Добавил:
studizba.com По вопросам билетов к экзаменам, написанию курсовых работ https://studizba.com/user/kozodoichic/ Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП зачёт 3 семестр.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
18.02.2023
Размер:
84.72 Кб
Скачать
  • Нормы морали и нравственности

    Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов и с соблюдением установленной законодательством процедуры, носящий общеобязательный характер и неоднократное применение.

    Конституция РФ провозглашает основные принципы ГП, к которым можно отнести следующие:

    • равенство участников гражданских отношений (п.4 ст.5);

    • единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг (п.1 ст.8);

    • признание и равная защита всех форм собственности (п.2 ст.8).

    Кроме того, Конституция РФ выделяет три формы собственности: частную, государственную и муниципальную.

    Гражданский кодекс РФ состоит из четырех частей:

    1. «Общая» была принята 1 января 1995 г. и содержит в себе следующие

    разделы:

    - Основные положения;

    - Лица;

    - Объекты гражданских прав;

    - Сделки, решение собраний, представительство;

    - Сроки. Исковая давность;

    - Право собственности и другие вещные права;

    - Обязательственное право;

    - Обеспечение исполнения обязательства;

    - Перемена лиц в обязательстве;

    - Общие положения о договоре.

    1. «Отдельные виды обязательств» была принята 1 марта 1996 г. и содержит

    в себе следующие разделы:

    - Договорное право;

    - Обязательства из причинения вреда (деликты).

    1. «Наследственное и международное частное право» была принята 1 марта 2002 г. и содержит в себе следующие разделы:

    - Наследственное право;

    - Международное частное право.

    1. «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» была принята 1 января 2008 г. и содержит следующие разделы:

    - Авторское право;

    - Патентное право;

    - Право на селекционное достижение;

    - Право на топологии интегральных микросхем;

    - Право на секрет производства (НОУ-ХАУ);

    - Право на средства индивидуализации юридических лиц;

    - Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

    Обычай – это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того зафиксировано оно в каком-либо документе (ст. 5 ГК РФ).

    По общему правилу обычай представляет собой сложившееся на практике правило поведения, за которым компетентными государственными органами признается юридически обязательный характер.

    К числу основных признаков, которым должна соответствовать практика, составляющая содержание обычая, обычно относят:

    • продолжительность ее существования,

    • постоянность и однородность соблюдения,

    • определенность, не противоречие действующему законодательству.

    Помимо обычаев, имеющих нормативно-правовой характер и применяющихся так же, как и любая другая норма права, в доктрине и практике выделяются еще так называемые обыкновения, играющие особенно большую роль при регулировании отношений сторон по торговым сделкам.

    Таким образом, обыкновения – это правила поведения, сложившиеся в определенной области предпринимательской деятельности на основе постоянного и единообразного их применения. В то же время, в отличие от обычаев, они не являются источником права и применяются только при условии, что эти правила известны сторонам и нашли отражение в договоре в виде прямой или подразумеваемой отсылки к ним.

    Не все международные акты применяются к российскому праву и являются источником гражданского права, а лишь те, которые были Россией ратифицированы.

    Ратификация – это процедура признания международного акта путем издания соответствующего федерального закона.

    5. Нормы гражданского права: понятие, структура, виды.

    Норма ГП - это установленная или санкционированная государством типизированная, социально значимая, содержащая конкретные права и обязанности логическая модель поведения участников экономического оборота, имеющая целью обеспечить его позитивное развитие.

    Состоит из гипотезы, диспозиции и санкции.

    Норма гражданского права, содержащая в себе правило, которое участники гражданского оборота могут изменять по своему усмотрению, является диспозитивной.

    Норма гражданского права, содержащая в себе правило, которое участники гражданского оборота не могут изменять по своему усмотрению, является императивной.

    К регулятивным (правоустановительным) принадлежат предписания, которые непосредственно направлены на регулирование общественных отношений путем предоставления участникам прав и возложения на них обязанностей.

    Охранительные нормы направлены на регламентацию мер юридической ответственности, а также специфических государственно-принудительных мер защиты субъективных прав (обобщенно-санкций).

    6. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

    Действие гражданского законодательства осуществляется по трем направлениям:

    - во времени;

    - в пространстве;

    - по кругу лиц.

    Действие гражданского законодательства – это временные границы начала и окончания действия НПА.

    По общему правилу нормативные правовые акты начинают действовать с момента их опубликования в официальных источниках.

    К официальным источникам опубликования следует отнести:

    1. Российскую газету;

    2. Собрание законодательства;

    3. Официальный сайт: www.pravo.gov.ru

    Однако некоторые законодательные акты начинают действовать не с момента официального опубликования, а с даты указанной в самом акте.

    В большинстве случаев НПА носят бессрочный характер. Существует несколько способов прекращения НПА:

    издание нового НПА, заменяющего собой предыдущий;

    издание НПА прекращающего действие закона;

    в самом НПА указан срок его окончания.

    Действие гражданского законодательства в пространстве – это территориальные границы, на которые распространяется действие НПА.

    По общему правилу гражданское законодательство распространяет свое действие на всей территории Российской Федерации, включая водные объекты и континентальный шельф. Кроме того, гражданское законодательство также действует на территории воздушных, морских и речных судов российской Федерации независимо от их места нахождения. Это связано с тем, что воздушные, морские и речные суда законодателем отнесены к объектам недвижимого имущества и подлежат обязательной государственной регистрации (ст.130 ГК РФ).

    Однако некоторые законодательные акты действуют лишь на некоторых территориях РФ, обычно в названии таких актов уже содержится информация о территории их действия.

    Действие гражданского законодательства по кругу лиц – это определение круга субъектов, на которых распространяется НПА.

    Гражданское законодательство действует на всех участников гражданских отношений. Так, гражданские НПА к следующим категориям лиц:

    - публично-правовые образования;

    - российские юридические лица;

    - иностранные юридические лица;

    - граждане Российской Федерации;

    - иностранные граждане;

    - апатриды (лица без гражданства);

    - бипатриды (лица с двойным гражданством).

    Гражданское законодательство в некоторых вопросах вводит ряд ограничений для иностранных граждан.

    Некоторые законодательные акты распространяют свое действие не на всех субъектов гражданских правоотношений.

    7. Применение гражданского законодательства. Аналогия. Толкование гражданско-правовых норм.

    Аналогия закона – это применение гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения в случае, если отношения не урегулированы на прямую законодательством и к ним невозможно применить обычай.

    Аналогия права – это применение общих начал гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости в случае, если невозможно применить аналогии закона и полном отсутствии регламентации данных правоотношений.

    Толкование гражданско-правовые норм – это процесс уяснения и разъяснения норм ГП с целью правильного и грамотного их применения.

    По субъекту толкования выделяют:

    - аутентичное — разъяснение норм гражданского права тем же государственным органом, что и принял толкуемые нормы. ;

    - легальное — разъяснение норм гражданского права другим государственным органом

    - судебное;

    - доктринальное.

    По объему толкование бывает:

    - буквальное — толкование, при котором объем толкования равен объему толкуемой нормы.

    - ограничительное — толкование, при котором объем толкования гораздо, чем сама толкуемая норма

    - расширительное - толкование, при котором толкование по объему гораздо шире, чем сама толкуемая норма.

    8. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура.

    Гражданско-правовые отношения – это урегулированные нормами права имущественно стоимостные и личные неимущественные отношения между равными субъектами, основанные на диспозитивных началах.

    Признаки:

    • гражданско-правовые отношения обязательно должны быть урегулированы нормами права. В данном случае закон необходимо понимать в широком смысле, т.е. нормы гражданского права могут содержаться как в нормативных правовых актах, так и в обычаях и международных актах;

    • гражданско-правовые отношения носят или имущественно-стоимостной или личный неимущественных характер;

    • гражданско-правовые отношения всегда возникают между равными субъектами;

    • гражданско-правовые отношения строятся на основании диспозитивности, т.е. возможности сторонам самостоятельно выбирать содержание таких отношений, а также стороны свободны в выборе самих гражданско-правовых отношений.

    Содержание любого гражданского правоотношения составляют гражданские права и обязанности сторон.

    Сторону, у которой содержатся только права принято именовать управомоченной стороной

    9. Виды гражданских правоотношений.

    Имущественные отношения – это отношения, складывающиеся вокруг имущества и тесно с ним связанные. К имущественным отношениям можно отнести все виды вещных прав.

    Личные (неимущественные) отношения – это отношения, тесно связанные с имущественными и носящие неовеществленный характер. К личным (неимущественным) отношениям относят право на имя, право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.

    В зависимости от объекта правового регулирования выделяют вещные и обязательственные отношения.

    Вещные отношения – это отношения, складывающиеся вокруг вещи, где вещь является основным объектом. К вещным отношениям можно отнести право собственности, право пожизненно наследуемого владения, право постоянного бессрочного пользования, сервитуты, право хозяйственного ведения, право оперативного управления.

    Обязательственные отношения – это отношения, складывающиеся вокруг определенных обязательств, где вещи носят лишь косвенный характер. К обязательственным отношениям относят договорные отношения и отношения из причинения вреда.

    В зависимости от субъектного состава выделяют абсолютные и относительные гражданские отношения.

    Абсолютные отношения - это отношения, в которых управомоченной стороне противостоит неопределенных круг лиц. В таких отношениях управомоченная сторона пользуется абсолютной защитой (ото всех третьих лиц – нарушителей). К таким отношениям, в частности относится право собственности, где собственник может защищать своё имущество от посягательств любых третьих лиц.

    Относительные отношения – это отношения, в которых управомоченной стороне противостоит определенная обязанная сторона. Такие правоотношения пользуются относительной защитой, т.е. правомочная сторона может защищать свои интересы только в отношении обязанной стороны. В таких отношениях стороны известны заранее.

    Корпоративные отношения – это отношения, связанные с деятельностью юридических лиц, либо отношения, складывающиеся между внутренними органами юридического лица.

    Так, в свете последних изменений в корпоративном праве, законодатель установил, что каждое юридическое лицо должно обладать внутренней структурой органов, между которыми складываются особого рода отношения (корпоративные отношения).

    10. Юридические факты как основания гражданских правоотношений. Юридические составы.

    К юридическим фактам относятся лишь те жизненные обстоятельства, которые признаны нормами права правообразующими, правоизменяющими или правопрекращающими.

    Основанием возникновения гражданских прав и обязанностей может служить единичный юридический факт, а иногда несколько юридических фактов, возникающих либо одновременно, либо в определенной последовательности.

    Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридических фактов, которая именуется юридическим составом.

    В юридические составы могут входить в различных комбинациях как действия, так и события.

    В одних случаях юридические составы порождают правовые последствия при условии возникновения составляющих их юридических фактов в строго определенном порядке и наличия их вместе взятых в нужное время. В общей теории права такие юридические составы именуются сложными (связанными) системами юридических фактов.

    В других случаях юридические составы порождают правовые последствия только при наличии всех вместе взятых необходимых юридических фактов независимо от того, в какой последовательности они возникли.

    11. Классификация юридических фактов.

    1. В зависимости от порождаемых юридических последствий юридические факты делятся:

    1) правообразующие, то есть те, с которых возникают правоотношения.

    2) правоизменяющие, те, которые приводят к изменениям правоотношений.

    3) правопрекращающие

    2. По волевому признаку юридические факты делятся:

    1) События. Это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъекта правоотношений, но они (юридические факты) порождают определенные правовые последствия. Примеры: истечение срока, достижение определенного возраста, стихийные явления.

