2м главным положениям:

  1. Если лицо правомерно приобретает за границей какую-либо вещь, то при перемещении ее в иное государство, это лицо сохраняет вещь в собственности даже в том случае, если в этом государстве подобный порядок приобретения вещи в собственность не возможен.

  2. Объем правомочий собственника во всех случаях будет определяться по закону того государства, где вещь находится в настоящее время. Соответственно не имеет значения, какие права принадлежали собственнику вещи до ее перемещения в соответствующее государство. Ст. 1205-1207 1217 ГК.

Генеральной коллизионной привязкой будет закон места нахождения вещи.

Структурно коллизионные нормы о ПС и иных вещных правах можно разделить на 2 группы:

  • Нормы о содержании, осуществлении, защите вещных прав ст. 1205 ГК. Содержание вещных прав на недвижимое и движимое имущество, а также их осуществление и защита определяются по праву страны, где это имущество находится. На основе этого же принципа определяется принадлежность имущества к движимым и недвижимым вещам. Под правом страны, в которой имущество находится, понимается право страны фактического действительного места нахождения соответствующего имущества вне зависимости от места нахождения собственника или обладателя иных вещных прав, также не имеет значения, где выданы или находятся правоустанавливающие документы на это имущество. Исключением из этого правила является положение ст. 1207 ГК, в соответствие с которой к вещным правам на Т/С применяется право страны, где данные объекты зарегистрированы. Данное исключение необходимо по той причине, что к Т/С не может применяться традиционный для вещных прав коллизионный принцип, поскольку данные объекты предназначены для постоянного перемещения. Поэтому с помощью отсылки к праву страны, где эти объекты зарегистрированы, создается фикция их постоянного нахождения на территории одной страны.

  • Нормы о возникновении и прекращении вещных прав. В соответствие с положением ст. 1206 ГК возникновение и прекращение прав определяется по праву страны, где имущество находилось в тот момент, когда имело место действие или иное обстоятельство послужившее основанием для возникновения и прекращения вещных прав. В РФ будут признаваться вещные права на имущество, возникшие в иностранном государстве на основе норм иностранного права. На основе норм иностранного права будет определяться правомерность возникновения вещных прав на имущество. Дополнительные правила установлены в отношении имущества, находящегося в пути. Возникновение и прекращение вещных прав на такое имущество определяется по праву страны, из которой это имущество отправлено. Возникновение вещных прав в силу приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество фактически находилось в момент окончания срока приобретательной давности.

Помимо ГК коллизионные нормы содержатся в ст. 417 КТМ, посвящена вещным правам на затонувшее имущество. Если оно затонуло во внутренних морских водах или территориальном море, то все вещные права определяются государством, где оно затонуло. Если в открытом море – по закону флага судна.

Говоря о переходе риска случайной гибели имущества, законодательство различных стран по-разному определяет момент такого перехода. В соответствие с общими принципами ПС должно совпадать с рисками гибели имущества, но момент перехода рисков определяется по праву страны, которому подчинено действие по передаче права собственности.

Отдельные коллизионные вопросы регулируются международными соглашениями: Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу ПС в международной торговле товаром 1958 года. В соответствие с конвенцией ПС регулируется не на основании принципа места нахождения вещи, а на основании права, применяемого к сделке купли-продажи. Для РФ действуют правила Минской и Кишиневской Конвенции, они совпадают с положениями ГК.

  1. Применение за границей законов о национализации

Национализация – изъятие имущества в частной собственности и передача в собственность государства. В результате в государственную собственность переходят не отдельные объекты, а целые отрасли экономики. Национализация не должна носить дискриминационного характера. Право любого государства на национализацию вытекает из принципа государственного суверенитета.

Международное публичное право признает право государства на национализацию, но оно не регулирует отношения собственности. Право государства на национализацию подтверждалось различными международным актами – Резолюции Ген.Ассамблеи ООН. Условия проведения национализации определяются внутренним правом государства, которое осуществляет национализацию.