    2) Действия. Такие юридические факты, наступление которых обусловлено волевыми фактами поведения людей (могут выражаться как действия и бездействия). Примеры: заключение договора, вынесение судом решения, издание президентом указа – правомерные действия, неправомерные – совершение краж и т.д.

    Действия делятся на правомерные, то есть согласующиеся с требованиями закона и неправомерные – действия лиц, нарушающие предписания закона.

    В свою очередь неправомерные действия, в зависимости от наличия или отсутствия вины субъекта, отношения делятся:

    Объективно-противоправные деяния – действия, которые совершены без вины субъекта.

    Правонарушения – те неправомерные действия, которые совершены субъектом виновно.

    В свою очередь правонарушение делится:

    - преступление

    - проступки

    в зависимости от степени общественной опасности.

    3. По характеру действия юридические факты делятся:

    1) позитивные – это обстоятельства, влекущие возникновение правоотношений

    2) негативные – обстоятельства, препятствующие возникновению правоотношений

    12. Понятие и гражданско-правовая индивидуализация физических лиц.

    Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских правоотношений обладает рядом признаков и свойств, которые позволяют индивидуализировать его в гражданском обороте. К таким признакам и свойствам закон относит имя (ст.19 ГК РФ) и место жительства (ст.20 ГК РФ)

    Имя гражданина (физического лица). Каждый человек участвует в гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь в случаях, предусмотренных законом, (например, в авторских отношениях) - под псевдонимом (вымышленным именем) или анонимно (без имени). В широком смысле понятием «имя» включает в себя три элемента - фамилию, собственно имя и отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Согласно закону, гражданин приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности под своим именем. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается (п. 4 ст. 19 ГК).

    Право на имя - это личное неимущественное право гражданина (физического лица). Доброе имя как благо, принадлежащее гражданину, защищается в случаях и в порядке, предусмотренных ГК и другими законами, и относится к числу неотчуждаемых и непередаваемых другим способом благ (п. 1 ст. 150 ГК). В частности, предусматривается защита права на имя в случаях искажения либо использования имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию (абз. 2 п. 5 ст. 19 ГК).

    Сведения об имени, полученном гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния.

    Место жительства. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК). Место жительства гражданина должно быть определено с достаточной точностью. В случае спора о том, является ли данное место местом жительства лица, вопрос решается на основании объективных признаков - постоянного или преимущественного проживания его в данном месте.

    Постоянное проживание не означает обязательно длительное проживание. Важно, чтобы в силу сложившихся условий гражданин прочно обосновался в данном месте. Понятие «преимущественное проживание», содержащееся в ст. 20 ГК, имеет существенное значение, поскольку жизнь и деятельность гражданина часто не связаны постоянно с определенным местом. В подобных случаях местом жительства признается место, где человек проживает преимущественно, т.е. больше, чем в других местах.

    Правило о том, что гражданин должен иметь определенное место жительства ни в коей мере не ограничивает гражданина в праве на свободное передвижение и свободу выбора места. Каждый дееспособный гражданин РФ избирает место жительства по своему усмотрению. Свободный выбор места жительства - одно из важнейших прав человека, предусмотренных Конституцией РФ (ст. 27). Право выбора места жительства как нематериальное благо, принадлежащее гражданину, защищается законом (ст. 150 ГК).

    Вместе с тем, провозглашая принцип свободы выбора места жительства, закон устанавливает возможные ограничения этого права. Согласно ст. 8 Закона РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» право граждан РФ на свободу передвижения и выбор места жительства может быть ограничено: в пограничной полосе; в закрытых военных городках; в закрытых административно-территориальных образованиях и др.

    По смыслу закона (ст. 18 ГК) право свободного выбора места жительства признается за дееспособными гражданами. Для некоторых категорий граждан предусматривается легальное, т.е. определенное самим законом, место жительства. Во-первых, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 ГК). В случае проживания родителей или усыновителей в разных местах местом жительства их детей в возрасте до 14 лет будет место жительства того из родителей (усыновителей), с которым дети проживают. Во-вторых, местом жительства недееспособных граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их опекунов.

    Точное определение места жительства имеет существенное правовое значение. Так, вопрос о том, где должно быть исполнено обязательство, решается во многих случаях в зависимости от места жительства участников обязательственного правоотношения - кредитора и должника (ст. 316 ГК). Местом открытия наследства согласно ГК РФ, признается последнее постоянное место жительства наследодателя.

    ГК РФ обозначил лишь имя и место жительства в качестве средств индивидуализации физического лица. Однако ряд авторов относит к средствам индивидуализации также гражданство, возраст, семейное положение, пол, состояние здоровья.

    13. Правоспособность и дееспособность физических лиц.

    Правоспособность гражданина – это способность гражданина иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

    Правоспособность гражданина наступает с момента его рождения и прекращается в момент его смерти.

    В теории гражданского права моментом рождения гражданина принято считать момент первого вздоха ребенка.

    Правоспособность прекращается с момента биологической смерти.

    Содержание правоспособности раскрывается в ст.18 ГК РФ, где указаны основные группы прав граждан, которыми наделяет гражданское законодательство.

    Итак, содержание правоспособности составляют следующие правомочия:

    • право собственности;

    • право наследования и право на составление завещания;

    • право заниматься предпринимательской деятельностью;

    • право создавать юридические лица и право участвовать в уже созданных

    • юридических лицах;

    • право на совершение сделок;

    • право на участие в гражданских обязательствах;

    • право свободного выбора места жительства;

    • право авторства;

    • право интеллектуальной собственности;

    • личные неимущественные права.

    Несмотря на то, что гражданин наделяется данными правами с рождения воспользоваться ими в полной мере он сможет только при наличии дееспособности.

    Правоспособности невозможно лишить, даже в том случае, если гражданин признается умершим, он продолжает быть правоспособным.

    Однако правоспособность можно ограничить, лишив гражданина возможности осуществлять некоторые права. Ограничение правоспособности

    возможно только в судебном порядке, так как большинство прав защищается Конституцией РФ.

    Дееспособность гражданина – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для

    себя гражданские обязанности и исполнять их.

    В гражданском праве выделяют следующие категории дееспособности:

    1. полная дееспособность;

    2. ограниченная дееспособность несовершеннолетних;

    3. частичная дееспособность малолетних;

    4. недееспособность малолетних;

    5. ограниченная дееспособность совершеннолетних по суду;

    6. недееспособность совершеннолетних по суду;

    7. временная недееспособность.

    14. Виды дееспособности физических лиц.

    Полная дееспособность по общему правилу наступает с 18 лет (времени наступления полного совершеннолетия).

    Частичная дееспособность – это дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

    Недееспособность малолетних – это дееспособность детей в возрасте

    от 0 до 6 месяцев.

    Временная недееспособность гражданина – это кратковременная утрата способности лица понимать значение своих действий или руководить, в связи с болезненным состоянием.

    15. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация.

    Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, исполнять любые обязанности в полном объеме. Такая дееспособность возникает с достижении 18-летнего возраста.

    Лицо приобретает полную дееспособность

    - вступив в брак до достижения 18 лет

    -несовершеннолетний, достигший 16 лет, если работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя.

    - объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое эмансипацией, производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия - по решению суда.

    Эмансипация изменяет правовой статус несовершеннолетнего: в результате эмансипации он, как и все полностью дееспособные граждане, по своему усмотрению приобретает и осуществляет принадлежащие ему права, распоряжается доходами, полученными в результате трудовой и предпринимательской деятельности, совершает все необходимые юридические действия и сам отвечает в случае неисполнения своих обязательств и за причинение вреда.

    Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних - это когда за гражданином признается право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом.

    Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

    Они могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, либо с согласия родителей (усыновителей, попечителя). С их согласия могут совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, заключить договор займа и т.п.) и совершать иные юридические действия, заниматься предпринимательской деятельностью, распоряжаться своим заработком, или иными доходами, самостоятельно осуществлять авторские и изобретательские права, самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться вкладами

    Они считаются деликтоспособными, т.е. сами отвечают за имущественный вред, причиненный их действиями. Однако если у несовершеннолетнего нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в соответствующей части должен быть возмещен его родителями если они не докажут, что вред возник не по их вине.

    Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет (малолетних)

    До достижения 6 лет дети не могут совершать никаких юридически значимых действий, т.е. признаются полностью недееспособными. Сделки совершают от их имени их родители, или опекуны. В случае причинения вреда малолетним за этот вред отвечают его родители (попечители), либо учреждение, в котором находился ребенок если не докажут, что вред возник не по их вине. Малолетние наделены незначительной дееспособностью, и она выражается:

    -они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка (покупка незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность.

    - дети вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, например, сделки дарения

    16. Ограничение и лишение дееспособности граждан.

    Согласно положениям ст. 21 ГК РФ, дееспособность является способностью гражданина посредством своих действий приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). Данная способность в полном объеме возникает при наступлении совершеннолетия, т.е. по достижении гражданином возраста 18 лет.

    Чаще всего заявления в суд на признание ограниченной дееспособности или недееспособности подаются в отношении людей, которые:

    • злоупотребляют спиртными напитками;

    • употребляют наркотики;

    • имеют психическое расстройство.

    В первых двух случаях в суде необходимо приводить доказательства того, что пьющий или употребляющий наркотики человек ставит членов своей семьи в тяжелое материальное положение. Существуют и иные обстоятельства, которые могут создавать сложности с материальным обеспечением семьи, например, страсть к коллекционированию или азартные игры. Однако они уже не могут стать причинами для ограничения дееспособности человека, даже если подрывают семейный бюджет сильнее, чем систематическое употребление алкоголя или наркотиков.

    Кроме этого, в рамках дел о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным рассматриваются заявления об ограничении или лишении человека права на самостоятельное распоряжение собственными доходами.

    Подать такое заявление может:

    • кто-то из членов семьи;

    • орган опеки и попечительства;

    • лечебное учреждение психиатрического или психоневрологического профиля.

    Ограничение дееспособности имеет следующие последствия для гражданина, в отношении которого принято данное решение:

    • над ним назначается попечительство;

    • без согласия попечителя он не может проводить никаких сделок, за исключением мелких бытовых;

    • попечитель получает зарплату, пенсию и прочие виды доходов

    ограниченно дееспособного.

    Лишение дееспособности в свою очередь приводит к следующим последствиям:

    - над гражданином назначается опекунство;

    - все сделки недееспособного гражданина от его имени совершает

    опекун.

    17. Опека, попечительство и патронаж.

    Опека устанавливается над лишёнными родительского попечения малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки (ст. 32 ГК РФ). Опекуны выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.

    Попечительство устанавливается над лишёнными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечители не совершают сделок вместо подопечного, но осуществляют контроль путем дачи согласия на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно. При этом согласие попечителя должно быть письменным, особенно если сама сделка требует письменной формы. Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотребления со стороны третьих лиц. попечитель не является законным представителем подопечного.

    Таким образом, основное различие опеки и попечительства состоит в объеме гражданско-правовых обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей, исходя из объёма дееспособности их подопечных.

    Опекуном (попечителем) может быть назначен только совершеннолетний гражданин при условии его согласия на это. Согласие подопечного не является обязательным для назначения опекуна (попечителя), но в случае, когда это возможно, его желание выявляется и учитывается. Опекунами (попечителями) назначаются преимущественно лица, близкие подопечному, а при их отсутствии – по выбору органов опеки и попечительства. Закон запрещает назначение опекунами, попечителями лиц, лишённых родительских прав (ст. 35 ГК РФ). Ещё более жёсткие требования к личности опекунов и попечителей установил Семейный кодекс РФ. Так, в соответствии с п. 3 ст. 146 СК, не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребёнка.

    В случае ненадлежащего использования опекуном (попечителем) своих прав и обязанностей он отстраняется органом опеки и попечительства от их исполнения.

    Опека прекращается:

    • над несовершеннолетними – автоматически по достижению ими 14 лет (заменяется попечительством);

    • Над недееспособными душевнобольными – на основании решения суда о признании их дееспособными в случае выздоровления.

    Попечительство прекращается:

    - над несовершеннолетними – по достижении ими 18 лет, при вступлении несовершеннолетнего в брак и в случае эмансипации;

    - над совершеннолетними ограниченно дееспособными – на основании решения суда об отмене ограничения дееспособности.

    Опека и попечительство прекращаются также в случае смерти подопечного либо объявления его умершим.

    Разновидностью попечительства является патронаж (ст. 41 ГК РФ). Спецификой этого вида попечительства является то, что оно устанавливается над дееспособными гражданином, с его согласия и даже по его инициативе.

    В силу п.1 ст. 41 ГК под патронажем как формой попечительства понимается регулярное оказание помощи в осуществлении прав, их защите и выполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному лицу, нуждающемуся в этом по состоянию здоровья: из-за болезни, физических недостатков, немощи по старости. Попечитель (помощник) назначается в таком случае органом опеки и попечительства по заявлению данного дееспособного гражданина. Обязательным является согласие гражданина на установление над ним патронажа и назначение в качестве попечителя конкретного лица.

    Особенность правового положения попечителя-помощника заключается в том, что он исполняет свои обязанности не в силу решения органа опеки и попечительства о его назначении, а на основании договора поручения или договора о доверительном управлении имуществом, который заключается с самим подопечным.

    Патронаж прекращается:

    - по просьбе лица, находящегося под патронажем;

    - по просьбе попечителя-помощника при наличии уважительных причин, делающих невозможным дальнейшее осуществление его обязанностей (болезнь, изменение места жительства, отсутствие необходимого контакта с подопечным и т.д.);

    - при освобождении попечителя от его обязанностей из-за ненадлежащего их исполнения, в том числе при использовании патронажа в корыстных целях (ст. 39 ГК РФ).

    Во всех этих случаях прекращение патронажа оформляется решением органа опеки и попечительства. Патронаж прекращается также в связи со смертью подопечного или попечителя.

    Условия назначения опеки и попечительства:

    1) негативные условия (отсутствие решения суда в лишении опекуна (попечителя) родительских прав);

    2) позитивные условия:

    • обязательные условия;

    • факультативные условия.

    Обязательные условия назначения опекуна и попечителя:

    • достижение совершеннолетия;

    • полная дееспособность;

    • согласие опекуна и попечителя;

    • отношения, существующие между опекуном и подопечным;

    • способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя)

    • нравственные и иные личные качества опекуна.

    Обязанности опекуна и попечителя:

    • безвозмездно исполнять обязанности опекуна (попечителя);

    • совместно проживать с несовершеннолетними подопечными;

    • извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства;

    • заботиться о содержании подопечного;

    • заботиться об обеспечении подопечного уходом и лечением;

    защищать права и интересы подопечного;

    заботиться об обучении и воспитании несовершеннолетних подопечных.

    18. Понятие, виды и значение актов гражданского состояния.

    Акты гражданского состояния – это совокупность юридических фактов, обозначающих определенные события или действия лиц, посредством которых возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности.

    Закон предусмотрел акты гражданского состояния, связанные со следующими фактами:

    1. Рождение человека. Для регистрации данного акта необходимо наличие соответствующего основания. В данном случае им является справка о рождении, которая выдается медицинским учреждением, в котором ребенок появился на свет, либо по заявлению присутствовавшего при родах лица (если это происходило вне медицинской организации). Вместе с данными подтверждающими документами родители (один из родителей) обращаются в орган ЗАГС с заявлением о рождении. Срок подачи такого заявления составляет один месяц со дня рождения. После этого происходит внесение записи в акт гражданского состояния, которое имеет свои определенные особенности в зависимости от того, состоят ли родители родившегося ребенка в браке или нет. Итоговым документом, который выдается родителям, является Свидетельство о рождении ребенка.

    2. Смерть человека. В качестве основания для регистрации смерти человека могут выступать документы, выданные медицинской организацией или другими уполномоченными на то лицами. Кроме того, гражданин может быть признан умершим по решению суда. Заявление о смерти в отдел ЗАГС в соответствие с законом имеет право подать определенный круг лиц, к которым относятся, в первую очередь, супруг (супруга) и другие ближайшие родственники умершего. Срок подачи заявления составляет три дня со дня смерти или с того момента, когда было обнаружено тело. После внесения записи в актовую книгу родственникам выдается Свидетельство о смерти, которое подтверждает факт смерти человека.

    3. Заключение и расторжение брака. Для заключения брака в России достаточно одного основания – совместного заявления двух сторон. С расторжением дела обстоят сложнее, так как не всегда супруги приходят к обоюдному согласию, и закон предусматривает определенные особенности расторжения брака при наличии у них совместных детей. Так, иногда основанием для расторжения брака может являться решение суда. По окончании процесса регистрации данных актов выдаются документы: Свидетельство о заключении брака или Свидетельство о расторжении брака.

    4. Усыновление (удочерение). Единственным основаниям для внесения соответствующей записи в акт является вынесенное судом решение об усыновлении или удочерении, которое вступило в законную силу. Усыновитель (усыновители) подают заявление и подкрепляют его решением соответствующего суда. В итоге новоиспеченным родителям или родителю выдаются Свидетельство об усыновлении и новое Свидетельство о рождении ребенка в связи с его усыновлением (удочерением).

    5. Установление отцовства. В данном случае основание заключается в подаче заявления матерью и отцом, которые не состоят в браке, заявление только отца либо решение суда. Закон предусмотрел определенные случаи установления отцовства, которые имеют свою специфику. При внесении соответствующей записи, если не было отказано в установлении отцовства, выдается Свидетельство об установлении отцовства.

    6. Перемена имени. Гражданин России имеет право изменить фамилию, имя и отчество после того, как ему исполнится четырнадцать лет. При соблюдении всех условий, после подачи заявления лицом и внесении записи в документы, выдается Свидетельство о перемене имени.

    19. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.

    Признание гражданина безвестно отсутствующим - это институт гражданского права, позволяющим заполнить пробелы в гражданских отношениях в случае отсутствия субъекта данных отношений.

    Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

    При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.

    Признать лицо безвестно отсутствующим можно только в судебном порядке по заявлению заинтересованных лиц. Предварительно заинтересованные лица должны осуществить ряд мероприятий по определению места нахождения пропавшего. Чаще всего это объявления пропавшего в розыск.

    Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим:

    1. все имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, передается доверительному управляющему на основании договора о доверительном управлении между управляющим и органом опеки и попечительства.

    2. иждивенцы пропавшего переходят под опеку доверительного управляющего за счет средств пропавшего;

    3. прекращают действовать все доверенности;

    4. супруг(а) имеют право на упрощенную процедуру развода (при подаче только одного заявления).

    В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина.

    Признание гражданина умершим – это институт гражданского права, позволяющий прекратить все гражданские правоотношения пропавшего лица.

    Сроки для признания гражданина умершим:

    - общий срок – 5 лет;

    - сокращенный срок при пропаже лица во время военных действий – 2 года, с момента, когда военные действия прекратились;

    - сокращенный срок при чрезвычайных обстоятельствах – 6 месяцев с момента, когда произошла авария.

    Порядок судебного производства аналогичен порядку признания гражданина безвестно отсутствующим (ст. 276-280 ГПК).

    Объявление гражданина умершим по правовым последствиям приравнено к естественной смерти.

    Последствия признания гражданина умершим:

    1. датой смерти считается дата вступления решения суда в силу (или дата аварии);

    2. производство записи в соответствующей книге органов ЗАГС о смерти

    лица и выдача родственникам свидетельства о смерти;

    3. открывается наследство,

    4. иждивенцы переходят под защиту государства (пенсия по утрате кормильца);

    5. брак считается прекращенным.

    Однако гражданин, объявленный умершим, если он жив, обладает и право- и дееспособностью.

    Доказательством для объявления гражданина умершим являются не обстоятельства, с достоверностью удостоверяющие его гибель, а лишь особая ситуация, которая дает основание предполагать его смерть. Поэтому объявление гражданина умершим судом нужно отличать от установления судом факта смерти лица в определенное время и от определенных обстоятельств (ст. 264-268 ГПК). Суд устанавливает факт смерти лица при отказе органов ЗАГС зарегистрировать событие смерти, если от этого факта зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан или организаций (ст. 264 ГПК).

    В соответствии со ст. 46 ГК при явке гражданина, объявленного умершим, или обнаружении места его пребывания суд по заявлению этого гражданина либо других заинтересованных лиц новым решением отменяет ранее вынесенное, что является основанием аннулировать запись о его смерти в книге органов ЗАГС.

    Последствия явки лица, признанного умершим:

    1. имущество, принадлежащее умершему возвращается, если оно сохранилось в натуре, а также если несохранившееся в натуре имущество перешло к другим лицам по безвозмездным сделкам (дарения и другим основаниям), подлежит возврату, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя.

    Лица, которыми было возмездно приобретено имущество гражданина, объявленного судом умершим, обязаны возвратить это имущество или его стоимость, если они знали, что гражданин жив. Тогда их нужно признать недобросовестными владельцами и применять к ним положения ст. 301 ГК. Во всех остальных случаях имущество или его стоимость возврату не подлежат.

    При возвращении имущества гражданину, ранее объявленному умершим, часто возникают споры по доходам и расходам, полученным и произведенным во время использования его имущества другим лицом. Эти вопросы решаются в соответствии с положениями ст. 303 ГК. Собственник вправе потребовать от владельца возврата или возмещения доходов с зачетом произведенных владельцем необходимых затрат на имущество.

    Вопрос об улучшениях, произведенных владельцем, решается в зависимости от того, являются ли они отделимыми без повреждения имущества или нет. В первом случае владелец вправе оставить за собой произведенные им улучшения. Если отделение их невозможно, он вправе требовать компенсации затрат на улучшение имущества. Затраты не должны превышать размера увеличения стоимости имущества.

    2. Иждивенцы прекращают получать содержание от государства;

    3. на основании ст. 26 СК брак гражданина, объявленного умершим, может быть восстановлен органами ЗАГС по совместному заявлению супругов, если ни один из них не вступил в новый брак.

    20. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридических лиц.

    Юридическое лицо — организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

    Признаки юридического лица:

    • организационное единство;

    • обособленное имущество;

    • собственное имя;

    • государственная регистрация.

    Организационное единство юридического лица проявляется в том, что оно представляет собой всегда некую организацию лиц (физических или юридических). Причем данная организация должна быть структурирована и действовать как единый механизм.

    Организационное единство юридического лица состоит из двух элементов:

    - внутреннего организационного единства;

    - внешнего организационного единства.

    Внутреннее организационное единство проявляется в том, что каждое юридическое лицо, должно иметь внутреннюю структуру органов, между которыми складываются корпоративные отношения.

    Внешнее организационное единство означает, что любое юридическое лицо в РФ должно строго соответствовать конкретным организационно-правовым формам, предусмотренным гражданским законодательством (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив и т.д.). Организационно-правовая форма юридического лица выбирается учредителями при регистрации юридического лица из перечня, содержащегося в гражданском кодексе Российской Федерации. Данный перечень является закрытым и расширительному толкованию не подлежит.