С точки зрения МЧП важно выявить следующие черты, свойственные правовой природе национализации:

  • Это акт ОГВ

  • Это социально-экономическая мера общего характера, а не наказание

  • Может осуществляться в отношении собственности вне зависимости от того, кому она принадлежит

  • Каждое государство, проводящее национализацию, в праве определять, должна ли выплачиваться компенсация за национализируемую собственности, и в каком размере.

Государство как сторона в М/Д о защите инвестиций может принять на себя обязательство не осуществлять меры, направленные на национализацию иностранной собственности. Законы о национализации имеют экстерриториальное действие, должны признаваться за пределами. Это означает, что государство, осуществившее национализацию, должно быть признано за границей собственником имущества, которое в момент национализации находилось за границей. В настоящее время экстерриториальное действие закона не оспаривается в МЧП. Но возникают серьезные проблемы, связанные с применением закона о национализации в отношении имущества, находящегося в момент национализации за рубежом. Суды иностранных государств ссылаются на то, что приобретение ПС на имущество определяется законами страны места нахождения.

В настоящее время признаны общие принципы:

  • Признание национализации часто становится в международной практике предметом международных соглашений, в них могут быть урегулированы взаимные имущественные претензии, возникающие в связи с проведением национализации. Сам факт существования таких соглашений вытекает из факта признания действительности национализации. Первым соглашением такого рода был Советско-Германский договор от 16 апреля 1922 года, в соответствие с которым Германия признала национализацию, проведенную в Советской России и прямо отказалась от претензий по поводу компенсаций.

  • Если договор отсутствует, то национализация признается другим государством при одновременном соблюдении 2х условий: акт соответствует законодательству государства осуществившего такой акт и выплачена справедливая и своевременная компенсация за имущество.

Тема. Правовое регулирование отношений, возникающих из внешнеэкономических сделок.

  1. Специфика правового регулирования внешнеэкономической деятельности.

2 уровня:

  • Отношения между государствами и иными субъектами МП – регулируются нормами публичного права;

  • Отношения между ФЛ и ЮЛ разных государств – решающее значением во внешнеэкономической деятельности, данные отношения регулируются национальным правом и МЧП.

Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности:

  • Взаимодействие правовых норм разной системы и принадлежности – ВЭД регулируются разными правовыми нормами различных систем, т.е. нормами МП и НП.

  • Регулирование ВЭД проявляется во взаимодействии норм разной отраслевой принадлежности. Регулируются разными отраслями НП.

Свою политику государство в ВЭД проводит через принятие норм публичного права. Источники ВЭД:

  1. К РФ

  2. ФЗ «О государственном регулировании ВЭД» от 08.12.2003 г.; ФЗ «о мерах по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами» от 14.04.1998 г.; ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами» от 1998 г.

Большую роль играет АП, Таможенное право, ФП, НП, валютное право.

Публичные нормы устанавливают предписания.

Главный регулятор отношений в этой сфере:

ГП разных государств.

Существует разнообразные формы негосударственного регулирования:

  • «контрактные условия» (условия договора или сам договор)

  • Обычаи международной торговли

  • Судебная арбитражная практика.

Правовое регулирование ВЭД представляет собой сложную систему, которая взаимосвязана.

МП в регулировании во ВЭД – 2 направления:

  • Установление правовых основ осуществления международных связей экономического толка и правовой формы этих связей. Торговые договоры (двусторонние) – название может быть различным. Они устанавливают общую правовую регламентацию между 2 договаривающимися государствами. Множество межправительственных соглашение – о товарообороте или о товарообороте и платежах. Они заключаются на менее длительный срок (до 1 года) и в них устанавливаются определенные контингенты товара, которыми будет вестись торговля. Товарные соглашения некоторые включают – устанавливают определенные квоты для торговли товаров, их положения имеют правовые последствия для сторон, если не находятся под юрисдикцией договаривающихся государств.