    Каждое юридическое лицо обязательно должно обладать обособленным имуществом, которым оно участвует в гражданском обороте, отвечает по своим обязательствам и в пределах которого несет ответственность.

    Законодателем для каждой организационно-правовой формы предусмотрен определенным минимальный размер капитала, которым должно обладать юридическое лица при регистрации.

    К обособленному имуществу юридического лица относятся следующие объекты:

    • наличные и безналичные денежные средства;

    • документарные и бездокументарные ценные бумаги;

    • земельные участки и иное недвижимое имущество;

    • сырье, оборудование, материалы, продукция, транспортные средства и иное движимое имущество;

    • нематериальные блага (собственное наименование юридического лица, деловая репутация);

    • объекты интеллектуальной собственности (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческая тайна, ноухау, патентные разработки).

    Каждое юридическое лицо выступает в гражданском обороте от своего собственного имени, которое является средством индивидуализации и присваивается юридическому лицу при его регистрации.

    Юридическое лицо обязательно подлежит государственной регистрации путем внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

    Правосубъектность юридических лиц. Правосубъектность юридического лица традиционно складывается из правоспособности и дееспособности. Тем не менее, в доктрине ГП не принято различать эти две категории, ввиду того, что момент начала и окончания правоспособности и дееспособности у юридических лиц одинаков. Кроме того, законодатель выделяет в правоспособности и дееспособности одинаковые категории. Разница лишь в том, что правоспособность юридического лица позволяет обладать ему различными правами и брать на себя обязательства, тогда как дееспособность юридического лица наделяет его возможностью участвовать в сделках и нести ответственность за свои действия (бездействия).

    У юридических лиц правоспособность и дееспособность наступает с момента его регистрации и прекращается в момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности самого юридического лица.

    21. Виды юридических лиц.

    Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Коммерческие юридические лица преследуют цель получения прибыли, а некоммерческие создаются для иных не связанных с получением прибыли целей, поэтому данные организации обязаны прописывать цель своего создания.

    По внутреннему устройству организации принято делить на корпоративные и унитарные юридические лица. Корпоративные юридические лица имеют сложную структуру внутренних органов, между которыми складываются корпоративные отношения. Такие организации создаются учредителями, за счет их членских взносов. Унитарные юридические лица не имеют внутренних самостоятельных органов, создаются по инициативе собственника и полностью подчиняются своему собственнику.

    К коммерческим корпоративным организациям относятся:

    1. Хозяйственные товарищества:

    - полное хозяйственное товарищество;

    - командитистское хозяйственное товарищество;

    2. Хозяйственное общество:

    - общество с ограниченной ответственностью;

    - акционерное общество: публичное, непубличное;

    3. крестьянское-фермерское хозяйство;

    4. производственные кооперативы.

    К коммерческим унитарным организациям относятся:

    1. Унитарные предприятия:

    - государственные унитарные предприятия;

    - муниципальные унитарные предприятия;

    2. Казенные предприятия.

    К некоммерческим кооперативным организациям относятся:

    1. Потребительские кооперативы;

    2. Общественные организации;

    3. Общественные движения;

    4. Ассоциации и союзы;

    5. Товарищества собственников недвижимости;

    6. Казачьи общества;

    7. Общины коренных малочисленных народов РФ;

    8. Адвокатские палаты;

    9. Адвокатские образования.

    К некоммерческим унитарным юридическим лицам относятся:

    1. Фонды;

    2. Учреждения:

    - государственные учреждения;

    - муниципальные учреждения;

    - частные учреждения;

    3. Автономные некоммерческие организации;

    4. Религиозные организации.

    22. Органы управления юридического лица.

    Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с правовыми актами и учредительным документом. Юридическое лицо через свои органы реализует свою правоспособность.

    Действующее законодательство не содержит определения органа юридического лица. Большинство современных правоведов рассматривают орган юридического лица как часть юридического лица, которая формирует и выражает вовне его волю. Действие органа юридического лица считается действием самого юридического лица.

    Органы юридического лица можно поделить на определенные виды в соответствии с разными классификационными критериями.

    1. По функциям и характеру компетенции:

    • руководящие органы; это высшие органы управления, осуществляющие общее руководство деятельностью корпорации, – общее собрание участников (акционеров), совет директоров (наблюдательный совет);

    • исполнительные органы; они осуществляют управление текущей деятельностью корпорации. Существуют два вида исполнительных органов: единоличный (генеральный директор, президент) и коллегиальный (правление, дирекция);

    • контрольные органы; они создаются для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, проведения проверок этой деятельности. К ним относится ревизионная комиссия или ревизор.

    2. По составу:

    – единоличные органы; они состоят из одного лица, которое единолично принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. Как правило, это физическое лицо (директор, ревизор), хотя, как уже указывалось, в роли единоличного исполнительного органа управления может выступать юридическое лицо (управляющая компания);

    – коллегиальные органы – группа лиц, которые вправе на основании совместного обсуждения и с соблюдением определенной процедуры голосования принимать решение по вопросам своей компетенции (общее собрание участников, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган управления, ревизионная комиссия)

    3. По порядку формирования:

    • избираемые органы;

    • назначаемые органы. Так, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» к избираемым органам относит единоличный исполнительный орган (ст. 40), коллегиальный исполнительный орган (ст. 41) и ревизионную комиссию (ст. 47). Совет директоров (наблюдательный совет) может быть назначен участниками общества (п. 2 ст. 32);

    особое положение занимает общее собрание участников, оно формируется путем включения в него, как правило, всех участников юридического лица.

    4. В зависимости от роли при формировании и выражении воли юридического лица:

    • волеобразующие органы, они формируют волю юридического лица, это общее собрание участников, совет директоров, исполнительные органы управления;

    • волеизъявляющие органы, они выражают волю юридического лица вовне, как правило, путем совершения сделок и тому подобных действий. Таковым является единоличный исполнительный орган юридического лица. Однако более правильно его считать не только волеизъявляющим, но и волеобразующим органом, поскольку он имеет право принимать решения юридического лица в рамках своей компетенции.

    23. Дочерние и зависимые общества. Представительства и филиалы.

    Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества. Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае банкротства дочернего общества по вине основного хозяйственного общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

    Представительство – обособленное подразделение юр. лица, расположенное вне места нахождения самого юр. лица, представляющее интересы юр. лица и осуществляющее их защиту (например, реклама продукции юридического лица, поиск и установление контактов с потенциальными покупателями, реализация продукции и др.). Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства (например, филиал учебного заведения). Они не являются юридическими лицами, действуют на основании имущества, предоставленного им создавшим их юридическим лицом, и утвержденных им положений; их руководители действуют от имени юридического лица на основании полученной от него доверенности. Они должны быть указаны в учредительных документах создавших их юридических лиц. Об изменениях, вносимых в учредительные документы в связи с созданием или ликвидацией филиала, или представительства, сообщается органу, осуществляющему регистрацию юр. лиц. Филиалы некоммерческих организаций, унитарных предприятий и некоторых других организаций могут выполнять только те функции, которые соответствуют целям деятельности, указанным в учредительных документах юридического лица. Филиалы коммерческих организаций имеют право на занятие любой деятельностью, не запрещенной законом, если иное не вытекает из учредительных документов юридического лица или самого филиала.

    Представительства в гражданском обороте выступают от имени юридического лица, т. е. представляют его интересы и обеспечивают их защиту.

    Поле деятельности филиалов в отличие от представительств значительно шире: они представляют интересы и выполняют все (или часть) функции юридического лица. Представительства и филиалы не имеют прав юридического лица и иметь их не могут.

    Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его обособленного подразделения, предъявляется по месту нахождения обособленного подразделения, но стороной по делу в данном случае является юридическое лицо, и именно с него или в пользу него производится взыскание судом.

    Ответственность за действия филиалов и представительств несут юридические лица, их создавшие.

    24. Создание юридических лиц.

    В России создание юридических лиц осуществляется двумя способами: нормативно-явочным и распорядительным. Для нормативно-явочного способа характерно подача установленных законодателем документов в регистрирующий орган. При распорядительном способе вначале необходимо получить разрешение государства в виде специализированного нормативного правового акта или распоряжения.

    Частные юридические лица по общему правилу создаются нормативно-явочным способом.

    Распорядительным способом создаются унитарные предприятия, казенные предприятия, государственные учреждения, банки, страховые организации.

    При нормативно-явочном способе все документы подаются либо лично в регистрирующий орган, либо посылаются по почте заказным письмом, с уведомлением.

    Регистрацией юридических лиц занимается Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации (УФНС). Некоторые юридические лица регистрируются в органах юстиции (общественные и религиозные организации, казачьи общества, общины коренных малочисленных народностей.

    Регистрация юридического лица осуществляется на основании ФЗ Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

    Для государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган необходимо подать следующие документы:

    1. заявление о регистрации юридического лица, установленной формы и подписанное единоличным исполнительным органом;

    2. учредительный документ: учредительный договор или устав (в количестве 2-х экземпляров);

    3. решение о создании юридического лица: если лицо создается одним органом, то это приказ единоличного государственного органа, если создается несколькими лицами, то протокол собрания учредителей;

    4. документ об уплате государственной пошлины.

    При приеме документов регистрирующий орган выдает выписку, где указана дата приема документов и дата принятия решения регистрирующего органа.

    Решение о регистрации или об отказе в регистрации юридического лица принимается в течении 5 дней с момента приема документов.

    Законодателем выделены определенные основания для отказа в регистрации юридического лица:

    1 – обращение и подача в ненадлежащий орган;

    2 – непредставление всех необходимых документов;

    3 – неправильное оформление, предоставленных документов;

    4 – содержание деятельности регистрируемого юридического лица, противоречит действующему законодательству:

    5 – иные, предусмотренные действующим законодательством основания.

    Перечень таких оснований для отказа в регистрации юридических лиц содержится в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Данный перечень является закрытым и расширительному толкованию не подлежит.

    Во всех остальных случаях регистрирующий орган обязан зарегистрировать юридическое лицо.

    Юридическое лицо считается созданным с момента внесения записи в единые государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

    25. Реорганизация юридических лиц.

    Реорганизация – это способ прекращения деятельности юридического лица, при котором происходит универсальное правопреемство всех прав и обязанностей, а также всего имущества от прекращающего деятельность юридического лица к вновь созданным юридическим лицам.

    Законодатель выделяет определенные способы реорганизации юридических лиц:

    1) слияние;

    2) присоединение;

    3) выделение;

    4) разделение;

    5) преобразование.

    При слиянии происходит объединение нескольких юридических лиц в единое новое юридическое лицо. Все имущество реорганизуемых юридических лиц объединяется в единую целостную массу. Все долговые обязательства также переходят и объединяются в одно новое юридическое лицо.

    Очень похоже на слияние присоединение, при котором к уже существующему присоединяются реорганизуемые юридические лица. Причем первое продолжает существовать под своим старым названием, только в более расширенном составе. Правовые последствия аналогичны слиянию, т.е. происходит полное объединение капиталов, имущества и задолженностей.

    Разделение – это способ реорганизации, при котором одно юридическое лицо, прекращает свое существование путем распада на несколько самостоятельных юридических лиц. Причем при таком распаде, вновь созданные юридические лица регистрируют новые названия. По общему правилу при разделении все имущество делится в равных долях, также распределяются и задолженности.

    Выделение более сложный и интересный способ реорганизации, при котором из существующего юридического лица отсоединяется и образуется новое самостоятельное юридическое лицо.

    При преобразовании меняется только организационно-правовая форма.

    26. Прекращение деятельности юридического лица.