  • Создаются единообразные акты, регулирование ВЭД на основе унификации материально-правовых и коллизионных норм. Создание режима единообразного регулирования. Это достигается посредством унификации норм материально-гражданского, коллизионного права. Для многих ЮЛ и ФЛ имеет значение только договоры РФ которые она заключила – Международная конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г.; соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников СНГ 1992 г. ; Соглашение о порядках разрешение споров связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. в рамках СНГ; Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г.; решение совета безопасности – Резолюцией, которые являются обязательной. 678 от 1990 г. никакие решения международных органов не освобождают от ответственности в форс-мажорных обстоятельствах – сторона должна отвечать.

Ст. 21 ФЗ «О ВЭД» - российские лица имеют право возместить убытки в судебном порядке, связанные с участием РФ в экономических санкциях, убытки возмещаются из средств федерального бюджета. В рамках Совбеза – был создан специальный механизм, который был признан обеспечивать вот такой механизм возмещения убытков. Создана компенсационная комиссия в Женеве – рассматривает все виды убытков, состоит из 15 членов, решение принимается большинством голосов, комиссия изучает факты обосновывающие возмещение убытков.

  1. Понятие ВЭ сделки.

Разные точки зрения есть. 4 основных направления:

  • Лунц – ВЭ сделка связывается с 2 факторами: сделка должны быть ВЭ, участвовало иностранное лицо и было пересечение государственной границы с пересечением товаров, работ, услуг.

  • Зыкина, Онуфриева, Канашеский - это такая сделка, если в ней участвуют стороны, коммерческие предприятия, которые находятся в разных государствах. Коммерческие предприятия – венская Конвенция ООН о международной купли-продажи – осуществлении деятельности лицами в разных странах.

  • Мусин. ВЭ сделка посредством указания на разную национальность ее сторон.

  • ВЭ сделка должна содержать публично-правовые характеристики (Бублик).

  1. Обязательственный статут.

Это право подлежащее применению к обязательствам, вытекающим из односторонних сделок и договоров.

Если стороны выбрали право, подлежащее применению или при отсутствии выбора, такое право определяется судом через применение коллизионных норм, и тем самым устанавливается обязательственный статут. Ст. 1211 ГК РФ. Раздел 6 ГК РФ есть нормы, охватывающие все нормы – ст. 1210 ГК РФ. По ст. 1215 ГК РФ сферу применения обязательственного статута составляют:

  • Толкование договора;

  • Права и обязанности сторон данного договора;

  • Исполнение договора и последствия не исполнения (ненадлежащее исполнение);

  • Прекращение договора;

  • Последствия недействительности договора.

  • П. 1 ст. 1210 ГК РФ – возникновение и прекращение права собственности на движимое имущество происходит, если имеет место выбор сторонами применимого права;

  • П. 2 ст. 1216 ГК РФ – допустимость уступки требования;

  • Ст. 1218 ГК РФ – отношения по уплате %;

  • Ст. 1208 ГК РФ – вопросы исковой давности

Данный перечень не является исчерпывающим

Чтобы сделка была действительной:

Субъект (сделкоспособность), содержание не должно быть противоречить закона, должна быть воля и форма соответствующая.

  1. Договор международной купли-продажи.

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи. Конвенция о единообразном законе, о единообразном законе о заключении купли-продажи – принятие этих конвенций положительно повлияло.

Она содержит принципы и институты разных правовых систем, легальное определение договора международной купли-продажи – это договор, заключаемый между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах.

Особенности применения конвенции:

  • Ее положения обязательны для всех лиц, находящихся под юрисдикцией государства – участника конвенции.