    По общему правилу деятельность юридических лиц подлежит прекращению двумя способами: реорганизация и ликвидация. Такое деление зависит от возможности или отсутствия правопреемства всех прав обязанностей прекращающего деятельность юридического лица.

    Реорганизация – это способ прекращения деятельности юридического лица, при котором происходит универсальное правопреемство всех прав обязанностей, а также всего имущества от прекращающего деятельность юридического лица к вновь созданным юридическим лицам.

    Ликвидация – это способ прекращения деятельности юридического лица, при которой не происходит правопреемство прав и обязанностей юридического лица.

    Доктрина и практика выделяют два способа ликвидации: добровольную и принудительную.

    Добровольная ликвидация осуществляется по свободному волеизъявлению членов юридического лица. Перечень оснований для добровольной ликвидации является открытым.

    При принятии учредителями (членами) юридического лица решения о добровольной ликвидации в регистрирующий орган подается заявление с приложением решения о ликвидации (протокол собрания учредителей, приказ единственного учредителя). После этого назначается ликвидатор или ликвидационная комиссия в зависимости от объемов ликвидируемого лица.

    Принудительная ликвидация может осуществляться только судов, в предусмотренных законом случаях.

    Основаниями для принудительной ликвидации могут служить следующие

    обстоятельства:

    - несостоятельность (банкротство) юридического лица;

    - не соответствие деятельности юридического лица требованиям

    действующего законодательства;

    - лишение юридического лица лицензии, без которого оно не может

    осуществлять свою деятельность;

    - иные основания, предусмотренные в законодательстве российской

    федерации.

    Самым распространенным основанием для осуществления принудительной ликвидации является несостоятельность (банкротство) юридического лица.

    27. Банкротство юридических лиц: понятие и основные процедуры.

    Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

    Все дела о банкротстве подсудны только Арбитражным судам. Сами Процедуры банкротства проводит специализированное лицо – арбитражный управляющий. На каждой стадии банкротства арбитражный имеет свое название.

    Выделяют основные стадии и дополнительную стадию.

    К основным стадиям банкротства относят:

    - наблюдение;

    - финансовое оздоровление;

    - внешнее управление;

    - конкурсное производство.

    К дополнительной стадии можно отнести мировое соглашение.

    28. Хозяйственные товарищества.

    Крестьянским (фермерским) хозяйством признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной

    или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского фермерского) хозяйства имущественных вкладов.

    Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на

    праве собственности.

    Гражданин может быть членом только одного крестьянского фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица.

    При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяйства, земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать использование земельного участка по целевому назначению.

    Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность.

    Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются законом О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

    29. Хозяйственные общества.

    Хозяйственные общества могут создаваться в форме общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерного общества.

    Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

    Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится единственным участником. Максимальное число участников общества не должно быть более пятидесяти. В случае превышения этого предела численности общество в течение года должно быть преобразовано в открытое акционерное общество или в производственный кооператив.

    Учредительными документами общества являются учредительный договор и устав. Если общество учреждается одним лицом, учредительным документом является устав, утвержденный этим лицом.

    Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

    Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общество может в соответствии с гражданским законодательством иметь дочерние и зависимые общества. Общество признается дочерним, если другое хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества). Основное хозяйственное общество (товарищество), имеющее право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

    Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, установленных учредительными документами общества.

    При банкротстве одного из участников общества его ответственность по обязательствам общества распределяется между участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.

    Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью должно содержать наименование общества и слова «с дополнительной ответственностью».

    В соответствии с законом акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к акционерному обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционерное общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и в фирменном наименовании.

    Учредительным документом акционерного общества является устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами. Устав общества должен содержать следующие сведения:

    • полное и сокращенное фирменное наименование общества;

    • место нахождения общества;

    • тип общества;

    • количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;

    • права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа);

    • размер уставного капитала общества;

    • структуру и компетенцию органов управления, общества и порядок принятия ими решений

    • порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;

    • сведения о филиалах и представительствах общества.

    Уставом общества могут быть установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Уставом общества могут быть определены:

    • количество и номинальная стоимость акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции);

    • права, предоставляемые акциями общества каждой категории (типа), которые оно размещает;

    порядок и условия размещения обществом объявленных акций.

    Органами управления акционерного общества являются общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет) общества и исполнительный орган общества, который может быть коллективным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором), которые осуществляют руководство текущей деятельности общества.

    Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание акционеров. Годовое собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

    На годовом собрании акционеров общества решается вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора общества, рассматриваются и утверждаются представленные советом директоров (наблюдательным советом) годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков.

    Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к общей компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров (наблюдательного совета) избираются общим собранием акционеров сроком на один год, но могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов из общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета).

    Исполнительный орган акционерного общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Им может быть единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор), или коллегиальный исполнительный орган общества (правление), или оба органа осуществляют руководство обществом одновременно.

    Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) действует без доверенности общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

    Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет соответствующее заключение.

    30. Производственные и потребительские кооперативы.

    Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является корпоративной коммерческой организацией.

    Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

    Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом. Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно.

    Член производственного кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть в течение года с момента государственной регистрации кооператива.

    Прибыль производственного кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием. В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов.

    Исполнительными органами производственного кооператива являются председатель и правление кооператива.

    Членами правления производственного кооператива и председателем кооператива могут быть только члены кооператива.

    Член производственного кооператива имеет один голос при принятии решений общим собранием.

    Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может быть основано на членстве юридических лиц.

    Устав потребительского кооператива должен содержать сведения о наименовании и месте нахождения кооператива, предмете и целях его деятельности, условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

    Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель его деятельности, а также слово «кооператив».

    Наименование общества взаимного страхования должно содержать слова

    «потребительское общество».

    Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

    31. Унитарные и казенные предприятия.

    Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

    В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют государственные и муниципальные предприятия.

    В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или муниципального имущества может быть создано унитарное казенное предприятие (казенное предприятие).

    Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

    Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества. Фирменное наименование казенного предприятия, кроме того, должно содержать указание на то, что такое предприятие является казенным.

    Органом унитарного предприятия является руководитель предприятия,который назначается уполномоченным собственником органом, если иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен.

    Казенные предприятия

    Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, создается по решению Правительства Российской Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Другое название такого предприятия - федеральное казенное предприятие. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый Правительством РФ. Фирменное наименование предприятия должно содержать указания на то, что предприятие является казенным.

    Казенное предприятие в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет оперативное управление в пределах, установленных законом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

    Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено правовыми актами.

    Казенное предприятие вправе отчуждать закрепленное за ним имущество лишь с согласия собственника этого имущества. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.

    Правительство Российской Федерации несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества, и казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства РФ.

    32. Некоммерческие организации.

    Некоммерческая организация (НКО) — это организация, основной целью деятельности которой не является извлечение прибыли, и которая не распределяет прибыль между участниками.

    Регистрацией некоммерческих организаций занимается Министерство юстиции.

    Требования к осуществлению некоммерческими организациями предпринимательской деятельности:

    1) предпринимательская деятельность не должна быть основной целью деятельности некоммерческой организации, иначе она превращается в коммерческую (п.1 ст.50 ГК РФ).

    2) некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы и в соответствии с этими целями (п.3 ст.50 ГК РФ).

    33. Публично-правовые образования как участники гражданского оборота.

    К субъектам гражданского права помимо граждан, юридических лиц относятся муниципальные образования, субъекты РФ и Российская Федерация в целом (п. 2 ст. 2, ст. 124 ГК РФ). Специфика их участия заключается в том, что они являются носителями публичной власти и в то же время в полном объеме участвуют в гражданском обороте как собственники принадлежащего им имущества через свои представительные и исполнительные органы власти.

    Действующее законодательство позволяет публично-правовым образованиям создавать юридические лица, которые выступают в гражданском обороте на ограниченном вещном праве самостоятельно (государственные и муниципальные унитарные предприятия), делегировать им свои гражданские права и обязанности. Гражданский оборот предполагает и имущественную ответственность публично-правовых образований по своим обязательствам, которую они несут самостоятельно в пределах государственной и муниципальной собственности, за исключением имущества, переданного унитарным предприятиям.

    Публично-правовые образования как особые субъекты гражданского права имеют все признаки, необходимые для участия в гражданском обороте, аналогичные признакам юридического лица.

    В качестве субъектов гражданского права публично-правовые образования обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью.

    Особенность гражданской правоспособности и дееспособности государства заключается в том, что оно является носителем политической власти и суверенитета и в силу этого в нормативном порядке регулирует имущественные и иные отношения, определяет правосубъектность граждан и юридических лиц.

    Правосубъектность самого государства как участника гражданских правоотношений по содержанию и объему отличается от правосубъектности граждан и юридических лиц в силу природы самого этого образования и также определяется в нормативном порядке. В то же время, выступая в качестве субъекта права в гражданском обороте, государство в лице своих органов действует как равноправный его участник и не обладает какими-либо преимуществами и льготами по сравнению с другими субъектами.

    Гражданская правоспособность государства является специальной, а не универсальной, т.к. оно имеет лишь те гражданские права и обязанности, которые предусмотрены законом.

    Специальные органы управления государственным имуществом - фонды государственного имущества и комитеты по управлению государственным имуществом участвуют от имени государства в гражданских правоотношениях.

    34. Понятие и виды объектов гражданских прав.

    Под объектами гражданского права принято понимать те блага, которых для себя хотят достичь стороны, вступая в гражданские правоотношения.

    Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся следующие блага:

    - вещи,

    - наличные деньги,

    - документарные ценные бумаги,

    - иное имущество,

    - безналичные денежные средства,

    - бездокументарные ценные бумаги,

    - имущественные права,

    - результаты работ и оказание услуг,

    - охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и

    приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная

    собственность),

    - нематериальные блага.

    35. Понятие и классификация вещей.

    Вещами в ГП признаются предметы материального мира, представляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. Вещи являются наиболее распространенным видом объектов

    Степень участия в гражданском обороте:

    • Ограниченно оборотоспособные. Данные вещи могут приобретаться, производиться, отчуждаться лишь определенной группой лиц, в частности, имеющие специальное разрешение.

    • Вещи со свободным оборотом. Если законом не установлено иное положение, любая вещь характеризуется свободной оборачиваемостью.

    Движимые и недвижимые вещи:

    • Движимые вещи. Это любые вещи, которые можно передвигать, они не имеют прочной связи землей, а их перемещение возможно без соразмерного ущерба их назначению.

    • Недвижимые вещи – это земельные участки, участки недр, жилая собственность и т.д. Данные объекты имеют прочную связь землей, их перемещение невозможно без размерного ущерба их назначению. Некоторые объекты не имеют прочной связи с землей, однако также являются недвижимым имуществом. Это, например, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Причиной их отнесения к категории движимых вещей являются особо и полезные свойства, а также жесткая правовая регламентация возникающих по поводу них правоотношений.

    Родовые индивидуально определенные вещи:

    • Индивидуально определенные вещи – это всегда эксклюзивные, уникальные, единственные в своем роде вещи. Например, это редкие картины, иконы, статуи.

    • Родовые вещи определяются меры, весом, числом. Грань между индивидуально определенной и родовой вещью может меняться. Юридическое значение отнесения вещи к родовой или индивидуально-определенной заключается в том, что гибель родовой вещи позволяют ее воспроизвести, гибель индивидуально определенные вещи не позволяет сделать этого.

    Потребляемые и не потребляемые вещи:

    • Не потребляемые вещи могут длительное время сохранять свои потребительские свойства, постепенно их утрачивая или амортизируя. К таким вещам относятся все недвижимое имущество, а также ряд движимых вещей, например, мебель, автомобили, телефоны, компьютеры и т.д.

    • Потребляемые вещи быстро утрачивают свои свойства, уничтожаются или преобразуется в иную вещь. Например, продукты питания в процессе потребления уничтожаются или перестают существовать. Стройматериалы в процессе строительства дома также утрачивают свои свойства.

    36. Деньги как объекты гражданских прав. Ценные бумаги: понятие, признаки, классификация.

    Деньги (ст. 140 ГК) признаются одним из объектов гражданских прав, специфика которого обусловлена, прежде всего, той экономической функцией, которую они выполняют. В гражданском обороте деньги выступают, во-первых, в роли эквивалента стоимости вещей в возмездных гражданско-правовых обязательствах; в этом случае они существуют в абстрактной форме. Во-вторых, будучи средством расчетов (средством платежа), деньги являются средством исполнения денежных обязательств. В-третьих, деньги могут быть самостоятельным предметом гражданско-правового обязательства (например, договоров займа, кредита).

    Деньги относятся к движимым, родовым, заменимым и делимым вещам. Это объясняется тем, что сущность и ценность денег заключаются не в их материально-вещественной форме, а в той сумме, которая этой формой выражается.

    Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК).

    Ценной бумагой документ является лишь в случае, если такой статус придается ему законом.

    Ценные бумаги относятся к движимым, неделимым вещам и могут являться либо родовыми, либо индивидуально-определенными вещами.

    Легальное определение ценной бумаги, содержащееся в ст. 142 ГК, позволяет выделить признаки такого объекта гражданских прав.

    Во-первых, ценная бумага должна соответствовать предусмотренным законом либо в установленном им порядке требованиям к ее форме и реквизитам. Требования к форме и реквизитам устанавливаются применительно к каждому виду ценной бумаги.

    Во-вторых, в ценной бумаге должны быть указаны удостоверяемые ею имущественные права, реализовать которые сможет ее законный владелец.

    В-третьих, закрепленные в ценной бумаге права могут осуществляться или передаваться другому лицу только при предъявлении самой ценной бумаги. Таким образом, права, удостоверенные ценной бумагой, и сама бумага неразрывно связаны между собой. Невозможно передать права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи самой бумаги, невозможно и передать эти права частично.

    Существенным признаком ценной бумаги является ее публичная достоверность: должник обязан произвести исполнение держателю ценной бумаги, лишь убедившись, что она соответствует установленным для нее обязательным формальным признакам. Это свойство вытекает из принципа абстрактности удостоверенного ценной бумагой обязательства: ценная бумага, составленная с соблюдением формы и обязательных реквизитов, не может быть оспорена должником по удостоверенному бумагой обязательству со ссылкой на отсутствие основания обязательства или его недействительность.

    37. Работы и услуги как объекты гражданских прав.

    В гражданском праве под работами понимаются действия, которые направляются для достижения результата (может состоять в создании вещи, обработке или любом ее изменении). Результат работы всегда известен заранее и определен лицом, которое заказало выполнение работы.

    В Гражданском кодексе отсутствует определение «услуги», однако в общем виде оно может быть представлено следующим образом.

    Услуга – это деятельность или действия, которые осуществляются по заказу и не имеют материального результата.

    Различие между работами и услугами

    • Лицо, которое выполняет работу, обязано выполнить оговоренную работу, и выдать своему заказчику ее материальный результат,

    • Лицо, которое выполняет услуги не должно предоставлять какого-либо вещественного результата.

    Услуги, в соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса РФ, сводятся к совершению действий для оговоренной деятельности. Об услуге можно говорить, как о результате, но не в форме вещи.

    Режим каждого вида услуг и работ регламентируется положениями ГК РФ, рядом ФЗ (например, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») и иных нормативных актах (таких как Постановление «Об утверждении основных положений порядка заключения государственных контрактов на строительство объектов для государственных нужд»).

    38. Акции и облигации как объекты гражданских прав.

    Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда, на участие в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. Напомним, что акции выпускаются только акционерными обществами.

    Выпуск и обращение акций регулируются нормами ГК, посвященными правовому положению акционерных обществ (ст. 96-104), а также нормами Закона об акционерных обществах, Закона о рынке ценных бумаг и другими нормативными правовыми актами.

    Акции всех акционерных обществ в Российской Федерации являются именными и выпускаются в бездокументарной форме (п. 2 ст. 25 Закона об акционерных обществах, ч. 1 ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг). Акции публичных обществ свободно обращаются на рынке, в то время как оборот акций непубличных обществ осуществляется при соблюдении предусмотренного Законом условия о преимущественном праве акционера непубличного общества на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого общества. По объему и характеру предоставляемых прав акции могут быть простыми и привилегированными. Об объеме прав, предоставляемых простыми и привилегированными акциями.

    "Золотая акция". Законодательством о приватизации государственных предприятий было впервые введено в оборот понятие "золотая акция". В настоящее время объем прав, удостоверяемых "золотой акцией", определен в ст. 38 Закона о приватизации государственного и муниципального имущества.

    "Золотая акция" не является ценной бумагой. Это условное понятие выражает специальное право Российской Федерации, ее субъектов на участие в управлении акционерными обществами, созданными в процессе приватизации (пп. 3, 4 ст. 38 Закона). Специальное право ("золотая акция") может принадлежать только государству. Оно возникает в результате принятия Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ решения об использовании этого права при приватизации государственного имущества и действует до принятия этими же органами решения о прекращении этого права. Это специальное право не может быть отчуждено, передано в залог, заменено на акции общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права. В отличие от акции, оно не предоставляет прав на дивиденды, на часть ликвидационного остатка. Специальное право («золотая акция») может использоваться лишь с момента отчуждения из государственной собственности 75% акций соответствующего открытого акционерного общества.

    «Золотая акция» дает представителям государства право войти в состав совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества. Представители, вошедшие в состав совета директоров, могут участвовать в общем собрании акционеров. Они имеют право вето на общем собрании акционеров при голосовании по наиболее важным вопросам: об изменении устава публичного акционерного общества; о реорганизации и ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об изменении уставного капитала общества; о совершении публичным акционерным обществом крупных сделок и сделок, по поводу которых имеется заинтересованность.

    Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной

    стоимости облигации либо иные имущественные права (ст. 816 ГК).

    Облигация выпускается для привлечения дополнительных финансовых средств и удостоверяет наличие между лицом, выдавшим облигацию, и ее держателем отношений по предоставлению займа, поэтому к отношениям между этими лицами применяются правила ст. 807-818 ГК о договоре займа, если иное не предусмотрено законом или в установленном им порядке.

    В зависимости от эмитента существуют государственные облигации, к числу которых относятся облигации Российской Федерации (например, эмитируемые Министерством финансов Российской Федерации облигации государственного сберегательного займа, государственные краткосрочные бескупонные облигации) и облигации субъектов РФ. Помимо этого, выделяют муниципальные облигации, а также облигации юридических лиц.

    В зависимости от эмитента выпуск облигаций является предметом специального правового регулирования.

    Размещение облигаций допускается только после государственной регистрации их выпуска, а обращение - после полной их оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска (ч. 1 ст. 24, ст. 27.6 Закона о рынке ценных бумаг).

    Облигации могут быть именными и на предъявителя, целевыми и процентными, свободно обращающимися и с ограниченным кругом обращения, обычными и конвертируемыми (обмениваемыми на акции при определенных условиях), с залоговым обеспечением и без такого обеспечения.

    39. Вексель и чек в гражданском праве.

    Векселем является ценная бумага, удостоверяющая простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму векселедержателю (ч. 1 ст. 815 ГК). В настоящее время обращение векселей регулируется Законом о переводном и простом векселе, Положением о переводном и простом векселе, а также иными не противоречащими им нормативными правовыми актами. Причем приоритет отдается положениям вексельного законодательства, а положения гражданского законодательства применяются к вексельным отношениям постольку, поскольку они не противоречат Закону о переводном и простом векселе (ч. 2 ст. 815 ГК).

    Вексель может быть средством займа (приобретение векселя удостоверяет право на получение денежных средств от плательщика), а также средством платежа (передаваемым взамен денег). Предметом вексельного обязательства выступают только деньги, поэтому не отвечают сущности такого обязательства выдаваемые иногда товарные векселя (содержащие обязательство по передаче товаров).

    Стороны вексельного обязательства в простом векселе именуются векселедателем (он же - плательщик по векселю) и векселедержателем (владелец векселя). В переводном векселе векселедатель и плательщик могут не совпадать. Обязанными перед векселедержателем являются все лица, индоссировавшие вексель (передавшие его посредством индоссаментов), если только индоссант не сделал на векселе специальную оговорку об ином.

    Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или в части вексельной суммы посредством вексельного поручительства - аваля. Авалист отвечает солидарно с лицом, за которое он поручился. Авалист, оплативший вексель, приобретает право предъявить в порядке регресса требование ко всем предшествующим надписателям, к векселедателю и плательщику, акцептовавшему вексель (т.е. принявшему на себя обязательство по его

    оплате). Простой вексель акцепта не требует, так как векселедатель и плательщик по векселю - одно и то же лицо. Векселедателями могут быть любые лица, однако публичные

    образования выступают в этом качестве только в случаях, предусмотренных федеральным законом.

    Действительность векселя зависит от наличия в нем всех обязательных реквизитов, предусмотренных ст. 1 Положения о переводном и простом векселе; при отсутствии хотя бы одного из них документ не имеет силы векселя. Кроме того, поскольку вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя, указание в нем на сделку, послужившую основанием для выдачи векселя, лишает его силы векселя. Указание в векселе на условие осуществления платежа также лишает его силы векселя и превращает в простое долговое обязательство.

    Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму. Обращение чеков регулируется нормами ст. 877-885 ГК и банковскими правилами.

    Банк или иная кредитная организация (плательщик по чеку) выдает чекодателю (лицу, имеющему в этой кредитной организации счет или специально депонированную сумму) в соответствии с соглашением между ними чековую книжку - совокупность (определенное количество) бланков специального образца. По мере необходимости чекодатель заполняет эти бланки (чеки) и выдает их чекодержателю, который и является лицом, управомоченным на получение по чеку указанной в нем денежной суммы от банка за счет средств, находящихся на счете чекодателя, или депонированной суммы.

    Права по чеку носят срочный характер и могут быть реализованы только в случае предъявления чека в пределах указанного в нем срока. Права по именному чеку не могут быть переданы, тогда как права, удостоверенные переводным чеком, передаются в порядке, установленном ст. 146 ГК, - посредством индоссамента (ст. 880 ГК).

    Так же, как и вексель, чек авалируем - платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично проставлением соответствующей надписи. В этом случае авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Причем обязательство авалиста остается действительным в любом случае, даже при недействительности обязательства, которое он гарантировал, за исключением недействительности вследствие несоблюдения

    формы.

    40. Банковская и сберегательная книжки, коносамент, сертификат как объекты гражданских прав.

    Коносаментом признается выдаваемый перевозчиком отправителю товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в нем грузом и получить груз после завершения перевозки. Эта ценная бумага применяется при морских перевозках, служит способом заключения договора перевозки и облегчает последующую продажу отгруженного морем товара. Коносамент может быть именным выданным на имя определенного отправителя), ордерным (приказу отправителя или получателя) или на предъявителя. Реквизиты и правила обращения коносаментов регулируются КТМ (ст. 142-149). По желанию отправителя ему может быть выдано несколько экземпляров (оригиналов) коносамента, причем в каждом из них отмечается число имеющихся оригиналов коносамента. При составлении коносамента в нескольких подлинных экземплярах выдача груза по одному из них прекращает действие других экземпляров.