  • Конвенция носит диспозитивный характер – ст. 92 любое договаривающееся государство может для себя позже заявить, что оно не будет связано какой-то частью конвенции. Многие страны могут исключить ее применение полностью. Есть определенные исключения: 1. Обязательная письменная форма договора – любой договор купли-продажи может заключаться как в письменной, так и устной форме в простой устной форме – между гражданами не превышающее 10 МРОТ, если 1 из сторон ЮЛ и. Любое договаривающееся государство, законодательство которого требует письменной формы может в любое время сделать заявление о том что любое положение ( в т.ч. о форме сделки) не применимо если хотя 1 из сторон договора имеет коммерческое предприятие в этом государстве. Ст. 1209 ГК РФ – форма экономической сделки. РФ присоединилась с оговоркой.

  • Под товаром – определенная материальная вещь, а не право. В РФ под товаром понимается вещь.

  • Разграничивает договор продажи товара из давальческого сырья и договор подряда, который не подпадает под юрисдикцию конвенции. Ст. 3 – будет договор поставки.

  • Из сферы действия конвенции исключен целый ряд товаров (ст. 2) – конвенция не применяется к товарам, которые приобретаются для личного, семейного, домашнего использования. А также если товары приобретаются с аукциона, в порядке исполнительного производства или в силу закона, когда товары отчуждаются, к продаже ценных бумаг, фондовых акций и обеспечительных бумаг, к судам воздушного и водного транспорта и судам на воздушной подушке, к продаже электроэнергии.

  • По ст. 4 – заключение договора и права и обязанности. Конвенция не касается действительности самого договора. А также последствий которые может иметь договор в отношении права собственности.

  • Конвенция устанавливает перечень действительности оферты: существенные условия – наименование товара, цена может быть определенной или определяемой, может быть встречная оферта, права и обязанности продавца – ст. 30.

  • Особое понимание ответственности сторон за неисполнение договорных обязательств – ответственность это особый вид правоотношений, которое возникает между сторонами договора. Вопросы об ответственности не выделены в отдельную главу, а помещены там где есть обязанности.

Самостоятельно посмотреть систему прав:

  • Принцип реального исполнения

  • Принцип возможности расторжения договора

  • Принцип возмещения убытков

Ст.74, 75, 76 конвенции надо посмотреть.

Форма и порядок заключения ВЭ сделки.

Ст. 1209 ГК РФ содержит правило относительно формы сделки. Основное правило гласит, что форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Вместе с тем кодекс устанавливает сверх императивную норму относительно формы ВЭ сделки с участием российского лица. Такая сделка в любом случае должна отвечать требованиям российского права.

Традиционно ВЭС (сделка) оформляется контрактом. В настоящее время ЦБ РФ, который является главным контролирующим органом за ВЭД стоит на позиции, что сделка должна быть оформлена единым документом. В настоящее время действует письмо ЦБ РФ от 15.07.1996 г. №300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов». Оно регламентируют все аспекты заключения контракта. Контракт должен содержать унифицированный номер, состоящий из 3 групп знаков. 1 группа знаков - должна соответствовать коду страны продавца по международному классификатору страны мира. 2 группа – должны состоять из 8 цифр, которое составляет код организации в соответствии с общероссийским классификатором «предприятия и организации». 3 группа – должна состоять из 5 цифр, которая представляет собой порядковый номер документа на уровне российской организации. Дата подписания контракта оформляется 3-мя парами цифр: день, месяц и год. В шапке контракта необходимо указать место подписания контракта (место отправления оферты). Необходимо указывать полное официальное наименование покупателя и продавца. Полное официальное наименование страны иностранного партнера и страны назначения товара с указанием их кода по классификатору страны мира.

Структура контракта должна содержать несколько обязательных разделов:

  • Предмет контракта – необходимо указывать полное коммерческое наименование и полную характеристику товаров (ассортимент и т.д.). наименование тары или упаковки, описание маркировки товара, объем, вес и количество товара.

  • Цена и сумма – указывается общая сумма контракта, цена за единицу товара в соответствии с международными правилами ИНКОТЕРМС, указывается валюта расчетов.

  • Условия платежа – наименование и код валюты, сроки платежа и условия рассрочки, приводится обязательный перечень документов, которые будут подтверждать факт отгрузки.

  • Сроки поставки – все сроки указываются.

  • Условия приемки товара по качеству и количеству – сведение о месте и сроках проведения инспекций качества и количества товара, наименование экспертной организации, которая будет участвовать в приемке.

  • Форс-мажор – прописываются все форс мажорные обстоятельства.

  • Рассмотрение споров – определяются порядок предъявления претензий, Арбитражная оговорка (суд какого государства будет рассматривать), применимое право контрактов.

  • Санкции – всякая ответственность сторон.

К необязательным условиям относится раздел – прочие условия и обстоятельства сделки. Здесь прописываются гарантийные обязательства. Информация о лицензионных соглашениях и т.д.

Оканчивается контракт – адреса сторон и подписи сторон. Подписи должны быть заверены печатью с обязательной расшифровкой Ф.И.О. и должности лица, которым был заключен контракт.

Контракт должен составляться на 2 языках. Если в качестве арбитража выбрана 3-я сторона - Составить контракт составить на 3 языках, стороны должны определиться на каком языке контракт будет являться первичным.

Применимое право к договору.

К ВЭД могут применяться 2 типа коллизионных привязок:

  • Закон автономии воли сторон – имеет непререкаемый авторитет, если стороны воспользовались своим правом, то должно применяться право избранное сторонами. Имеет 2 проявления: абсолютное и относительное проявление воли сторон. (см. в 1семестре). Стороны, избирая применимое право, могут избрать право любого третьего государства с обязательным соблюдением 2 условий:

  • Это должно быть объективно существующее право;

  • Стороны не могут замораживать действие законодательства.

Данный закон закреплен в ст. 1210 ГК РФ, а также в ряде международных соглашений – Римская конвенция о праве применимом к договорным обязательствам 1980 г., Гаагская конвенция о праве применимом к международной купли – продажи товаров 1955 г., Гаагская конвенция о правом применимом к агентским соглашениям 1978 г., Венская и кишиневская конвенция СНГ.

На практике возник спор о том, каким образом должно быть выражено соглашение сторон о выборе права: прописание в договоре (контракте), самостоятельное соглашение, если стороны во время рассмотрения дела ссылаются на одно и то же законодательство, путем совместного заявления лиц до начала судебного заседания, но с отражением в протоколе судебного заседания.

Выбор сторонами компетентного судебного органа не означает выбора права.

  • Закон наиболее тесных связей – он подлежит применению, когда стороны не выбрали применимое право или если соглашение о выборе применимого права было признано недействительным, применимое право вследствие автономии воли сторон не было установлено в течение разумного срока. Она отражена в ст. 1211 ГК РФ.

Доверенности в МЧП.

Обязательственный статут договора не охватывает отношения по выдаче доверенности соответственно данные отношения регламентируются специальными правовыми нормами. При этом статут доверенности содержит отдельные требования к праву применимому, форме доверенности и к объему полномочий поверенного. Форма доверенности (1209,1217 ГК РФ) – общая норма гласит, что форма доверенности отвечает праву места ее выдачи (совершения), доверенность выданная заграницей не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если форма отвечает требованиям российского права. Международной конвенцией могут установить иные правила, в частности Кишиневская конвенция СНГ устанавливает, что форма и срок действия доверенности определяются по праву государства, где доверенность будет применяться.

Объем полномочий представителя не определяется коллизионными нормами существующими в ГК РФ. Современная практика международного коммерческого арбитража пришла к выводу о том, что объем полномочий представителя по доверенности подчиняется личному закону доверителя.

Международная купля – продажа товаров.