    Банковская сберегательная книжка на предъявителя. - документ, который содержит полный отчет о сберегательном счете клиента, показывает величину депозитов и снимаемых сумм. Сберегательная книжка на предъявителя является документарной, денежной, неэмиссионной ценной бумагой. Права вкладчика принадлежат предъявителю сберегательной книжки на предъявителя. Вкладчик может передать свои права на получение вклада другому лицу путем вручения ему сберегательной книжки. Осуществление прав вкладчика (получение вклада, получение процентов по вкладу, направление распоряжений банку о совершении вкладных операций) возможно только при предъявлении сберегательной книжки.

    Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесённого в банк или кредитную организацию, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. Сберегательные (депозитные) сертификаты являются долговыми ценными бумагами кредитных организаций. Они могут быть предъявительскими и именными. Сберегательные (депозитные) сертификаты должны быть срочными, т.е. выпускаться на определённый срок. В случае если срок получения депозита или вклада по сертификату просрочен, то такой сертификат считается документом до востребования, по которому банк несёт обязательство оплатить означенную в нём сумму немедленно по первому требованию владельца. Депозитные сертификаты продаются только юридическим лицам, сберегательные сертификаты – только гражданам, перекрёстная передача этих ценных бумаг от юридических лиц физическим лицам и наоборот запрещена. Сберегательные (депозитные) сертификаты являются неэмиссионными ценными бумагами, они могут выпускаться партиями или поштучно только в документарной форме на бумажных носителях.

    41. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.

    Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

    1. произведения науки, литературы и искусства;

    2. программы для ЭВМ;

    3. базы данных;

    4. исполнения;

    5. фонограммы;

    6. сообщение в эфир или по кабелю, радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

    7. изобретения;

    8. полезные модели;

    9. промышленные образцы;

    10. селекционные достижения;

    11. топологии интегральных микросхем;

    12. секреты производства (ноу-хау);

    13. фирменные наименования;

    14. товарные знаки и знаки обслуживания;

    15. географические указания;

    16. наименования мест происхождения товаров;

    17. коммерческие обозначения.

    На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

    Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

    Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

    Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ, право на имя и иные личные неимущественные права.

    Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

    Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

    Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

    Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

    Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

    Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

    42. Цифровые права как объекты гражданских правоотношений

    Согласно ФЗ от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ под цифровыми правами следует понимать названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.

    Осуществление, распоряжение, в том числе, передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

    Обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву.

    Таким образом, обладателем цифрового права может считаться лицо, которое обладает неким цифровым шифром-ключом, с помощью которого возможно распоряжаться цифровым правом. Правовой статус субъектов в законе не определен, следовательно, это может быть, как физическое, так и юридическое лицо.

    В Законе № 34-ФЗ говорится, что сделки заключаются в письменной форме, при

    этом письменная форма сделки будет считаться соблюденной, если лицо, при выражении своей воли, будет прибегать к помощи электронных или иных аналогичных

    технических средств

    43. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных прав.

    В зависимости от того, чьи права либо блага нарушились (физического или юридического лица), определяется по каким основаниям, и какой способ защиты применять в конкретном случае. Воспользоваться ли способами защиты и какими именно - полностью решение лица, чьи права или блага нарушены. Если третьи лица уполномочены на то законом или носителем, то они вправе осуществлять и защищать неимущественные права данного носителя.

    Самыми распространенными общими способами защиты выступают такие способы как возмещение причиненных убытков и компенсация морального вреда. В соответствии с главой 59 ГК РФ осуществляется защита жизни, здоровья и личной неприкосновенности. При защите здоровья, нормы права должны обеспечить физическое и психологическое благополучие человека, а также его нормальную жизнедеятельность. В случае, если лицо причинило личности имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица вред, то оно, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, обязано возместить его потерпевшему в полном объеме.

    Если повреждение здоровья гражданина произошло в тот момент, когда работник исполнял свои трудовые обязанности, то в данном случае помимо общих способов защиты, используются и специальные. Работнику, в соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», вне зависимости от его финансового положения гарантируется социальная защита на производстве. Данное социальное страхование предусматривает возмещение вреда, который был причинен жизни и здоровью застрахованного лица в силу того, что оно является трудящимся в определенном образовании и в момент причинения вреда исполняло свои трудовые обязанности. При этом гражданину предоставляются все виды обеспечений по страхованию, которые в том числе включают в себя и

    оплату расходов на социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию. Этим ФЗ установлен обязательный для возмещения уровень вреда, однако данный уровень не ограничивает права застрахованного лица на то, чтобы ему возместили вред, который превышает возможное обеспечение по страхованию.

    Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

    По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти.

    Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в СМИ, должны быть опровергнуты в тех же СМИ. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации.

    Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

    В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно.

    Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет".

    Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

    Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

    44. Понятие и виды сделок.

    Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

    Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

    Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

    • по времени возникновения сделки – реальные, консенсуальные; реальная сделка возникает только при передаче вещи одной из сторон (участников) сделки, для совершения консенсуальной сделки достаточно достижения соглашения о совершении сделки (договор купли-продажи);

    • от определения условий сделки – условные (совершенные под отлагательным или под отменительным условием – возникновение прав и обязанностей зависит от обстоятельства, в отношении которого достоверно не известно наступит оно или нет) и безусловные;

    • по предмету сделок – с недвижимостью (аренда, купля-продажа, залог недвижимости, передача недвижимости в доверительное управление и т.д.); с ценными бумагами (вексельные сделки по акцепту, выдаче, авалированию, индоссированию векселя, его акцепту при посредничестве и оплате векселя и т.д.; срочные сделки на рынке ценных бумаг (фьючерсные контракты, расчетные и поставочные опционы, маржинальные сделки и др.)

    45. Форма сделки.

    Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

    Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

    Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

    Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

    Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

    Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

    Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами.

    Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю.

    46. Оспоримые сделки: понятие, значение, порядок признания.

    Оспоримая сделка – соглашение, которое может быть не признано судом, если:

    • Стороны вышли за пределы своих полномочий.

    • Было заключено обманным путем или применением насильственных методов.

    • Один из участников сделки был под влиянием наркотических или спиртных средств.

    • Заключено несовершеннолетними без согласия на это родителей.

    • Совершено в ситуации заблуждения, мешающего понимать положение дел.

    • Имеется другое основание оспорить соглашение.

    Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

    Оспорить сделку, заключённую без соблюдения правовых требований, может лицо, которое участвовало в сделке. Но иногда от последствий недействительной сделки страдают и лица, чьи подписи не стоят в договорах и соглашениях. Поэтому Гражданский кодекс РФ предусматривает полный перечень лиц, имеющих право оспаривать сделки:

    • лица, являющиеся сторонами сделки;

    • лица, чьи интересы нарушены заключением сделки;

    • представители лиц, ставших сторонами сделки.

    47. Ничтожные сделки: понятие, значение, порядок признания.

    Ничтожной называется сделка, которая недействительна в силу ее недействительности по основаниям, предусмотренным в законе (в силу несоответствия закону) с момента ее совершения, независимо от признания ее судом таковой. Подобная сделка является следствием существенных нарушений действующего законодательства, не порождает и не может породить установленных такой сделкой правовых последствий.

    Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК).Прямая ссылка на общее правило, закрепленное в ст. 168 ГК, должна иметь место только в тех случаях, когда для признания недействительной сделки ничтожной не установлены специальные основания.

    Виды ничтожных сделок (специальные основания). Ничтожность сделки:

    1) нарушающей требования закона или иного правового акта (безоговорочно),

    2) совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности (безоговорочно),

    3) мнимой и притворной сделок (безоговорочно),

    4) совершенной гражданином, признанным недееспособным (по общему правилу – опекун может специально просудить признание сделки действительной),

    5) совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (по общему правилу),

    6) совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления, если из закона следует, что она ничтожна или влечет правовые последствия для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия,

    7) в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено в силу закона, в той части, в какой она предусматривает распоряжение таким имуществом.

    Список оснований не является исчерпывающим. В иных случаях применяется общее правило ст. 168 ГК.

    Недействительность - это объективное свойство ничтожной сделки, поэтому она недействительна с момента ее совершения. Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

    Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет 3 года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки.

    48. Правовые последствия недействительных сделок.

    Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

    Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

    При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

    Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

    . Суд вправе не применять последствия недействительности сделки, если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

    49. Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав.

    Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей (правомочий), заключенных в содержании данного права.

    1.Принцип законности. Субъекты должны соблюдать законодательно установленный порядок осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей и использовать при этом допускаемые способы и средства.

    Законность осуществления прав и исполнения обязанностей предполагает его подчиненность правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества.

    2.Принцип разумности и добросовестности. Данный принцип формулируется через указание на то, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права субъектами разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность субъектов предполагается (ст. 10 ГК). Без опровержения данной презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возложения на субъектов каких-либо неблагоприятных правовых последствий.

    •возмещения убытков;

    •взыскания неустойки;

    •истребования имущества как недобросовестно приобретенного и т. п.

    3.Принцип солидарности интересов и делового сотрудничества.

    В соответствии с ним:

    •во-первых, осуществление гражданских прав управомоченным субъектом не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 3 ст. 209 ГК);

    •во-вторых, субъекты, осуществляя гражданские права и исполняя обязанности, должны всячески содействовать друг другу с целью достижения интересующего их результата;

    •в-третьих, если в результате виновных действий обязанных лиц у управомоченных субъектов, могут возникнуть убытки, то управомоченные субъекты должны предпринимать меры, предотвращающие возможность возникновения убытков или уменьшающие их.

    Наиболее ярко принцип солидарности интересов и делового сотрудничества субъектов получает выражение в так называемом институте смешанной ответственности. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника (ст. 404 ГК).

    50. Осуществление гражданских прав: способы и формы.

    Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей, составляющих содержание этого права.

    По общему правилу отказ субъекта от осуществления принадлежащего ему права не влечет прекращения этого права (например, собственник может фактически не использовать принадлежащее ему имущество, что не влечет прекращения самого права собственности).

    В определенных случаях даже отказ от права не влечет наступления юридических последствий (например, ничтожно соглашение участников полного товарищества об отказе от права выхода из товарищества).

    Способы осуществления гражданских прав:

    • фактический - не влечет никакого правового результата (например, простое пользование вещью);

    • юридический - ведет к наступлению определенных правовых последствий (переход права собственности на вещь и пр.);

    • осуществление права собственными действиями;

    • осуществление права через представителя.

    Способы исполнения обязанностей сходны со способами осуществления прав. На исполнение обязанностей распространяются принципы осуществления гражданских прав с подчинением этих принципов принципу надлежащего исполнения обязательств, то есть их исполнения в полном соответствии с условиями, установленными в законе или договоре.

    51. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом: понятие и виды. Шикана.

    Прежде всего осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Наличие подобного требования продиктовано тем очевидным обстоятельством, что права различных субъектов в обществе теснейшим образом переплетены и взаимосвязаны. Осуществляя свои права, субъект должен считаться с тем, что другие лица являются обладателями аналогичных или смежных прав, которые точно так же признаются и охраняются законом.

    При осуществлении целого ряда гражданских прав граждане и лица должны действовать разумно и добросовестно (ст. 157 220, 234 ГК РФ), соблюдать основы нравственности (ст. 169 ГК РФ) и другие принятые в обществе нормы (ст. 241 ГК РФ). Это, конечно, не означает, что гражданский закон приравнивает моральные нормы к правовым. Само по себе нарушение моральных норм не может влечь для участников гражданско правовых правоотношений неблагоприятных юридических последствий, ибо иное толкование закона игнорировало бы различия, существующие между нормами права и нравственности. Смысл рассматриваемого требования заключается в том, чтобы ориентировать субъектов, а также правоприменительные органы на обязательный учет в своей деятельности правил общепринятой морали.