Помимо Венской конвенция регламентируется и другими документами. Среди них выделяют:

  • Общие условия поставок СЭВ (совет экономической взаимопомощи) – в настоящее время действует редакция 1988 г. первая редакция 1957 г. ,вторая – 1968 г., третья – 1975 г., четвертая – 1979 г. документом был создан общеправовой режим взаимной внешнеторговой поставки в странах - участницах СЭВ. Данный режим обеспечивал единообразное регулирование внешнеторговых отношений между соответствующими странами. В дополнение к общим условиям поставок между отдельными заинтересованными государствами были заключены двусторонние межведомственные соглашения, они имели нормативный характер. В настоящее время решение об упразднении СЭВ в 1991 г. повлекло признание утратившими силу всех принятых НА этой организации. Одновременно в протоколе об упразднение СЭВ, который был подписан 28.06.1991 г. отмечено, что каждое государство вправе самостоятельно определить для себя юридическую силу данных документов. В итоге в отношении общих условий поставок установилось 2 режима: нормативный и факультативный. РФ приняла решение, что данный документ будет носить факультативный характер, т.е. силу обыкновения. Вместе с тем ряд стран, Китай, оставил нормативнёый характер документа. По содержанию данный документ несколько отличается от Венской Конвенции: 1. Общие условия поставок применяются только в отношении договоров между ЮЛ. 2. Общие условия поставок применимы к договорам между партнерами одной национальности. 3. Общие условия поставок применяются к поставкам всем видам товара. 4. Общие условия регулирует вопросы не только содержание контракта, но также порядок заключение, изменение и прекращение, прописывать порядок платежей, ответственность за неисполнение обязательств, исковую давность и порядок предъявления претензий.

  • ИНКОТЕРМС (международные правила толкования торговых терминов, разработанные международной торговой палатой в 1936 г. редакция 2010 г. действует сейчас). Содержащиеся в ИНКОТЕРМС термины включают в себя так называемые базисные условия поставок, они оговаривают распределение прав и обязанностей между продавцом и покупателем при заключении и исполнении договоров купли – продажи. Во всех терминах базисные условия поставок сгруппированы по 10 основным направлениям т.о. что обязанности продавца зеркально соответствуют обязанностям и правам покупателя. В настоящее время ИНКОТЕРМС содержит 11 торговых терминов, ИНКОТЕРМС 2000 – 13 терминов. Все термины имеют краткое наименование представляющее собой аббревиатуру их названия на английском языке. Содержащиеся правила применяются к поставкам всех видов товаров при их перевозке любым видом транспорта. При этом ИНКОТЕРМС 2010 дополнительно разделил все термины на 2 класса: 1. Правила для любого вида транспорта; 2. Правила для водных видов транспорта.

4 группы ИНКОТЕРМС: 1. Группа Е – продавец предоставляет товары покупателю непосредственно в своих помещениях, содержит 1 термин. 2. Группа F – включает в себя 3 термина – продавец обязуется предоставить товар в распоряжении перевозчика нанятого покупателем в согласованном географическом пункте. 3. Группа С – продавец сам обязуется заключить договор перевозки, но при этом не несет риска случайной гибели или повреждения имущества, а также не несет дополнительных расходов после погрузки товара на ТС. Включает в себя 4 термина. 4. Группа D – продавец несет все расходы и принимает на себя все риски до момента доставки товара в страну назначения.

Международные правила ИНКОТЕРМС носят рекомендательный характер, поэтому стороны контракта вправе в зависимости от вида транспорта или характера взаимоотношений между ними выбрать любую схему согласно ИНКОТЕРМС, либо не использовать этот документ в принципе. Сами правила ИНКОТЕРМ особо подчеркивают что стороны желающие их использовать должны специально оговаривать в контрактах что их договоры будут регулироваться положениями ИНКОТРМС в соответствующей редакции. Вместе с тем в ряде стран ИНКОТЕРМ придан обязательный характер. Например, на Украине.

  • Принципы унидруа – своеобразный свод норм контрактного права, разработанный институтом унификации частного права в 1994 г.

  • Типовые проформы – вспомогательный источник МЧП.

Тема. Отдельные виды договоров в МЧП.