    Злоупотребление правом действия субъектов гражданских правоотношений, совершаемые в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов.

    Шикана — действия обладателя субъективного права, если они совершаются с единственной целью причинить вред другому лицу.

    Не вызывает сомнений квалификация в качестве злоупотребления правом и рассмотренных выше действий предпринимателей, которые направлены на ограничение конкуренции.

    Достаточно распространенной формой злоупотребления правом является реализация предоставленных им возможностей недозволенными средствами.

    Злоупотреблением правом следует признать и те случаи, когда субъектом используются недозволенные средства его защиты.

    52. Охрана и защита гражданских прав.

    Под охраной гражданских прав в узком смысле понимаются предусмотренные законом меры, которые имеют целью восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов управомоченного лица.

    Право на защиту – предоставленная управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права.

    Способ защиты гражданских прав – это материально-правовые меры, носящие принудительный характер, которые предназначены для восстановления (признания) нарушенных (оспариваемых прав), а также для воздействия на правонарушителя.

    Гражданское законодательство закрепляет общий перечень способов защиты гражданских прав, среди которых можно выделить:

    • признание права;

    • восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

    • признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

    • признание недействительным решения собрания;

    • признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

    • самозащита права;

    • присуждение к исполнению обязанности в натуре;

    • возмещение убытков;

    • взыскание неустойки;

    • компенсация морального вреда;

    • прекращение или изменения правоотношения;

    • неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.

    53. Представительство: понятие, субъекты и виды.

    Современные предприниматели часто прибегают при совершении сделок к содействию специализированных коммерческих посредников.

    Представителями могут выступать все граждане и юридические лица, обладающие дееспособностью, кроме лиц, указанных в законе. Например, согласно ст. 51 ГПК РФ не могут быть представителями в суде судьи, следователи и прокуроры, за исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей.

    В зависимости от того, на чем основано полномочие представителя, различают следующие виды представительства:

    • представительство в силу указания закона (законное представительство);

    • представительство на основе гражданско-правового договора (договорное

    представительство);

    • представительство на основе акта уполномоченного государственного

    органа или органа местного самоуправления или на основании судебного

    акта;

    • представительство, где полномочие явствует из обстановки, в которой действует представитель (действия в чужом интересе без поручения).

    54. Доверенность: понятие, виды, форма, прекращение. Передоверие.

    Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК РФ).

    Виды по содержанию:

    • разовые доверенности (выданные на совершение какого-либо одного действия),

    • специальные доверенности (выданные на совершение определенной деятельности),

    • генеральные доверенности (выданные на совершение широкого круга юридических действий в определенной области).

    Форма доверенности – только письменная (устных доверенностей быть не может). Это может быть и квалифицированная письменная (нотариальная) форма. Она обязательна для доверенностей:

    • на совершение сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения;

    • на подачу заявления о государственной регистрации прав и сделок;

    • на распоряжение правами, зарегистрированными в государственных реестрах (ст. 185.1 ГК);

    • выдаваемых в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК), кроме случаев, когда такие доверенности выдаются юридическими лицами либо руководителями их филиалов, представительств;

    • безотзывных (п. 2 ст. 188.1 ГК).

    Прекращение доверенности. Так как доверенность является сделкой, основанной на особом доверии, и доверитель, и поверенный могут в любое время без указания причин в одностороннем порядке отказаться от дальнейших взаимоотношений. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно (п. 2 ст. 188 ГК). Отмена доверенности, как и отказ от нее поверенного, также являются односторонними сделками. Они должны совершаться в той же форме, в которой была выдана доверенность (п. 1 ст. 452, ст. 156 ГК).

    Об отмене доверенности доверитель обязан незамедлительно уведомить поверенного, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. В противном случае все права и обязанности, возникшие в результате действий поверенного до того, как он узнал или должен был узнать об отмене доверенности, сохраняют силу для доверителя в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось.

    Доверенность прекращается также в связи с прекращением существования доверителя или поверенного, а также после истечения срока доверенности (п. 1 ст. 188 ГК). С прекращением доверенности теряет силу передоверие. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, обязано немедленно вернуть доверенность.

    55. Представительство без полномочий и его правовые последствия.

    Представительство без полномочий – это случаи, когда сделки и иные юридические действия от имени и в интересах одних лиц совершаются другими лицами, не имеющими полномочий.

    Виды представительства без полномочий:

    • мнимое представительство: когда участники гражданского оборота полагают, что действуют в соответствии с правилами о представительстве, но в действительности представитель соответствующим полномочием не обладает (например, неправильное составление доверенности).

    • чистое представительство: когда между участниками гражданского оборота вообще отсутствует какая-либо предварительная договоренность о представительстве (например, одно лицо заключает договор поставки с другим, не давшим конкретного согласия).

    • превышение полномочий: когда представитель, располагая полномочием, пре его осуществлении выходит за его пределы (например одно лицо заключает договор о приобретении имущества в гораздо большем размере, чем ему поручено).

    Правовые последствия:

    Лицо от имени которого совершена сделка или иное юридическое действие, может восполнить отсутствие или недостаток совершенной сделки. Такое одобрение должно последовать в пределах нормально необходимого или установленного при совершении сделки срока. Одобрение сделки представляемым действует с обратной силой, т.е. делает сделку действительной с момента ее совершения.

    Заключение сделки при посредстве лица, не имеющего соответствующих полномочий или действующего с их превышением, влечет правовые последствия для третьего лица. Что касается третьего лица, то предполагается, что оно знало или должно было знать о неуправомоченности представителя, так как имелась возможность проверить полномочия последнего. Если третьим лицом в этом отношении проявлена беспечность , или если такая сделка заключена им сознательно, он считается связанным совершенной сделкой. Если сделка будет одобрена представляемым, третье лицо, знавшее о неуправомоченности представителя, не может отказаться от принятого на себя обязательства со ссылкой на это представительство.

    Деятельность без полномочий или с превышением их пределов может иметь серьезные юридические последствия для лица, выступившего в качестве представителя. Если представляемый в последствии прямо одобрит данную сделку, то она считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица. Поэтому именно он будет нести перед третьим лицом по данной сделке все обязанности и ответственность за ее исполнение.

    Что касается неуполномоченного представителя, то если его действия носят противоправный и виновный характер, он может быть в этом случае привлечен третьим лицом к ответственности за причинение вреда.

    56.Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.

    Срок – определенный момент либо отрезок времени, с наступлением или истечением которого законодатель связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

    По субъекту установления:

    • законные (срок исковой давности);

    • договорные (по соглашению сторон договора);

    • судебные.

    По правовым последствиям:

    • правообразующие (истечение срока приобретательной давности);

    • правоизменяющие (наследство);

    • правопрекращающие (истечение срока на апелляцию).

    По характеру определения:

    • императивные (точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон);

    • диспозитивные (сроки, которые хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон);

    • абсолютно определенные (указывают на точный момент или период времени, с которыми связываются юридические последствия);

    • относительно определенные (характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени);

    • неопределенные (имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующее правоотношение имеет временные границы).

    Общие (действуют на любые субъекты ГП) и специальные сроки (только для отношений, применительно к которым установлены соответствующие сроки).

    По назначению (целям) различают сроки возникновения гражданских прав или обязанностей, сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских обязанностей и сроки защиты гражданских прав.

    57. Исковая давность: понятие и значение. Виды сроков исковой давности.

    Исковая давность — срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК).

    Институт исковой давности имеет большое значение для защиты имущественных прав граждан и юридических лиц. С его помощью во многом обеспечивается стабильность гражданского оборота: участники гражданских отношений знают, что по истечении исковой давности никто не может предъявить к ним требований и провести "ревизию" принадлежащих им прав. Исковая давность дисциплинирует граждан и юридических лиц, заставляя их своевременно обращаться в суды за защитой нарушенных прав. Это имеет важное значение для разгрузки работы судов от многочисленных исков, основанных на отношениях, имеющих многолетнюю историю.

    Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года (ст. 196 ГК). Этот срок применяется ко всем требованиям, если законом не установлены специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 197 ГК).

    К специальным срокам исковой давности применяются все общие правила об исковой давности, установленные в гл. 12 ГК, если иное не установлено ГК и иными законами. Однако течение отдельных сроков исковой давности может начинаться с другого момента, указанного в законе.

    Специальные сроки исковой давности устанавливаются законодательством довольно часто. Так, действуют следующие сокращенные сроки исковой давности:

    • один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, или со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, - по требованиям о признании оспоримых сделок недействительными и о применении последствий их

    недействительности (п. 2 ст. 181 ГК);

    • один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами, по требованиям, вытекающим из перевозки груза (п. 3 ст. 797 ГК);

    • один год по требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим

    качеством работы, выполненной по договору подряда (п. 1 ст. 725 ГК);

    • два года по требованиям, вытекающим из договора имущественного

    страхования (ст. 966 ГК).

    58. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.

    Приостановление срока исковой давности означает, что ее течение временно прекращено. После того как отпадут обстоятельства, вызвавшие приостановление исковой давности, ее течение продолжается далее. При этом обстоятельства, являющиеся основанием для приостановления срока исковой давности, должны возникнуть или продолжать существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее - в течение срока давности (п. 2 ст. 202 ГК). Остающаяся после приостановления часть срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности равен 6 месяцам или менее - до срока давности.

    Течение срока исковой давности приостанавливается:

    1. если предъявлению иска препятствовало обстоятельство непреодолимой силы;

    2. если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил РФ, переведенных на военное положение;

    3. в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

    4. в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение (п. 1 ст. 202 ГК);

    5. предъявлением иска в уголовном деле, если такой иск оставлен приговором суда без рассмотрения, до вступления в законную силу этого приговора. Причем, если остающаяся после приостановления часть срока менее 6 месяцев, она удлиняется до 6 месяцев, даже если срок исковой давности более короткий (ст. 204 ГК).

    Перерыв течения срока исковой давности. Перерыв срока исковой давности означает, что течение исковой давности возобновлено с самого начала. Срок исковой давности при этом восстанавливается и начинает течь заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Обстоятельства, являющиеся основанием для перерыва давности, должны

    Основанием для перерыва исковой давности являются следующие обстоятельства:

    1. предъявление иска в установленном порядке, с соблюдением правил о подведомственности и подсудности дела, о форме и содержании искового заявления, об оплате его государственной пошлиной, а также других предусмотренных ГПК или АПК требований, нарушение которых влечет отказ в принятии искового заявления или его возврат истцу;

    2. совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

    В тех случаях, когда должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга, когда обязательство предусматривало исполнение по частям, такие действия не могут являться основанием для перерыва течения срока давности по другим частям (платежам). Действия по признанию основного долга сами по себе не могут служить доказательством, свидетельствующим о признании дополнительных требований кредитора (в частности, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами), а также требований по возмещению убытков, и соответственно не могут расцениваться как перерыв течения срока исковой давности по дополнительным требованиям и по требованиям о возмещении убытков.

    Восстановление срока исковой давности. В случае, если пропуск исковой давности был вызван уважительными причинами, связанными с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), суд может восстановить срок исковой давности (ст. 205 ГК). Из этого следует, что срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином-предпринимателем, по требованиям, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.

  • Соседние файлы в предмете Гражданское право